Close

Основания правопреемства: Статья 44 ГПК РФ. Процессуальное правопреемство

Содержание

КС разъяснил правила процессуального правопреемства

История дела

Борис Болчинский обратился в суд с иском, в котором просил обязать своего соседа по дачному участку установить новую границу между владениями и демонтировать разделяющий их забор. В процессе разбирательства Болчинский подарил свою землю сыну Артему – он полагал, что в качестве правопреемника тот доведет дело до конца. Но суд отказал мужчине в ходатайстве о замене его как истца в порядке процессуального правопреемства. Изменение собственника имущества не влечет автоматической перемены лиц, участвующих в судебном процессе, решил судья.

Процесс

Апелляция тоже решила, что Артем Болчинский мог воспользоваться правом на вступление в дело в качестве третьего лица, а в дальнейшем не был лишен возможности реализовать свои права собственника самостоятельно. А иск Бориса Болчинского в итоге остался без удовлетворения, поскольку он уже не был собственником участка, то и соседи уже не нарушали его права и интересы.

Болчинские пожаловались в Конституционный суд. Они оспаривают конституционность нормы Гражданского процессуального кодекса о процессуальном правопреемстве (ст. 44), поскольку она не допускает возможности замены судом истца в порядке процессуального правопреемства в случае перехода права собственности на спорное имущество к новому собственнику по договору дарения.

Позиция КС: правопреемство возможно

По итогам рассмотрения жалобы КС указал: в оспариваемой норме приведен перечень оснований процессуального правопреемства, который был воспринят правоприменительной практикой как ограничительный, что подтверждается судебными постановлениями, вынесенными в отношении заявителей по настоящему делу.

В этом сюжете
  • 13 ноября, 13:26

  • 9 ноября, 14:11

  • 14 ноября, 18:04

«Вместе с тем само по себе правопреемство, возникающее при переходе прав и обязанностей от одного лица к другому, не порождает автоматически и процессуальное правопреемство. Данный вопрос решается судом в ходе изучения обстоятельств дела и оценки доказательств, подтверждающих наличие оснований для правопреемства», – указал КС. 

Судьи уточнили, что положения ст. 44 ГПК не запрещают замену стороны правопреемником в ходе судебного процесса в случае отчуждения имущества, иск о защите от нарушений права собственности на которое находится на рассмотрении суда. Подобный подход, по мнению суда, позволяет предотвратить утрату доказательств и необходимость собирать их заново, исключить неоправданное несение судебных расходов ради повторного достижения уже достигнутых результатов, а также защитить права сторон.

Оспоренная норма соответствует Конституции, но федеральный законодатель вправе усовершенствовать регулирование оснований и порядок гражданского процессуального правопреемства. Дело Болчинских подлежит пересмотру.

Понятие и основания правопреемства.

Процессуальное правопреемство — особый случай замены в гражданском процессе стороны или третьего лица. Если выбывает одна из сторон в спорном или установленном судебным решением правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лицу в обязательствах), суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии процесса

. Основания процессуального правопреемства аналогичны основаниям правопреемства в материальном правоотношении. Если правопреемство в материальном правоотношении допускает переход прав и обязанностей от одного лица к другому, то возможно и процессуальное правопреемство. Как правило, это бывает тогда, когда происходит перемена лиц в обязательстве, новый субъект права полностью или частично принимает на себя права и обязанности своего право предшественника.

Универсальное правопреемство возможно в тех случаях, когда происходит переход субъективных прав и обязанностей одного лица к другому, например в порядке наследования.

Если же одной из сторон процесса является юридическое лицо, то основанием правопреемства выступает реорганизация юридического лица (ч. 1 ст. 58 ГК РФ). Закон указывает также на переход прав и обязанностей от одного юридического лица к Другому и по основаниям, предусмотренным ч. 2-5 ст. 58 ГК РФ.

Единичное (сингулярное) правопреемство, т.е. правопреемство в отдельном материальном правоотношении, влечет за собой процессуальное правопреемство тогда, когда по закону допускается переход отдельных субъективных прав. Это может иметь место в случае перехода права собственности, уступки требования перевода долга.

Когда правопреемство наступает в отношении нескольких лиц, суд должен известить каждого из них, и вступление их в процесс зависит от воли каждого лица. Правопреемник принимает на себя все процессуальные права и обязанности правопредшественника, и все действия, совершенные им, обязательны для правопреемника.

. Согласно ч. 2 ст. 44 ГПК РФ все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которого правопреемник заменил.

Замена правопредшественника правопреемником на стороне истца происходит только при наличии согласия его на эту замену и на вступление в процесс. В случае же отсутствия его согласия на замену и на вступление в процесс в качестве правопреемника производство по делу подлежит прекращению. Замена же правопредшественника на стороне ответчика происходит вне зависимости от его согласия на основании определения суда. Правопреемство отличается от замены ненадлежащей стороны тем, что вступление в процесс правопреемника не означает начала нового процесса. Процесс по делу продолжается с того момента, с которого он был приостановлен. Определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть обжаловано.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки.

Узнайте стоимость своей работы.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

§ 5 Гражданское процессуальное правопреемство. Гражданское процессуальное право

§ 5

Гражданское процессуальное правопреемство

Перемена лиц в гражданском судопроизводстве возможна не только в порядке замены ненадлежащей стороны надлежащей, но и в порядке процессуального правопреемства (ст. 44 ГПК). Суть гражданского процессуального правопреемства заключается в переходе процессуальных прав и обязанностей стороны (предшественника) к другому лицу, которое становится правопреемником этой стороны в гражданском деле.

Основанием для замены стороны правопреемником является правопреемство в спорном или установленном решением суда материальном правоотношении. Такая ситуация может сложиться в случае смерти гражданина, участвовавшего, например, в качестве истца в гражданском судопроизводстве. Если у умершего имелись наследники, к ним в порядке правопреемства перейдут все материальные права и обязанности.; Кроме того, это возможно также в случаях реорганизации на: основании ст. 58 ГК юридического лица (однако ликвидация юридического лица влечет на основании п. 1 ст. 61 ГК прекращение его существования без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам), уступки требования (когда основанием процессуального правопреемства может быть не только общее (универсальное) правопреемство материальных прав и обязанностей, но и единичное (сингулярное) правопреемство в случаях перехода от одного лица к другому отдельного субъективного права на основании п. 1 ст. 382 ГК или отдельная юридическая обязанность (п.

 1 ст. 391 ГК), перевода долга и другие случаи перемены лиц в обязательстве.

Правопреемство в материальных правоотношениях является основанием для замены выбывшего истца наследниками (или одним из них), т. е. для процессуального правопреемства. Но в приведенном примере замена произойдет при условии изъявленного наследниками желания вступить в процесс. Если же умерший гражданин участвовал в качестве ответчика, то правопреемник будет привлечен в процесс судом.

Таким образом, гражданское процессуальное правопреемство в отличие от гражданского материального правопреемства может быть только общим (универсальным), поскольку правопреемник полностью заменяет собой правопредшественника во всем объеме его процессуальных прав и обязанностей. Гражданское процессуальное правопреемство допускается во всех стадиях гражданского судопроизводства.

Следовательно, гражданское процессуальное правопреемство представляет собой замену лица, участвующего в процессе в качестве стороны (правопредшественника), другим лицом (правопреемником), при которой правопреемник продолжает в процессе участие правопредшественника.

Таким образом, при вступлении в процесс правопреемника новое производство по делу не возбуждается, поскольку процессуальное правопреемство характеризуется тем, что правопреемник продолжает участие в процессе правопредшественника.

При этом действия суда будут различны в зависимости от того, в какой стадии процесса произошла замена стороны в порядке правопреемства. Например, если сторона выбыла из процесса при рассмотрении дела в суде первой инстанции, то суд в соответствии со ст. 215 и ст. 217 ГПК обязан приостановить производство по делу до вступления в него правопреемника.

После того как правопреемник определен и просит допустить его в процесс вместо выбывшего истца, суд выносит определение 86 о его допуске и оно не может быть обжаловано. Определение суда об отказе в допуске в процесс правопреемника может быть обжаловано в частном порядке.

В отличие от выбытия истца при выбытии из процесса ответчика суд по ходатайству истца или по собственной инициативе выносит определение о привлечении правопреемника.

Гражданское процессуальное правопреемство возможно там, где допускается правопреемство в материальных правоотношениях и которое не связано с личностью стороны (например, по искам об алиментах, о расторжении брака, восстановлении на работе и т. п.).

При гражданском процессуальном правопреемстве судопроизводство продолжается с той стадии, на которой произошла замена стороны и правопреемник вступил в дело и для него все произошедшее в процессе до его вступления обязательно в той мере, в какой оно было бы обязательно для лица, которое правопреемник заменил (ч. 2 ст. 44 ГПК).

Несмотря на то что ст. 44 ГПК предусматривает замену в порядке гражданского процессуального правопреемства только стороны, вместе с тем правила этого процессуального института распространяются и на третьих лиц.

Необходимо иметь в виду, что замена стороны в порядке процессуального правопреемства отличается от замены ненадлежащей стороны надлежащей по основаниям и правовым последствиям. При процессуальном правопреемстве спорное или установленное решением суда материальное правоотношение переходит от выбывшей стороны к другому лицу и именно поэтому производство по делу продолжается. Кроме того, между ненадлежащей и надлежащей сторонами нет никакой материально-правовой связи. Предполагаемая связь по материальному правоотношению существует у надлежащей стороны с противоположной стороной и у ненадлежащей стороны также с противоположной стороной. Однако оба эти материальные правоотношения не связаны друг с другом.

В связи с этим процессуальные действия, совершенные ненадлежащей стороной, не влекут последствий для надлежащей стороны и необязательны для нее. При одновременном участии в процессе ненадлежащей и надлежащей сторон в производстве по делу рассматриваются два самостоятельных и независимых друг от друга спорных материальных правоотношения. Право-предшественник и правопреемник одновременно участвовать в процессе не могут.

Кроме того, замена ненадлежащей стороны надлежащей возможна только в стадии разбирательства дела по существу, а процессуальное правопреемство имеет место по основаниям, возникающим в течение всего процесса.

Правопреемство при реорганизации юридического лица

Правопреемство – юридическое понятие, подразумевающее переход отдельно взятых или всех прав и обязанностей между юридическими лицами. Осуществляется на базе договора, закона, других предусмотренных законодательством оснований.

В некоторых случаях данный юридический термин сопряжен с полным прекращением функционирования одного юрлица и началом функционирования другого. Таким образом, возможно рассмотрение правопреемства как результата проведенной реорганизации.

Типы правопреемства

В юриспруденции выделяют два типа правопреемства:

  1. универсальное;
  2. сингулярное.

В случае реорганизации говорят только об универсальном правопреемстве, что официально закреплено в таких нормативных актах, как Гражданский кодекс (статьи 128 и 218) и Налоговый кодекс (ст. 50).

Для универсального правопреемства характерна ситуация, когда к правопреемнику переходит весь комплекс имущественных, нематериальных и других прав и обязательств компании-предшественника. Исключение составляют лишь правовые отношения, законодательно не поддерживающие правопреемства.

Условия правопреемства

Соблюдение принципов правопреемства – главное условие законно проведенной реорганизации. Каждой форме соответствует свой порядок передачи прав и обязанностей.

  1. Преобразование, слияние, присоединение – права и обязанности получает лишь один правопреемник.
  2. Разделение – права и обязанности получают несколько правопреемников. Такая реорганизация может затруднить взыскание долгов, поскольку на практике распределение прав и обязанностей, в том числе долговых обязательств может быть не равномерным между правопреемниками.
  3. Выделение – права и обязанности передаются одному правопреемнику или нескольким. Здесь также может быть сложная ситуация с точки зрения интересов кредиторов.

Юридические особенности правопреемства при разных формах реорганизации

Присоединение

Присоединение (поглощение) – метод ликвидации присоединенной компании. Соответственно, весь комплекс прав и обязательств получает поглотившая фирма. Важным условием реализации этой модели служит идентичность организационно-правовых форм организаций, проводящих процедуру присоединения.

Слияние

Слияние – несколько фирм объединяются в новое юридическое лицо, которое становится их правопреемником. Полный набор обязательств, прав, полномочий прежних юридических лиц переходят в новую компанию.

Разделение

Материнская компания дробится на несколько более мелких фирм, получающих самостоятельный правовой статус. В результате такой процедуры все обязательства и права получают вновь зарегистрированные компании.

Выделение

От действующей фирмы отделяется одно, два и более новых предприятий. При этом прежняя компания продолжает функционировать, реализовывать свои права, выполнять обязательства. Часть своих активов «материнская» компания передает новым фирмам. С точки зрения правопреемства здесь прослеживается отличие от остальных вариантов – на новые компании могут быть распределены обязательства уплаты прежних долговых обязательств и кредитов.

Преобразование

Компания превращается в иную организационно-правовую форму. В результате старое предприятие ликвидируется, вместо него происходит регистрация новой компании, получающей «в наследство» все без исключения права и обязанности.

Кроме того, в 2014 году вступили в силу изменения в законодательство, благодаря которым, возможно проведение реорганизации компании с одновременным сочетанием различных ее форм (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).

Направления, по которым возможна реализация правопреемства:

  • права и обязанности, ранее принадлежащие одной компании, интегрируются у различных юридических лиц;
  • распределение прав и обязанностей между правопреемниками;
  • сохранение всего спектра прав и обязанностей реорганизованной компании в отношении третьих компаний.

Документальное сопровождение правопреемства

Существует стандартный перечень документов для установления правопреемства. К ним относятся:

  • передаточный акт;
  • протокол собрания акционеров;
  • договор о реорганизации;
  • разделительный баланс;
  • версия устава с учетом внесенных изменений.
  • Современное законодательство выделяет один документ, который удостоверяет факт правопреемства. Единственным подтверждающим документом независимо от формы реорганизации служит передаточный акт, тогда как остальные позиции списка создают необходимое информационное дополнение.

    Оформление передаточного акта

    В передаточный акт вписывают детализированный перечень прав и обязанностей, который получает в свое распоряжение каждый из правопреемников. Подписывают документ те же лица (участники, акционеры), что и принимали решение о реорганизации. Чтобы правильно оформить документ, удобно воспользоваться услугами юридического консалтинга.
    В передаточном акте в установленном порядке прописывают полный перечень обязательств перед кредиторами, с одной стороны, и список обязательств должников, с другой. Таким образом, фактически все обязательства наследуются новой компанией (компаниями), появившейся после реорганизации. Исключением не будут даже спорные (оспариваемые) обязательства, они также прописываются в документе.

    Значение передаточного акта с точки зрения правопреемства

    Роль данного документа велика, в первую очередь передаточный акт направлен на защиту интересов кредиторов реорганизуемой компании. В составлении этого документа заинтересован и правопреемник, для которого передаточный акт становится эффективным инструментом для того, чтобы разобраться в документообороте и избежать путаницы при взыскании долгов и проведении расчетов с кредиторами.
    Законодательство не предлагает точного шаблона, но существуют официальные методические рекомендации по составлению передаточного акта.

Гражданство физических лиц в связи с правопреемством государств — Конвенции и соглашения — Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы

Гражданство физических лиц в связи с правопреемством государств

Принято резолюцией 55/153 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2000 года

Преамбула

Учитывая, что проблемы гражданства, возникающие в связи с правопреемством государств, вызывают озабоченность международного сообщества,

подчеркивая, что институт гражданства по существу регулируется внутренним правом в пределах, установленных международным правом,

признавая, что в вопросах, касающихся гражданства, следует должным образом учитывать законные интересы как государств, так и отдельных лиц,

напоминая, что Всеобщая декларация прав человека 1948 года1 провозгласила право каждого человека на гражданство,

напоминая также, что Международный пакт о гражданских и политических правах 19662 года и Конвенция о правах ребенка 1989 года3 признают право каждого ребенка на приобретение гражданства,

подчеркивая необходимость обеспечения полного уважения прав человека и основных свобод лиц, гражданство которых может затрагиваться правопреемством государств,

принимая во внимание положения Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года4 , Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года5 и Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 года6 ,

будучи убеждена в необходимости кодификации и прогрессивного развития норм международного права, касающихся гражданства в связи с правопреемством государств, как средства обеспечения большей правовой безопасности для государств и отдельных лиц,

Часть I.

Общие положения
Статья 1
Право на гражданство

Любое лицо, которое на дату правопреемства государств имело гражданство государства-предшественника, независимо от способа приобретения этого гражданства, имеет право на гражданство по крайней мере одного из затрагиваемых государств в соответствии с настоящими статьями.

Статья 2
Употребление терминов

Для целей настоящих статей:

a) «правопреемство государств» означает смену одного государства другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо территории;

b) «государство предшественник» означает государство, которое было сменено другим государством в случае правопреемства государств;

c) «государство преемник» означает государство, которое сменило другое государство в случае правопреемства государств;

d) «затрагиваемое государство» означает, в зависимости от обстоятельств, государство предшественника или государство преемника;

e) «третье государство» означает любое государство, которое не является ни государством предшественником, ни государством преемником;

f) «затрагиваемое лицо» означает любое лицо, которое на момент правопреемства государств имело гражданство государства-предшественника и на гражданство которого может повлиять такое правопреемство;

g) «момент правопреемства государств» означает дату смены государством преемником государства-предшественника в несении ответственности за международные отношения применительно к территории, являющейся объектом правопреемства государств.

Статья 3
Случаи правопреемства государств, подпадающие под действие настоящих статей

Настоящие статьи применяются только к последствиям правопреемства государств, которое осуществляется в соответствии с международным правом и особенно в соответствии с принципами международного права, воплощенными в Уставе Организации Объединенных Наций.

Статья 4
Предотвращение безгражданства

Затрагиваемые государства принимают все надлежащие меры для недопущения того, чтобы лица, которые на момент правопреемства государств имели гражданство государства-предшественника, стали лицами без гражданства в результате такого правопреемства.

Статья 5
Презумпция гражданства

С учетом положений настоящих статей затрагиваемые лица, имеющие свое обычное место жительства на территории, затрагиваемой правопреемством государств, считаются приобретшими гражданство государства-преемника с момента такого правопреемства.

Статья 6
Законодательство о гражданстве и других связанных с ним вопросах

Каждому затрагиваемому государству следует принять без неоправданной задержки законодательство о гражданстве и других связанных с ним вопросах, возникающих в связи с правопреемством государств, которое соответствовало бы положениям настоящих статей. Ему следует принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы затрагиваемые лица в пределах разумного срока были уведомлены о последствиях его законодательства для их гражданства, о любых возможностях выбора, которыми они располагают в соответствии с этим законодательством, а также о последствиях, которые реализация такого выбора будет иметь для их статуса.

Статья 7
Дата приобретения гражданства

Предоставление гражданства в связи с правопреемством государств, а также приобретение гражданства вследствие осуществления оптации, происходит на момент такого правопреемства, если затрагиваемые лица оказались бы в ином случае лицами без гражданства в период между моментом правопреемства государств и датой предоставления или приобретения гражданства.

Статья 8
Затрагиваемые лица, имеющие свое обычное место жительства в другом государстве

1. Государство преемник не обязано предоставлять свое гражданство затрагиваемым лицам, если они имеют свое обычное место жительства в другом государстве и также имеют гражданство этого или любого иного государства.

2. Государство преемник не предоставляет свое гражданство затрагиваемым лицам, имеющим свое обычное место жительства в другом государстве, против воли затрагиваемых лиц, если только они в противном случае не станут лицами без гражданства.

Статья 9
Отказ от гражданства другого государства как условие предоставления гражданства

Когда затрагиваемое лицо, которое имеет основания для приобретения гражданства какого-либо государства-преемника, имеет гражданство другого затрагиваемого государства, государство преемник может обусловить предоставление своего гражданства отказом такого лица от гражданства другого затрагиваемого государства. Однако это требование не применяется таким образом, чтобы затрагиваемое лицо в результате оказалось, даже временно, лицом без гражданства.

Статья 10
Утрата гражданства при добровольном приобретении гражданства другого государства

1. Государство предшественник может предусмотреть, что затрагиваемые лица, которые в связи с правопреемством государств добровольно приобретают гражданство государства-преемника, утрачивают его гражданство.

2. Государство преемник может предусмотреть, что затрагиваемые лица, которые в связи с правопреемством государств добровольно приобретают гражданство другого государства-преемника или, в зависимости от обстоятельств, сохраняют гражданство государства-предшественника, утрачивают его гражданство, приобретенное в связи с таким правопреемством.

Статья 11
Уважение воли затрагиваемых лиц

1. Затрагиваемые государства учитывают волю затрагиваемых лиц во всех случаях, когда эти лица имеют основания для приобретения гражданства двух или нескольких затрагиваемых государств.

2. Каждое затрагиваемое государство предоставляет право оптации своего гражданства затрагиваемым лицам, имеющим надлежащую связь с этим государством, если эти лица в противном случае стали бы лицами без гражданства в результате правопреемства государств.

3. Когда лица, имеющие право оптации, осуществляют такое право, государство, гражданство которого они выбирают, предоставляет свое гражданство таким лицам.

4. Когда лица, имеющие право оптации, осуществляют такое право, государство, от гражданства которого они отказываются, лишает гражданства таких лиц, если только в результате этого они не становятся лицами без гражданства.

5. Затрагиваемым государствам следует предусмотреть разумный срок для осуществления права оптации.

Статья 12
Единство семьи

Когда приобретение или утрата гражданства в связи с правопреемством государств влияют на единство семьи, затрагиваемые государства принимают все надлежащие меры к тому, чтобы эта семья оставалась единой или воссоединилась.

Статья 13
Ребенок, родившийся после правопреемства государств

Ребенок затрагиваемого лица, родившийся после момента правопреемства государств, который не приобрел какого-либо гражданства, имеет право на гражданство затрагиваемого государства, на территории которого этот ребенок родился.

Статья 14
Статус обычно проживающих лиц

1. Статус затрагиваемых лиц как обычно проживающих лиц не затрагивается правопреемством государств.

2. Затрагиваемое государство принимает все необходимые меры к тому, чтобы позволить затрагиваемым лицам вернуться в свое обычное место жительства на его территории, которое они были вынуждены покинуть вследствие событий, связанных с правопреемством государств.

Статья 15
Недискриминация

Затрагиваемые государства не отказывают затрагиваемым лицам в праве на сохранение или приобретение гражданства или в праве оптации в связи с правопреемством государств путем дискриминации по любому признаку.

Статья 16
Запрещение произвольных решений по вопросам гражданства

Затрагиваемые лица не могут быть произвольно лишены гражданства государства-предшественника и им не может быть произвольно отказано в праве на приобретение гражданства государства-преемника или же в праве оптации, которыми они обладают в связи с правопреемством государств.

Статья 17
Процедуры, касающиеся вопросов гражданства

Заявления о приобретении, сохранении или отказе от гражданства либо об осуществлении права оптации в связи с правопреемством государств рассматриваются без неоправданной задержки. Соответствующие решения издаются в письменном виде и открыты для пересмотра в рамках эффективной административной или судебной процедуры.

Статья 18
Обмен информацией, консультации и переговоры

1. Затрагиваемые государства обмениваются информацией и проводят консультации в целях выявления любых отрицательных последствий, которые могут возникнуть в результате правопреемства государств для затрагиваемых лиц в отношении их гражданства и других связанных с этим вопросов, касающихся их статуса.

2. Затрагиваемые государства стремятся, когда это необходимо, найти решение с целью устранения или смягчения таких отрицательных последствий путем переговоров и, в соответствующих случаях, посредством соглашения.

Статья 19
Прочие государства

1. Ничто в настоящих статьях не требует от государств рассматривать затрагиваемых лиц, не имеющих действительной связи с затрагиваемым государством, в качестве граждан этого государства, если только это не приведет к тому, что эти лица будут рассматриваться в качестве лиц без гражданства.

2. Ничто в настоящих статьях не мешает государствам рассматривать затрагиваемых лиц, которые стали лицами без гражданства в результате правопреемства государств, в качестве граждан затрагиваемого государства, гражданство которого они будут вправе приобрести или сохранить, если это отвечает интересам таких лиц.

Часть II.     Положения, касающиеся конкретных категорий правопреемства государств

Раздел 1.     Передача части территории

Статья 20
Предоставление гражданства государства-преемника и лишение гражданства государства-предшественника

В случае передачи государством части своей территории другому государству государство-преемник предоставляет свое гражданство затрагиваемым лицам, которые имели свое обычное место жительства на передаваемой территории, а государство-предшественник лишает таких лиц своего гражданства, если только осуществление права оптации, предоставляемого таким лицам, не означает иного. Однако государство-предшественник не лишает таких лиц гражданства до того, как они приобретут гражданство государства-преемника.

Раздел 2.    Объединение государств

Статья 21
Предоставление гражданства государства-преемника

С учетом положений статьи 8, если два или несколько государств объединяются и образуют одно государство-преемник, независимо от того, является ли государство-преемник новым государством и является ли его правосубъектность идентичной правосубъектности одного из объединившихся государств, государство-преемник предоставляет свое гражданство всем лицам, которые на дату правопреемства государств имели гражданство государства-предшественника.

Раздел 3.    Распад государства

Статья 22
Предоставление гражданства государств-преемников

Когда какое-либо государство распадается и прекращает свое существование, а различные части территории государства-предшественника образуют два или несколько государств-преемников, каждое государство-преемник предоставляет свое гражданство, если только осуществление права оптации не означает иного:

a) затрагиваемым лицам, имеющим свое обычное место жительства на его территории; а также

b) с учетом положений статьи 8:

i) затрагиваемым лицам, не охватываемым пунктом a и имеющим надлежащую правовую связь с административно-территориальным образованием государства-предшественника, которое стало частью этого государства-преемника;

ii) затрагиваемым лицам, не имеющим право на гражданство любого затрагиваемого государства согласно пункту a и подпункту i пункта b, имеющим свое обычное место жительства в третьем государстве, которые родились или, прежде чем покинуть государство-предшественник, имели свое последнее обычное место жительства на территории, ставшей территорией этого государства-преемника, или имеющим любую другую надлежащую связь с этим государством-преемником.

Статья 23
Предоставление права оптации государствами-преемниками

1. Государства-преемники предоставляют право оптации затрагиваемым лицам, охватываемым положениями статьи 22, которые имеют основания для приобретения гражданства двух или нескольких государств-преемников.

2. Каждое государство-преемник предоставляет право оптации своего гражданства затрагиваемым лицам, которые не охватываются положениями статьи 22.

Раздел 4.    Отделение части или частей территории

Статья 24
Предоставление гражданства государства-преемника

Когда часть или части территории государства отделяются от этого государства и образуют одно или несколько государств-преемников, в то время как государство-предшественник продолжает существовать, государство-преемник предоставляет свое гражданство, если только осуществление права оптации не означает иного:

a) затрагиваемым лицам, имеющим свое обычное место жительства на его территории; а также

b) с учетом положений статьи 8:

i) затрагиваемым лицам, не охватываемым пунктом a и имеющим надлежащую правовую связь с административно-территориальным образованием государства-предшественника, которое стало частью этого государства-преемника;

ii) затрагиваемым лицам, не имеющим право на гражданство любого затрагиваемого государства согласно пункту a и подпункту i пункта b, имеющим свое обычное место жительства в третьем государстве, которые родились или, прежде чем покинуть государство-предшественник, имели свое последнее обычное место жительства на территории, ставшей территорией этого государства-преемника, или имеющим любую другую надлежащую связь с этим государством-преемником.

Статья 25
Лишение гражданства государства-предшественника

1. Государство-предшественник лишает своего гражданства затрагиваемых лиц, имеющих основания для приобретения гражданства государства-преемника в соответствии со статьей 24. Тем не менее оно не лишает таких лиц гражданства до того, как они приобретут гражданство государства-преемника.

2. Если только осуществление права оптации не означает иного, государство-предшественник не лишает своего гражданства лиц, упоминаемых в пункте 1, которые:

a) имеют свое обычное место жительства на его территории;

b) не охватываются подпунктом a и имеют надлежащую правовую связь с административно-территориальным образованием государства-предшественника, которое осталось частью государства-предшественника;

c) имеют свое обычное место жительства в третьем государстве и родились или, прежде чем покинуть государство-предшественник, имели свое последнее обычное место жительства на территории, которая осталась частью территории государства-предшественника, или имеют любую другую надлежащую связь с этим государством.

Статья 26
Предоставление права оптации государством-предшественником и государством-преемником

Государство-предшественник и государство-преемник предоставляют право оптации всем затрагиваемым лицам, охватываемым положениями статьи 24 и пункта 2 статьи 25, которые имеют основания для обладания гражданством как государства-предшественника, так и государства-преемника или двух или нескольких государств-преемников.


1 Резолюция 217 A (III).

2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.

3 Резолюция 44/25, приложение.

4 United Nations, Treaty Series, vol. 989, No. 14458.

5 Ibid., vol. 1946, No. 33356.

6 См. A/CONF.117/14.

Процессуальное правопреемство: понятие, основания, отличие от замены ненадлежащего ответчика | Гражданский процесс

Статья 44 ГПК РФ. Процессуальное правопреемство

  • В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.
  • Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил.
  • На определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть подана частная жалоба.

Процессуальное правопреемство — замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом (правопредшественника), другим лицом (правопреемником) в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении. Процессуальное правопреемство предполагает преемство в материальном плане в случаях общего (универсального) правопреемства либо перехода отдельного субъективного права.

Процессуальное правопреемство — всегда общее (правопреемник продолжает участие в процессе правопредшественника во всем объеме процессуального правоотношения). Процессуальное правопреемство исключается в случаях, когда недопустимо преемство в материальном праве (требование связано с личностью истца или ответчика — расторжение брака, взыскание алиментов; или преемство противоречит закону или договору).

Процессуальное правопреемство возможно в любой стадии процесса. Вступление в процесс правопреемника оформляется определением суда (определение может быть обжаловано). Вступая в процесс, правопреемник должен обосновать свое преемство документально. Поскольку правопреемник продолжает участие в процессе правопредшественника, все действия, совершенные в процессе до его вступления обязательны для правопреемника. При наступлении оснований правопреемства до рассмотрения дела судом первой инстанции или при исполнении решения производство по нему должно быть приостановлено до определения правопреемника.

Процессуальное правопреемство возможно только по спорам имущественного характера. Например, к одному лицу предъявлено сразу два иска: о взыскании долга и об установлении отцовства. После смерти ответчика по первому требованию правопреемство возможно, так как наследники отвечают по долгам наследодателя в объеме наследственного имущества. Что же касается второго требования, то отцовство касается личности самого умершего, и правопреемство здесь невозможно. В то же время если истцу присуждена компенсация морального вреда, но он умер, не успев получить ее, то взысканная сумма компенсации входит в состав наследственного имущества и может быть получена его наследниками, которые допускаются для участия в гражданское судопроизводство как правопреемники.

Процессуальное правопреемство оформляется вынесением судебного определения. На период до вступления в процесс правопреемника суд приостанавливает производство по делу (пункт 1 статьи 215 ГПК). Для правопреемника все действия, совершенные в процессе до его вступления, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

На определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть подана частная жалоба.

Процессуальное правопреемство на стороне ответчика отличается от замены ненадлежащего ответчика по основаниям и процессуальным последствиям:

1)  процессуальное правопреемство имеет место по основаниям, возникшим в течение процесса, а замена ответчика основывается на обстоятельствах, возникших до возбуждения гражданского процесса.

2)  при процессуальном правопреемстве все процессуальные права и обязанности правопредшественника переходят к правопреемнику. При замене такой переход не происходит.

3)  после факта процессуального правопреемства гражданский процесс по делу продолжается, а при замене ненадлежащего ответчика начинается сначала.

суд должен указать правовые основания при осуществлении процессуального правопреемства — PRAVO.UA

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда постановил: осуществляя процессуальное правопреемство, суд должен указать правовые основания, поскольку от этого зависит характер правоотношений сторон.

Суть спора

После предъявления в суд иска о взыскании одним из бывших супругов с другого компенсации за долю приобретенного в браке общего имущества ответчик умер, и районный суд протокольным  определением привлек к делу в качестве ответчика сына умершего, который ранее был в деле третьим лицом.

Районный суд взыскал с правопреемника денежную компенсацию 1/2 части стоимости гаража и автомобиля, поскольку они являются совместной собственностью супругов. При этом суд руководствовался нормами СК Украины и ст. 364 ГК Украины.

Апелляционный суд отменил решение суда и удовлетворил иск только в части компенсации за автомобиль, приведя другие правовые основания и применив другие нормы. Он отметил, что, изменив ответчика, районный суд не учел, что сын бывшего мужа истицы не является совладельцем спорного имущества. Вместо этого он без законных оснований продал принадлежащую истице часть спорного автомобиля и таким образом обогатился за счет последней, поэтому должен эти средства вернуть соответствии со ст. 1212 ГК Украины.

Вывод КГС ВС (постановление от 16 декабря 2020 года по делу № 296/6683/18)

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил решения предыдущих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, приведя такое обоснование.

Истица заявила требования к бывшему мужу о взыскании денежной компенсации, обосновывая свой иск нормами СК Украины в отношении имущества супругов и ст. 364 ГК Украины (выдел доли).

После смерти бывшего мужа и замены судом ответчика по делу истица своих требований не уточняла.

Районный суд рассматривал исковые требования на основании норм СК Украины и ГК Украины, к которым измененный истец никакого отношения не имеет, поскольку между ним и истицей нет соответствующих правоотношений.

Апелляционный суд частично это исправил и мотивировал свое решение положениями ст. 1212 ГК Украины, которая регулирует обязательства в связи с приобретением, хранением имущества без достаточного правового основания, ссылаясь на то, что сын бывшего мужа истицы без ее согласия продал автомобиль. Однако истица таких требований не заявляла, как на фактическое, так и на правовое основание на это не ссылалась, соответствующих доказательств не подавала.

То есть апелляционный суд в нарушение требований стст. 13, 367 ГПК Украины вышел за пределы как исковых требований, так и апелляционной жалобы.

Из содержания протокольного определения о замене ответчика Верховный Суд не имеет возможности определиться с правовым основанием такой замены, поскольку в нем отсутствует правовое обоснование. Суд должен уточнить статус ответчика и требования истицы к нему. То есть следует выяснить, новый ответчик был привлечен в качестве преемника первоначального ответчика или как сингулярный (единичный) правопреемник, когда от одного к другому субъекту переходят лишь отдельные права и обязанности. От этого зависит применение соответствующих норм материального права, условия и основания их применения.

гражданское право | История, системы и факты

Гражданское право , также называемое Романо-германское право , право континентальной Европы, основанное на смеси римского, германского, церковного, феодального, торгового и обычного права. Европейское гражданское право было принято в большей части Латинской Америки, а также в некоторых частях Азии и Африки, и его следует отличать от общего права англо-американских стран.

Термин гражданское право имеет другие значения, не используемые в этой статье.Термин jus civile , означающий, например, «гражданское право», использовался в Древнем Риме для отличия закона, действующего исключительно в городе Риме, от jus gentium , закона всех наций, действующего по всей империи. Эта фраза также использовалась для различения частного права, регулирующего отношения между людьми, от публичного права и уголовного права. Наконец, в философии права гражданское право иногда относится к позитивному праву государства в отличие от естественного права.

Исторический подъем гражданского права

В V и VI веках нашей эры в Западной и Центральной Европе доминировали германские народы, особенно те, кто захватил Римскую империю. Среди них были англосаксы Англии, франки западной Германии и северной Франции, бургунды, вестготы южной Франции и Испании и лангобарды Италии. Хотя традиции римского права существовали в течение некоторого времени, германские обычаи стали преобладать в большинстве регионов.В средние века эти обычаи интенсивно развивались в попытке удовлетворить сложные потребности, вытекающие из развития феодализма и рыцарства, роста городов, восточной колонизации, увеличения торговли и все более утонченной культуры. Среди множества составляющих сложного узора средневекового права особое значение имели купеческие обычаи и каноническое право Римско-католической церкви. Именно благодаря каноническому праву концепции и идеи Древнего Рима продолжали давать о себе знать, даже когда в целом римское право было забыто.В конце 11 века римское право было заново открыто и стало предметом научного изучения и преподавания ученых северной Италии, особенно в Болонье. В связи с возрастающим спросом на подготовленных судей и администраторов сначала итальянскими городами-республиками, а затем князьями из других местностей, студенты стекались в Болонью со всей Европы, пока изучение права и преподавание права постепенно не перешло к местным университетам. В результате этого процесса римское право проникло в систему отправления правосудия к северу от Альп, особенно в Германии и Нидерландах, где влияние римского права стало особенно сильным.

В Священной Римской империи германской нации принятие римского права было облегчено, потому что ее императоры лелеяли идею быть прямыми преемниками римских цезарей; Римское право, собранное в Кодексе Юстиниана (Corpus Juris Civilis) императором Юстинианом I между 527 и 565 годами, можно было рассматривать как все еще действующее просто потому, что это был имперский закон. Однако решающим фактором для принятия было превосходство специализированной подготовки юристов римского права над эмпирическими методами народных заседателей и практиков местного законодательства.Не менее решающим было превосходство римско-канонической процедуры с ее рациональными правилами доказательства над местными формами процедуры, включающими доказательство суровыми испытаниями, битвой и другими иррациональными методами. Однако нигде римское право полностью не вытеснило местные законы, и, что касается содержания закона, возникли различные смешения. Римское право сильно повлияло на право договоров и деликтов; каноническое право достигло верховенства в области брака; и сочетания германских, феодальных и римских традиций, сложившихся в вопросах собственности и правопреемства или наследования.Концептуальные формулировки, в которых были выражены нормы и принципы закона, а также процессуальные формы отправления правосудия также были строго римскими. Возникшая таким образом система получила название jus commune . На практике это варьировалось от места к месту, но, тем не менее, это была единица, объединенная общей традицией и общим запасом знаний. Хотя закон Corpus Juris Civilis (особенно его основная часть, Дайджест — труды юристов) как таковой, по сути, нигде не был, он составлял основу изучения, обучения и дискурса повсюду.Несмотря на все локальное разнообразие, мир гражданского права испытал чувство единства, которое соответствовало прочно ощущаемому единству европейской цивилизации.

Юстиниан I

Юстиниан I, фрагмент мозаики VI века в церкви Сан-Витале, Равенна, Италия.

© A De Gregorio — DeA Picture Library / возрастной фотосток Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Это единство было подорвано религиозным разделением Реформации и Контрреформации, а также ростом национализма, сопровождавшим объединение и стабилизацию европейских наций и их борьбу за гегемонию.В области права раскол нашел выражение в национальных кодификациях, посредством которых право было унифицировано внутри каждой нации, но одновременно отделено от закона всех других. В Дании кодификация произошла в 1683 году, в Норвегии — в 1687 году, в Швеции и Финляндии — в 1734 году, а в Пруссии — в 1794 году. Благодаря индивидуальности их покровителя и применяемой новой технике большая известность и влияние были достигнуты благодаря наполеоновским кодификациям частное и уголовное право Франции, особенно его центральная часть, гражданский кодекс 1804 года, который стал известен как Кодекс Наполеона.

Кодификация продолжилась после наполеоновской эры. В Бельгии и Люксембурге, которые были включены в состав Франции при Наполеоне, его кодексы просто остались в силе. Нидерланды, Италия, Испания, Португалия и многие страны Латинской Америки следовали французской модели не только путем национальной кодификации, но и с использованием тех же методов и механизмов. Естественно, их суды и ученые-правоведы, по крайней мере в начале 19 века, были склонны уделять большое внимание французскому правовому образованию.

Наполеон в своем кабинете , Жак-Луи Давид, 1812 г .; в Национальной галерее искусств, Вашингтон, округ Колумбия

Предоставлено Национальной галереей искусств, Вашингтон, округ Колумбия. Коллекция Сэмюэля Х. Кресса, 1961. 9.15.

В Германии национальная кодификация появилась значительно позже, чем во Франции. Вскоре после революции 1848 года независимые германские государства единогласно создали только торговый кодекс. Унификация уголовного права произошла почти одновременно с политическим объединением страны, которое произошло в 1871 году.Кодификация организации судов, гражданского и уголовного судопроизводства произошла в 1879 году. Однако Гражданский кодекс Германии (Bürgerliches Gesetzbuch für das deutsche Reich) не был завершен до 1896 года и вступил в силу только 1 января 1900 года.

На протяжении XIX века сильная немецкая юридическая наука имела большое влияние в Австрии (которая еще в 1811 году кодифицировала свое право в технике, отличной от французской), в Швейцарии, в северных странах, а позже и в большинстве Восточной Европы.Когда швейцарское право было кодифицировано в 1907–1912 годах, оно стало образцом турецкой кодификации 1926 года и сильно повлияло на кодификацию Китая, которая все еще действует на Тайване.

Из-за различных дат кодификации и различного стиля и подхода к юридическому обучению, семейство законов гражданского права, таким образом, делится на французскую, или романистскую, ветвь и немецкую, или германскую, ветвь. Их основные характеристики определяются характеристиками их прототипов. Правовая система Японии по существу принадлежит к немецкой ветви, но имеет свои собственные важные особенности.

Основы права — Правила наследования при отсутствии наследства

Хотя переживший супруг обычно является первым в соответствии с сегодняшними законодательными схемами, по общему праву супруг не является наследником. Соответственно, имущество умершего перешло к его потомкам или, если таковые не было, то к родственникам по совместительству. После того, как достанется последний в линии кровных родственников, поместье будет выкуплено у государства. Оставшийся в живых супруг имел право только на получение вдовствующего процента (если он вдова) или наследственного имущества (в случае вдовца) в имуществе умершего.

В качестве вдовы вдова имела право на пожизненную долю только в одной трети земли, которой ее муж владел в течение брака за простую плату или за плату. Curtesy было правом мужа на пожизненный интерес, если у него были дети, во всех землях его покойной жены, удерживаемых на уплате пошлины или за плату. В настоящее время в большинстве юрисдикций приданое и любезность были заменены определенным типом положения о выборной доле.

Согласно формуле выборной доли, оставшийся в живых супруг может выбрать, заставить ли наследство передать определенную долю наследства (часто такую ​​же, как предусмотрено законом о завещании) пережившему супругу или принять положения, содержащиеся в завещание супруга.Хотя оставшийся в живых супруг часто имеет право на право избрания на оставшуюся без завещания долю имущества, фактическая сумма, полученная при распределении, часто зависит от количества и характера оставшихся в живых родственников.

Например, в некоторых юрисдикциях, если оставшийся в живых супруг является ближайшим оставшимся родственником, несмотря на наличие других родственников, оставшийся в живых супруг получит все имущество. В других штатах любые живые родители также будут иметь право на часть имущества, часто разделив имущество 50 на 50 между пережившим супругом и пережившим родителем (ями). Например:

ПРИМЕР: Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережила его 28-летняя жена Линда. Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который не женат и не имеет детей, и оба его родителя живы. В большинстве юрисдикций Линда, как оставшаяся в живых супруга, унаследует все имущество Теда. В юрисдикциях, которые признают родительское наследование, Линда, скорее всего, получит только половину наследства. Другая половина досталась родителям Теда.

Сумма распределения также меняется в зависимости от того, участвуют ли дети.

Если есть оставшиеся в живых супруга и потомки («проблема»), порядок распределения может усложниться. В большинстве штатов оставшийся в живых супруг будет иметь право только на часть имущества, варьирующуюся от одной трети до половины; остаток достанется потомкам. Например:

ПРИМЕР: Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия. Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который холост и не имеет детей, и оба его родителя все еще живы. В большинстве штатов Линда, как оставшаяся в живых супруга, брала бы меньше, чем все имущество, например, одну треть или половину состояния; остаток пойдет в Александрию. Например, в Нью-Йорке Линда получит 50 000 долларов и половину остатка, а остаток перейдет в Александрию. N. Y. Est. Закон о полномочиях и трастах § 4-1.1 (a) (1).

В некоторых штатах оставшийся в живых супруг наследует все имущество, если все оставшиеся в живых потомки умершего также являются потомками оставшегося в живых супруга.Например:

Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия. Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который холост и не имеет детей, и оба родителя Теда все еще живы. Линда, как оставшаяся в живых супруга, получит все поместье, поскольку Александрия является потомком Теда и Линды.

В других юрисдикциях оставшийся в живых супруг наследует только половину имущества, если у умершего остались потомки от более раннего брака.Например:

Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя вторая жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия. Кроме того, у Теда было двое детей от более раннего брака. Во многих юрисдикциях Линда, как оставшаяся в живых супруга, брала бы меньше, чем все имущество, например, одну треть или половину имущества; остаток достался трем детям Теда, Александрии от его нынешней жены и двум детям от предыдущего брака.

Как показано в примерах, законы о завещании могут сильно различаться в том, как они определяют, кто имеет право наследовать имущество умершего. Сложность этих схем, безусловно, является еще одной причиной того, почему так важно заниматься имущественным планированием, а не оставлять эти решения на усмотрение государственных нормативных схем.

Выкуп государству

Штаты также различаются по количеству отношений, в которых их уставы будут искать наследников до их прекращения. Некоторые доходят до бабушек и дедушек и их проблемы.На диаграмме I ниже линия будет начинаться с бабушек и дедушек, двигаясь рядом с дядями / тетями, ищущими оставшихся в живых наследников. По мере того, как человек продвигается дальше в порядке преемственности по закону, отношения с умершим становятся более отдаленными. Многие штаты ограничивают рассмотрение вопроса о бабушках и дедушках. Например, в Нью-Йорке закон распространяется на правнуков бабушек и дедушек. В таблице I это будут двоюродные братья и сестры после удаления (двенадцатая степень родства). N. Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 4-1.1 (а) (7).

Как только этот самый дальний класс родственников исчерпан (т.е. никто из этих групп не сможет получить собственность), имущество умершего перейдет (выкупится) к государству. Например:

Себастьяну было 98 лет, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его жена Донна умерла 20 лет назад, и у них никогда не было детей. Кроме того, его родители умерли много лет назад, а его единственная сестра Фелиция умерла 10 лет назад.
Она никогда не была замужем, и у нее не было детей.Других родственников в семье Себастьяна нет. Поскольку у Себастьяна нет других ближайших родственников, его имущество перейдет в собственность государства.

Раздел акций

После распределения доли наследственного имущества оставшейся в живых супруге в законах о завещании также есть положения о том, как должно быть разделено имущество, если есть более одного потомка (дети и / или внуки), которые имеют право наследовать от наследства. недвижимость. Опять же, методы различаются в зависимости от штата. Как правило, широко используются два метода получения акций: на душу населения и на распределение на душу населения.

При распределении на душу населения каждый потомок получает равную долю активов.


Например:

На диаграмме II А умирает без завещания, оставив внуков L, M и N, а также правнуков X и Y в качестве единственных оставшихся в живых родственников. При распределении на душу населения каждая партия получит 1/5 наследства, поскольку их пять.

При распределении по типам каждый потомок получает долю активов на праве представительства.Другими словами, доля потомка определяется долей, на которую имел бы право предок этого человека. Например:

В таблице II A умирает без завещания, оставив внуков L, M и N, а также правнуков X и Y в качестве единственных оставшихся в живых родственников. При разбивке по категориям мы сначала смотрим, на какую долю будет иметь право поколение с живыми родственниками, а именно, внуки L, M, N и O. Если бы все они были еще живы, каждый имел бы право на 1/4 поместья, так как их четыре.L, M и N по-прежнему имеют право на свою 1/4 долю. Однако, поскольку внук O умер, его выпускники X и Y заберут долю O (1/4) и разделят ее 50/50. Таким образом, X и Y будут иметь право на 1/8 (1/4 * ½) имущества.

В большинстве штатов применяется другое деление, если все живые потомки принадлежат к одному поколению. В этом случае применяется распределение на душу населения, а не на каждое движение, и каждая сторона имеет равные доли в наследстве. См. In re Martin’s Estate, 120 A.862 (Вт. 1923).


Например:

В Таблице III А умирает без завещания, оставляя внуков J, K и L его ближайшими родственниками. Поскольку внуки принадлежат к одному поколению, каждый имеет право на 1/3 наследства.

Эффективным способом определения схемы распределения в конкретном штате является схема метода статута, как показано на диаграммах II и III.

Особое внимание к сводным братьям и сестрам, не состоящим в браке и приемным детям

Как и в случае других положений о завещании, штаты также различаются в отношении того, как они относятся к родственникам, у которых есть только один общий предок, более известный как полукровка или сводные братья и сестры .В большинстве штатов сводные братья и сестры наследуются так же, как полные братья и сестры. Например:

Когда Джеральдо был женат на своей первой жене Ванде, у них родился сын Чарли. Впоследствии, когда Джеральдо был женат на своей второй жене Тине, у них родились сын Фред и дочь Элизабет.
Поскольку у Чарли только один общий родитель с Фредом и Элизабет, он их сводный брат. Фред умирает без завещания. В большинстве штатов Чарли и Элизабет разделили бы имущество Фреда поровну, хотя они были только сводным братом и сестрой, тогда как Фред был полноправным братом Элизабет.

В тех штатах, которые не признают эту точку зрения, сводные братья и сестры будут иметь право только на половину доли вместо всей доли в имуществе.

В законах о завещании также есть особые правила для определения того, как внебрачные дети или внебрачные дети наследуют наследство. Исторически сложилось так, что по общему праву незаконнорожденные дети рассматривались как ничьи дети и не имели права наследовать от кого-либо. Кроме того, от них могла унаследоваться только их проблема.

Сегодня это зависит от того, принадлежит ли наследство от матери или отца. Учитывая большую уверенность в материнстве, почти все штаты разрешают внебрачному ребенку наследовать от матери и ее семьи. Кроме того, эти родственники по материнской линии также могут унаследовать от внебрачного ребенка. Например:

Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. Джеффри и его жена выросли детьми. Когда Лилли было три года, Синтия умерла от рака.Нет никаких сомнений в том, что Лилли — ребенок Синтии. Таким образом, она имеет право наследовать свое имущество.

В большинстве штатов ребенок, не состоящий в браке, автоматически не считается ребенком отца. Скорее он должен был бы узаконить ребенка, женившись на его матери или, по крайней мере, признав, что ребенок его. [Примечание: если брак будет заключен, последующее его расторжение не повлияет на способность ребенка наследовать. Ребенок сохраняет те же права наследования, что и ребенок, рожденный в браке.] Например:

Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. У Джеффри и его жены было трое взрослых детей. Когда Лилли было три года, жена Джеффри умерла от рака. Впоследствии Синтия и Джеффри поженились. Если Джеффри умрет, оставшись без завещания, Лилли, а также взрослые дети Джеффри получат право на долю его состояния.

Хотя штаты имеют право принимать свои собственные законы о завещании, любые схемы, которые полностью запрещают наследование внебрачным детям, вероятно, будут считаться неконституционными как нарушение пункта о равной защите Четырнадцатой поправки.См., Например, Trimble v. Gordon , 43 U.S. 762 (1977). Тем не менее, установление строгих процедур доказательства отцовства, скорее всего, пройдет конституционную проверку. Например, во многих штатах требуется, чтобы установление отцовства производилось в течение жизни отца, чтобы ребенок имел право наследовать имущество отца, не состоящего в браке. См., Например, Lalli v. Lalli, 439 U.S. 259 (1978).

Усыновленные дети также по-разному рассматриваются в различных законах о завещании.Во всех штатах усыновленный ребенок является ребенком приемных родителей, что дает ему право наследовать от приемных родителей. В то же время в большинстве штатов приемный ребенок лишается права наследования от своих естественных родителей. Например:

Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. Синтия решила отдать дочь на усыновление. В большинстве штатов Лилли больше не сможет наследовать от Синтии (ее биологической матери) или ее биологической семьи.Вместо этого она будет иметь право унаследовать от своей приемной семьи.

Исключением из строгого применения правила является случай, когда ребенок усыновлен супругом естественного родителя. Например:

У Синтии был роман со своим женатым начальником Джеффри. У Джеффри и его жены Хелен было трое детей. Позже Хелен умерла от рака. Впоследствии Синтия и Джеффри поженились, и Синтия усыновила троих детей Джеффри. Несмотря на это усыновление, трое детей Джеффри по-прежнему будут иметь право унаследовать от семьи Хелен.

Аванс

«Аванс» — это подарок, сделанный лицом, не имеющим завещания, в течение его жизни родственнику с намерением, чтобы он был применен в отношении любой доли в имуществе лица, не оставившего завещания, на которое впоследствии может иметь право получатель. При вычислении распределения наследственного имущества сумма аванса должна быть сначала добавлена ​​обратно в имущество. Затем рассчитывается доля каждого бенефициара в наследстве. Наконец, аванс вычитается из доли наследственного имущества бенефициара до фактического распределения этому лицу.Например:

У Пола трое сыновей: Эд, Марк и Джо. Эд и Марк оба успешны в своей карьере хирургов. Джо — самый молодой и борющийся актер. Чтобы помочь Джо оплатить аренду в Нью-Йорке, Пол дал Джо 6000 долларов, четко указав, что эта сумма является авансовым наследством. Когда Пол умирает без завещания, он оставляет чистое состояние в размере 39 000 долларов. Перед тем, как определить сумму наследства, необходимо вернуть подарок Джо в 6000 долларов, в результате чего наследство составит 45 000 долларов. Тогда каждый брат будет иметь право унаследовать 15 000 долларов из имущества своего отца.Однако Джо уже получил 6000 долларов. Соответственно, эта сумма должна быть вычтена из его доли в размере 15 000 долларов, в результате чего Джо останется чистое наследство в размере 9 000 долларов.

Отказ

Наследник может принять решение об отказе (отказе) от права на наследование по завещанию, часто по причинам экономии налогов. Вместо этого наследство переходит непосредственно к следующему наследнику в очереди. Например:

У Пола трое сыновей: Эд, Марк и Джо. Эд и Марк женаты, у каждого по двое детей, и они успешны в своей карьере хирургов.Джо — самый молодой, холостой и борющийся актер, живущий в Нью-Йорке. Когда Пол умирает без завещания, он оставляет чистое состояние в размере 150 000 долларов. Тогда каждый брат будет иметь право унаследовать 50 000 долларов из имущества своего отца. Однако и Эд, и Марк не хотят напрямую наследовать деньги. Вместо этого они предпочли бы, чтобы это досталось их детям. Если бы они забрали наследство и затем передали его своим детям, они, вероятно, понесли бы налог на дарение. Вместо этого они решают отказаться от наследства; вместо этого их дети разделят 50 000 долларов.Джо, конечно же, по-прежнему будет иметь право на свою долю в 50 000 долларов.

Для эффективного отказа от наследства в большинстве штатов требуется, чтобы отказ был оформлен в письменной форме, подписан лицом, отказывающимся от наследства, описал рассматриваемое имущество и был подан в суд по наследству не позднее чем через девять месяцев после смерти умершего.

Например:

В таблице III A умирает без завещания, оставив внуков J, K и L его ближайшими родственниками. Поскольку внуки принадлежат к одному поколению, каждый имеет право на 1/3 наследства.

Эффективным способом определения схемы распределения в конкретном штате является схема метода статута, как показано на диаграммах II и III.



Видео по теме:

§ 10-1-679.9 — Требование о возможности дилеров назначать правопреемников; требование соблюдать правопреемство; Основания для возражения против правопреемства :: Кодекс Джорджии 2010 года :: Кодексы и законы США :: Законодательство США :: Justia

О.C.G.A. 10-1-679. 9 (2010)
10-1-679.9. Требование о возможности дилеров назначать правопреемников; требование соблюдать правопреемство; Основания для возражения против правопреемства

(a) Если лицо, предоставившее право, не сможет предоставить дилеру транспортных средств для отдыха возможность во время подписания договора франшизы на предоставление транспортных средств для отдыха или в разумный срок после этого, назначить участника его или ее семьи в качестве правопреемника дилерского центра в случае смерти, потери трудоспособности или выхода дилера на пенсию.Дилер может время от времени в течение срока действия договора франшизы менять выгодоприобретателя, направляя письменное уведомление производителю.

(b) Предотвращение или отказ в соблюдении правопреемства к представительству члена семьи умершего, недееспособного или вышедшего на пенсию дилера является незаконным, если лицо, предоставившее право, не предоставило назначенному таким образом члену семьи письменное уведомление о своих возражениях. Бремя доказывания необоснованности такой передачи лежит на лице, предоставляющем право.

(c) Основанием для возражения является отсутствие кредитоспособности, осуждение за тяжкое преступление, невозможность получить необходимые и требуемые лицензии бенефициаром, отсутствие необходимых лицензий или другие условия, которые делают такое правопреемство необоснованным в данных обстоятельствах, но лицо, предоставившее право несет бремя доказывания необоснованности такого правопреемства. Ни один из членов семьи умершего, недееспособного или вышедшего на пенсию дилера не может стать правопреемником дилерского центра по продаже транспортных средств для отдыха, за исключением случаев, когда правопреемство дилера по продаже автомобилей для отдыха не повлечет за собой без согласия лица, предоставившего право, перемещение бизнеса.

Заявление об ограничении ответственности: Эти коды могут быть не самой последней версией. Грузия может располагать более актуальной или точной информацией. Мы не даем никаких гарантий или гарантий относительно точности, полноты или адекватности информации, содержащейся на этом сайте, или информации, на которую есть ссылки на государственном сайте. Пожалуйста, проверьте официальные источники.

Европейский портал электронного правосудия — Наследование

1 Как оформляется распоряжение имуществом в случае смерти (завещание, совместное завещание, договор о правопреемстве)?

Завещатель может оформить распоряжение имуществом в случае смерти на основании завещания или соглашения о наследовании.Завещание может быть нотариальным или домашним. Завещатель может отозвать завещание или часть завещания в любое время последующим завещанием или соглашением о правопреемстве. Это не относится к взаимному завещанию супругов, поскольку особые правила регулируют изменение и отзыв таких завещаний.

Нотариальное завещание

Нотариальное завещание — это нотариально заверенное завещание или завещание, которое было составлено наследодателем и передано нотариусу в запечатанном конверте для хранения.

В нотариальном завещании нотариус нотариально заверяет завещание, которое он или она подготовил в соответствии с завещательным распоряжением наследодателя, либо наследодатель составляет завещание и представляет его нотариусу для нотариального заверения.Нотариальное завещание должно быть подписано наследодателем в присутствии нотариуса.

Нотариально заверенное завещание может быть составлено также несовершеннолетним в возрасте не моложе 15 лет. Такой несовершеннолетний завещатель не требует согласия его или ее законного представителя.

В случае, если завещание передано на хранение нотариусу, наследодатель лично передает нотариусу свое завещательное распоряжение в запечатанном конверте, заявляя нотариусу, что это его или ее завещание.В таком случае нотариус оформляет нотариальный акт о том, что завещание было депонировано, и этот акт подписывается наследодателем и нотариусом. Завещатель может в любой момент получить завещание, сданное нотариусу. В таком случае нотариус оформляет нотариальный акт о том, что завещание извлечено, и акт подписывается наследодателем и нотариусом.

Срок действия нотариальных завещаний отсутствует, т.е. они остаются в силе до тех пор, пока не будут изменены или отозваны.

Внутренние завещания

Внутренние завещания — это либо завещание, подписанное в присутствии свидетелей, либо голографическое завещание.

Текст домашнего завещания, подписанного перед свидетелями, не должен быть подготовлен наследодателем (и не должен быть написан от руки), но он должен быть подписан в присутствии как минимум двух дееспособных свидетелей и даты и год составления завещания должен быть записан в завещании. При подписании должны присутствовать свидетели одновременно.Завещатель должен уведомить свидетелей о том, что они были вызваны в качестве свидетелей для составления завещания и что завещание отражает его или ее завещательное расположение. Свидетели не обязаны знать содержание завещания. Сразу после того, как завещатель подписал завещание, свидетели также подписывают завещание. Свидетели подтверждают своими соответствующими подписями, что наследодатель подписал завещание сам и что, насколько они понимают, наследодатель обладает дееспособностью и способностью проявлять волю. Лицо не может выступать в качестве свидетеля, если его или ее потомки или потомки, братья и сестры и их потомки, а также супруга и его или ее потомки и потомки получают выгоду от составленного завещания.

Голографическое домашнее завещание должно быть написано завещателем его или ее собственным почерком от начала до конца (оно не может быть напечатано, распечатано или иным образом подготовлено механически) с указанием даты и года составления завещания. записано в завещании. Голографическое завещание подписывается лично наследодателем.

Завещатель может оставить домашнее завещание или передать его на хранение другому лицу.

Завещание становится недействительным через шесть месяцев после его составления, если наследодатель жив. Если в национальном завещании не указана дата или год, когда оно было составлено, и невозможно каким-либо другим способом определить время, когда оно было составлено, завещание считается недействительным.

Взаимное завещание супругов

Взаимное завещание супругов — это завещание, составленное совместно супругами, в котором они называют каждого из них наследником друг друга или распоряжаются имуществом по-другому в случае своей смерти.

Во взаимном завещании супругов, в котором каждый указывает другого супруга в качестве единственного наследника, супруги могут указать, кому после смерти будет передана доля имущества пережившего супруга.

Взаимное завещание супругов должно быть нотариально удостоверено. Нотариус составляет этот вид завещания в соответствии с завещательным распоряжением супругов, и супруги должны подписать его в присутствии нотариуса.

Распоряжение обоюдным завещанием супругов может быть отменено любым из супругов, пока оба супруга живы.Завещание, которым отменяется указанное распоряжение, должно быть нотариально удостоверено. Распоряжение считается отмененным, если другой супруг получил в нотариальном порядке уведомление об отмене распоряжения. После смерти одного из супругов оставшийся в живых супруг может отозвать свое распоряжение только в том случае, если он или она отказываются от доли наследственного имущества, завещанной ему или ей на основании взаимной воли.

Взаимное завещание супругов теряет силу, если брак расторгнут до смерти наследодателя. Он также становится недействительным, если наследодатель до своей смерти подал заявление о разводе в суд или предоставил письменное согласие на развод либо имел право требовать расторжения брака и подал такое заявление в суд.

Соглашения о наследовании

Соглашение о наследовании — это соглашение между наследодателем и другим лицом, в соответствии с которым наследодатель называет контрагента или другое лицо наследником и определяет наследство, обязательство по завещанию или распоряжение о завещании.Соглашение о наследовании может быть заключено наследодателем и его наследником, оставшимся без завещания, в случае отказа наследника от наследства.

Соглашение о наследовании может также содержать односторонние распоряжения наследодателя; в таком случае в отношении распоряжений применяются положения, указанные в завещании.

Договоры о наследовании должны быть нотариально оформлены и удостоверены. Договоры о правопреемстве заключаются в присутствии нотариуса.

Соглашение о правопреемстве или отчуждении, содержащееся в нем, может быть отменено или аннулировано, пока стороны еще живы, по нотариально заверенному соглашению между отдельными лицами или по новому соглашению о правопреемстве.

Если соглашение о правопреемстве было заключено при обстоятельствах, дающих основания для расторжения соглашения в соответствии с Законом об общей части Гражданского кодекса, расторжение соглашения может быть также заявлено после смерти наследодателя лицом, имеющим право добиться успеха в случае недействительности соглашения о правопреемстве или отчуждении, содержащемся в нем.

Кроме того, возможен отказ от договора о правопреемстве. Завещатель может отказаться от договора о наследовании, если право отказа было оговорено в соглашении о наследовании. Выход может также произойти, если уполномоченное лицо совершило преступление против наследодателя, его или ее супруги или родственника по восходящей или нисходящей линии наследодателя, или если контрагент умышленно нарушает свое право, вытекающее из законодательства, на оказание алиментной поддержки для завещатель. Завещатель также имеет право отказаться от договора в ситуации, когда сторона в соглашении о правопреемстве, которая обязана выполнять повторяющиеся обязательства перед наследодателем в течение его или ее жизни — прежде всего, обеспечивая алиментную поддержку — намеренно и в существенной степени нарушает такие обязательство. Выход из договора о правопреемстве происходит путем подачи нотариально заверенного заявления контрагенту. В случае взаимного соглашения о правопреемстве, если право на отказ согласовано в соглашении о правопреемстве, все соглашение становится недействительным, если одна из сторон выходит, если иное не указано в соглашении о правопреемстве.Право отказа от взаимного соглашения о наследовании прекращается в случае смерти одной из сторон. После смерти стороны оставшаяся в живых сторона по соглашению о правопреемстве может отозвать свое распоряжение только в том случае, если он или она отказываются от наследства, выделенного ему или ей по соглашению о правопреемстве.

2 Следует ли регистрировать распоряжение, и если да, то как?

Нотариальные завещания и соглашения о наследовании всегда регистрируются в реестре наследования на следующий рабочий день после нотариального удостоверения нотариального акта. Кроме того, нотариусы обязаны регистрировать в реестре правопреемства все изменения договоров о правопреемстве, договоров о прекращении договоров о правопреемстве и заявления об отзыве договоров о правопреемстве. Нарушение обязательства по регистрации не влияет на действительность завещания.

Составление завещания домашнего хозяйства может быть зарегистрировано в реестре наследования наследодателем или любым лицом, располагающим информацией о завещании домашнего хозяйства и получившим от наследодателя просьбу сделать запись.Регистрация завещаний граждан в реестре наследования не является обязательной.

Нотариальные завещания и соглашения о наследовании регистрируются в реестре наследования нотариусом, который удостоверил завещание или соглашение о наследовании или которому завещание было передано на хранение. Для этого нотариус должен сделать запись в реестре наследования или подать соответствующее уведомление в реестр. С 1 января 2015 года нотариусы больше не подают уведомления в регистр наследования, а вместо этого вносят изменения в данные реестра путем внесения соответствующих записей.

Данные о внутренних завещаниях могут быть внесены в реестр наследования через государственный портал https://www.eesti.ee/en/ любым лицом, которому известно о составлении завещания и которому было предложено сделать соответствующую запись.

3 Существуют ли ограничения свободы распоряжения собственностью в случае смерти (например, зарезервированной долей)?

Как правило, нет ограничений на составление завещаний, а собственное право распоряжения наследодателем обычно не ограничивается, если он или она составили завещание.

Свобода завещания ограничивается институтом зарезервированной доли, который ограничивает свободу наследодателя оставлять свое имущество наследникам по своему усмотрению. Право требовать от наследников зарезервированной доли возникает, если наследодатель по завещанию или соглашению о наследовании лишил наследства потомка, родителя или супруга, которые имеют право на наследство и в отношении которых наследодатель имеет наследство, во время его или ее смерть, обязательство по содержанию, вытекающее из Закона о семейном праве, или наследодатель уменьшил свои доли в имуществе по сравнению с их долями в соответствии с наследованием по закону. Таким образом, получатель зарезервированной акции имеет претензию к наследникам в соответствии с Законом об обязательственном праве. Требование заключается в том, что лицо, имеющее право на получение зарезервированной акции, может потребовать выплаты денежной суммы, равной зарезервированной доле, исходя из стоимости наследственной массы. Лицо, реализующее право на сохраняемую долю, не является наследником. Размер зарезервированной доли составляет половину стоимости доли в наследстве, которую наследник получил бы в случае правопреемства по закону, если бы все законные наследники приняли наследство.

Помимо своей доли в наследстве, супруг наследодателя может требовать установления личного права пользования недвижимым имуществом, которое являлось супружеским домом супругов, при условии, что уровень жизни супруга наследодатель ухудшится из-за наследования. Согласно прецедентной практике Верховного суда, супруг наследодателя имеет это право требования независимо от того, наследует ли супруг что-либо дополнительно и происходит ли наследование по завещанию и / или по завещанию.

4 При отсутствии права распоряжения имуществом после смерти, кто наследует и сколько?

Если завещатель не оставил действующего завещания или соглашения о наследовании, наследование считается беззаветным и регулируется законом. Если завещание или соглашение наследодателя о наследовании не было заключено в отношении всего его или ее имущества, наследование в отношении не охваченной части происходит в соответствии с законом. Наследниками по закону являются супруг (а) и родственники наследодателя; преемственность происходит на трех уровнях.Наследие переходит к супругу вместе с наследниками, оставшимися без завещания.

Первыми в очереди идут потомки наследодателя (дети, приемные дети, внуки и т. Д.). Наряду с наследниками первой очереди супруг наследует сумму, равную доле ребенка наследодателя, и не менее одной четверти наследства.

Если нет наследников первой очереди, вторыми в очереди идут родители наследодателя и их потомки (братья и сестры наследодателя). Если оба родителя наследодателя живы на момент открытия наследства, они наследуют все наследство в равных частях.Если отца или матери умершего на момент открытия наследства нет в живых, его место занимают дети, приемные дети, внуки и т. Д. Умершего родителя. Наряду с наследниками второй очереди супруга наследует половину имущества.

Если нет наследников второй очереди, третьими в очереди являются бабушка и дедушка наследодателя и их потомки (т. Е. Тети и дяди наследодателя). Если все дедушки и бабушки наследодателя живы на момент открытия наследства, они наследуют все имущество в равных частях.Если дедушка или бабушка наследодателя по отцовской или материнской линии не живы на момент открытия наследства, их место занимают дети, приемные дети, внуки и т. Д. Умерших дедушек и бабушек. Если таковых нет, другой дедушка или бабушка с той же стороны семьи наследует свою долю. Если другой дедушка или бабушка также умерли, его или ее дети, приемные дети, внуки и т. Д. Переходят в наследство. Если оба дедушки и бабушки по отцовской линии или оба бабушки и дедушки по материнской линии умерли при открытии наследства и у них нет потомков, то это могут быть бабушки и дедушки другой стороны семьи и их дети, приемные дети и внуки и т. Д.их место занимают умершие дедушка и бабушка. Положения, касающиеся наследников первой очереди, применяются к потомкам, которые заменяют своих родителей в качестве наследников.

Если наследодатель был женат и не имел наследников первой или второй очереди, супруг наследует все имущество.

Если у наследодателя не было наследников или супруга по закону, законным наследником является самоуправление места открытия наследства. Место открытия наследства — последнее место жительства наследодателя.Если последним постоянным местом жительства наследодателя была не Эстония, но при наследовании применяется эстонское право, наследником по закону является Эстонская Республика.

5 Какой орган компетентен:

5.1 в вопросах наследования?

В Эстонии производство по наследству осуществляется эстонским нотариусом, если производство по наследству было возбуждено, если последнее место жительства наследодателя находилось в Эстонии. О возбуждении дела нотариус делает запись в реестре правопреемства.Если последнее место жительства наследодателя находилось в иностранном государстве, эстонский нотариус должен проводить производство по наследству только в отношении имущества, находящегося в Эстонии, при условии, что производство по наследству не может проводиться в иностранном государстве или производство, проводимое в иностранном государстве, не включить недвижимость, находящуюся в Эстонии, или свидетельство о правопреемстве, подготовленное в иностранном государстве, не признается в Эстонии.

Производство по наследству осуществляется нотариусом Эстонии, даже если Регламент (ЕС) № 650/2012 Европейского парламента и Совета о юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений, а также принятии и приведении в исполнение аутентичных инструментов в вопросах о правопреемстве и о создании Европейского свидетельства о правопреемстве (OJ L 201, 27.7.2012, стр. 107–134), требует, чтобы процедура наследования проводилась в Эстонии в соответствии со статьями 4–15 и 17 указанного Регламента.

5.2 получить заявление об отказе от прав или принятии правопреемства?

Заявления о принятии и отказе от правопреемства должны быть представлены нотариусу, который обрабатывает дело о правопреемстве. Декларации также могут быть нотариально удостоверены другим нотариусом, который затем направит декларацию нотариусу, ведущему производство.

Консульские должностные лица со специальной квалификацией, работающие в зарубежных представительствах Эстонии, также могут удостоверять заявления о принятии или отказе от правопреемства. Консульские должностные лица обязаны незамедлительно передать заверенные ими заявления нотариусу, обрабатывающему дело о правопреемстве.

5.3 получить заявление об отказе от права или принятии наследства?

Система для наследства дает наследникам право требовать, чтобы исполнитель наследства передал объект наследства.Чтобы получить наследство, наследодатель должен подать иск об исполнении наследства исполнителю наследства. Завещатель может наложить исполнение наследства в качестве обязанности наследника или другого наследника. Если наследодатель не назначил исполнителя по наследству, наследник выступает в качестве исполнителя.

Поскольку положения о принятии или отказе от наследства применяются к принятию и отказу от наследства, последствием непредставления заявления об отказе от наследства в течение срока отказа является принятие наследства.Если наследодатель желает отказаться от наследства, заявление об отказе должно быть подано в течение установленного законом срока отказа, который составляет три месяца после смерти наследодателя и после того, как он узнал, что он имеет право на получение наследства.

В рамках процедуры наследования нотариус связывается со всеми наследодателями, указанными в завещании, и информирует их об их правах на наследство. Перед предъявлением иска об исполнении наследства наследодатель имеет право получить информацию о наследстве.Аналогично принятию правопреемства заявление о принятии или отказе от наследства является безотзывным. В целях обоснования своих прав наследодатель вправе обратиться к нотариусу, обрабатывающему дело о правопреемстве, для получения свидетельства (свидетельства наследодателя) по иску, вытекающему из наследства.

Если наследство находится в форме недвижимости или какого-либо другого объекта, где сделка продажи должна быть нотариально удостоверена, договор о передаче наследства между исполнителем наследства и наследником также должен быть нотариально удостоверен.

Наследник, являющийся наследником, имеет право на наследство, даже если он отказывается от наследства.

5.4 для получения заявления об отказе от права и принятии зарезервированной акции?

Зарезервированная акция — это денежное требование к наследнику согласно обязательственному праву, которое должно быть предъявлено наследникам. Право на получение зарезервированной доли возникает при открытии наследства. Чтобы получить зарезервированную акцию, необязательно подавать заявление у нотариуса.

Если завещатель по завещанию или соглашению о наследовании лишил наследства потомка, родителя или супруга, которые имеют право на наследство и в отношении которых наследодатель несет на момент его или ее смерти возникшее обязательство по содержанию в соответствии с Законом о семейном праве, или наследодатель уменьшил свои доли в наследстве по сравнению со своими долями согласно закону о наследовании по закону, они имеют право требовать от наследников зарезервированную долю.

Нотариус должен на основании нотариально заверенного заявления наследника, исполнителя завещания или лица, имеющего право на получение зарезервированной акции, подтвердить сертификат в отношении требования зарезервированной доли, также известный как сертификат получателя зарезервированной акции. доля. В свидетельстве о получателе зарезервированной акции указываются получатель и размер зарезервированной доли как законной доли в наследстве.

От права на зарезервированную акцию можно отказаться по соглашению о правопреемстве, заключенному между наследодателем и лицом, имеющим право наследования.Соглашение должно быть нотариально удостоверено.

6 Краткое описание процедуры урегулирования правопреемства в соответствии с национальным законодательством, включая ликвидацию наследственной массы и раздел активов (включая информацию о том, инициирована ли процедура правопреемства судом или другим компетентным органом самостоятельно ходатайство)

При открытии наследства, то есть в случае смерти наследодателя, наследство переходит к наследникам, которые могут быть наследниками по соглашению о наследовании, завещать наследников или наследников по завещанию.

Для определения права на наследство наследник, кредитор наследодателя, наследодатель или другое лицо, имеющее право на наследство, может возбудить производство по наследству. Лицо, желающее открыть производство, должно обратиться к нотариусу; для этого нотариус составляет и нотариально удостоверяет заявление. Производство может вести только один нотариус; таким образом, если производство по наследственному делу уже было инициировано по заявлению одного нотариуса, нотариус, принявший позднее заявление, направит его нотариусу, осуществляющему производство по наследству.

Наследник может принять или отказаться от наследства. Срок отказа от наследства составляет три месяца. Этот период начинается с того момента, когда наследник узнает или должен был узнать о смерти наследодателя и его или ее праве наследования. Если наследник не отказывается от наследства в течение этого времени, считается, что он принял наследство. Для принятия наследства наследник может также до указанного срока обратиться к нотариусу, рассматривающему дело о наследовании.

Решение наследника принять или отказаться от правопреемства необратимо . После отказа от правопреемства он больше не может быть принят; после принятия правопреемства от него уже нельзя отказаться. Этот принцип также применяется к принятию и отказу от наследства — за исключением того, что наследники, которые также являются наследниками, имеют право на наследство, даже если они отказались от правопреемства.

Заявления о принятии и отказе от правопреемства должны быть нотариально удостоверены.

Нотариус вносит запись о возбуждении дела о наследовании в регистр наследования сразу после принятия заявления о возбуждении дела о наследовании и публикует сообщение о начале производства по наследству в официальном издании Ametlikud Teadaanded ( Официальные сообщения) не позднее, чем через два рабочих дня после возбуждения дела о правопреемстве. Нотариус также направляет уведомление о возбуждении дела о наследовании наследникам, известным нотариусу, и другим лицам, которым предоставлены права и наложены обязанности по завещанию или соглашению о наследовании. В случае наследования по завещательному распоряжению наследодателя нотариус также информирует лиц, которые унаследовали бы в случае наследования по закону.

Нотариус запрашивает в регистрах права и обязанности наследодателя, а также действующие в Эстонской Республике кредитные учреждения, перечень которых устанавливается постановлением ответственного за сферу министра. Помимо вышеизложенного, нотариус может также обращаться с запросами к другим лицам на основании нотариально заверенного заявления инициатора производства по наследству или любого другого лица, имеющего права в отношении наследственного имущества.Если наследодатель состоял в браке на момент открытия наследства и типом имущественных отношений супругов была совместная собственность, нотариус также должен представить соответствующие запросы относительно прав и обязанностей оставшегося в живых супруга наследодателя.

Лицо, имеющее право возбудить дело о наследовании, имеет право получить у нотариуса информацию о том, кто принял наследство, а кто отказался от него. Лицо, которое унаследовало бы в случае наследования по завещанию, имеет такое же право в случае наследования по завещанию.Вышеупомянутые лица также имеют право ознакомиться с результатами запросов, сделанных в отношении прав и обязанностей наследодателя. В случае наследования на основании завещания лицо, которое унаследовало бы в случае наследования по завещанию, имеет право изучить завещание и соглашение о наследовании.

Если представлены достаточные доказательства относительно права наследования наследника и его объема, нотариус должен заверить свидетельство о праве наследования, но не ранее, чем через один месяц после публикации сообщения о начале производства по наследству в официальном издании Ametlikud Teadaanded .О удостоверении свидетельства о праве на наследство нотариус делает запись в регистре наследования.

После выдачи свидетельства о праве на наследство наследники могут разделить имущество по договоренности. В случае возникновения спора наследство делится судом по заявлению наследника.

При разделе наследства определяется, какие объекты или доли объектов и какие права и обязанности, составляющие часть наследства, переходят к каждому сонаследнику. Имущество делится между наследниками в соответствии с их долями в наследстве, исходя из обычной стоимости объектов, составляющих часть наследства на момент разделения.По соглашению наследников предмет, входящий в состав наследственного имущества, может быть оценен исходя из особого интереса наследника.

7 Как и когда человек становится наследником или наследником?

Наследование открывается после смерти физического лица. При открытии наследства наследство переходит к наследнику. Основанием для наследования является закон или последняя воля наследодателя, выраженная в завещании или соглашении о наследовании. Право наследования по соглашению о наследовании предпочтительнее, чем завещание права наследования, и оба из них предпочтительнее, чем завещание права наследования.

Для получения наследства не нужно подавать отдельное заявление. После принятия наследства все права и обязанности наследодателя переходят к наследнику, за исключением тех, которые по своей природе неразрывно связаны с личностью наследодателя или которые по закону не подлежат передаче. Если наследник принимает наследство, то право собственности на предметы, составляющие наследство, считается переданным задним числом со дня открытия наследства. Если наследство приняли более одного наследника (сонаследника), наследство принадлежит им совместно.

Каждое дееспособное лицо достойно преуспевания — в том числе физических лиц, живших на момент смерти наследодателя, и юридических лиц, существовавших на тот момент. Ребенок, родившийся живорожденным после открытия наследства, считается достойным преуспевания при открытии наследства, если ребенок был зачат до открытия наследства. Фонд, учрежденный на основании завещания или соглашения о правопреемстве, считается существующим на момент открытия правопреемства, если он позже приобретает права как юридическое лицо.

Переживший супруг не имеет права наследования или права на льготную долю, если наследодатель подал на развод до смерти или потребовал письменного согласия на развод, или имел право на момент своей смерти требовать расторжения брака и обратился с таким ходатайством в суд.

Полностью лишенный опеки родитель не может быть законным наследником ребенка.

Лицо, отвечающее любому из следующих условий, не достойно преуспевания:

  • умышленно и незаконно вызвало или попыталось вызвать смерть наследодателя,
  • умышленно и незаконно поставило наследодателя в ситуацию, в которой он был неспособный выразить или отозвать свое завещательное намерение,
  • посредством принуждения или обмана воспрепятствовал завещателю составить или изменить завещательное распоряжение или таким же образом побудил завещателя сделать или отменить завещательное распоряжение, если для наследодателя это было невозможно. завещатель, чтобы выразить свое действительное завещательное намерение,
  • намеренно и незаконно удалил или уничтожил завещание или соглашение о наследовании, если наследодатель больше не мог возобновить его,
  • фальсифицировал завещание наследодателя или соглашение относительно правопреемства или его части.

В соответствии с законодательством Эстонии получатель зарезервированной доли не считается наследником; получатель зарезервированной акции имеет подлежащее оплате требование к наследнику в соответствии с обязательственным правом. Право требовать от наследников зарезервированной доли возникает, если наследодатель по завещанию или соглашению о наследовании лишил наследства потомка, родителя или супруга, которые имеют право на наследство и в отношении которых наследодатель имеет наследство, во время его или ее смерть, обязательство по содержанию, вытекающее из Закона о семейном праве, или наследодатель уменьшил свои доли в имуществе по сравнению с их долями в соответствии с наследованием по закону.Размер зарезервированной доли составляет половину стоимости доли наследства, которую наследник получил бы в случае наследования по закону, если бы все законные наследники приняли наследство.

Производство по наследству может быть возбуждено наследником, кредитором наследодателя, наследником или другим лицом, имеющим право в отношении наследства, на основании нотариально удостоверенного заявления. Производство по наследственному делу осуществляется эстонским нотариусом, в конторе которого было инициировано производство по наследственному делу и который внесен в реестр правопреемства как исполнитель наследственного производства.Производство по делу может вести один нотариус; таким образом, если производство по наследственному делу уже было инициировано по заявлению одного нотариуса, нотариус, принявший позднее заявление, направит его нотариусу, осуществляющему производство по наследству. Нотариус удостоверяет свидетельство о праве на наследство, если представлены достаточные доказательства права наследования наследника. При наличии нескольких наследников нотариус указывает размер доли наследства каждого наследника.

Наследник может принять или отказаться от наследства.Если лицо, имеющее право на наследование, не отказывается от правопреемства в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало или должно было узнать о своем праве на наследование, считается, что оно приняло правопреемство. Лицо, отказывающееся от правопреемства, избегает юридических последствий, связанных с правопреемством.

8 Несут ли наследники ответственность по долгам умершего и, если да, на каких условиях?

Да, наследник обязан выполнять все обязательства наследодателя. В случае недостаточности наследства наследник выполняет обязательства за счет собственного имущества наследника, если только наследник после проведения инвентаризации не выполнил обязательства в установленном законом порядке, наследство не было признано банкротом или процедура банкротства не была признана прекращено сокращением без объявления банкротства.

Если наследник запрашивает инвентаризацию наследственного имущества, кредиторам наследника запрещается удовлетворять требования о его выплате к наследнику вне наследства до тех пор, пока не будет проведена инвентаризация, но не дольше, чем до истечения срока инвентаризации. . После проведения инвентаризации ответственность наследника по обязательствам, связанным с имуществом, ограничивается его стоимостью.

9 Какие документы и / или информация обычно требуются для регистрации недвижимого имущества?

Если наследодатель владел недвижимым имуществом, запись в земельной книге становится недействительной после его смерти, учитывая, что лицо, внесенное в земельную книгу как собственник вещного права, не является лицом, на которое вещное право материального права) фактически принадлежит, поскольку все имущество наследодателя переходит к другому лицу — наследнику — при открытии наследства.

Для внесения наследника или наследников в земельную книгу необходимо подать заявление о регистрации от нового владельца вещного права и приложить документ, подтверждающий правопреемство — свидетельство о правопреемстве.

Если реальное право было передано сообществу сонаследников, заявления одного сонаследника достаточно для исправления записи, а другие наследники не считаются соответствующими, т.е. их согласие не требуется для записи, потому что наследник не может помешать тому, чтобы титул, который уже был передан ему или ей, стал видимым в земельной книге. Тот же принцип применяется, если передается часть сообщества сонаследников.

Законодательство устанавливает особые требования, если согласно свидетельству о правопреемстве категорией имущественных отношений супругов является совместная собственность. В таком случае каждый конкретный объект может быть как совместной собственностью, так и отдельной собственностью, и этот вопрос не может быть решен в ходе аутентификации сертификата правопреемства.

Кроме того, законодательство устанавливает исключения для ситуаций, в которых наследники разделили имущество с целью роспуска сообщества, определения того, какие предметы или их части, или права и обязанности, составляющие наследство, будут сохранены за каждым сонаследником. и недвижимое имущество, составляющее имущество, должно оставаться в собственности конкретного сонаследника.

Если наследодатель никогда не состоял в браке, для исправления данных в земельной книге необходимо предоставить следующие документы:

  • свидетельство о наследовании,
  • заявление о регистрации, нотариально заверенное или имеющее цифровую подпись; необходимо подготовить заявление о регистрации с цифровой подписью и подать в отдел регистрации земли через портал регистрации земли; на портал можно войти с помощью эстонской ID-карты , Mobile ID , некоторых иностранных ID-карт или через государственный портал.

Государственная пошлина за исправление записи в земельной книге не взимается.

В таком случае все наследники, перечисленные в свидетельстве о правопреемстве, вносятся в земельную книгу как общие собственники.

В том же случае, когда наследство разделено между сонаследниками таким образом, что недвижимая вещь остается за конкретным сонаследником, для внесения изменений в запись в земельной книге необходимо предоставить следующее:

  • соглашение о разделе наследства, нотариально удостоверенное эстонским нотариусом,
  • заявление о регистрации (может быть включено в вышеупомянутый нотариально удостоверенный договор о разделе имущества).

За изменение записи в крепостной книге взимается государственная пошлина.

В таком случае лицо, указанное в договоре о разделе имущества как лицо, которому по договору передается право собственности на конкретную недвижимую вещь, вносится в земельную книгу как собственник имущества.

Свидетельство о правопреемстве необходимо предъявить нотариусу для нотариального заверения договора о разделе наследственного имущества.

Если брак наследодателя закончился к моменту открытия наследства или закончился смертью наследодателя, но недвижимое имущество в наследстве не являлось общей собственностью бывших супругов, следующие документы должны быть представлены в порядке для исправления записи в земельной книге:

  • свидетельство о правопреемстве,
  • свидетельство о праве собственности, подтверждающее, что имущество является отдельным имуществом наследодателя,
  • заявление о регистрации, нотариально удостоверенное или подписанное цифровой подписью необходимо подготовить заявку на цифровую подпись и подать ее в отдел регистрации земли через портал регистрации земли; на портал можно войти с помощью эстонской ID-карты , Mobile ID , некоторых иностранных ID-карт или через государственный портал.

Государственная пошлина за исправление записи в земельной книге не взимается.

Все наследники, указанные в свидетельстве о праве на наследство, внесены в земельную книгу.

Для нотариального удостоверения свидетельства о праве собственности заявитель должен подтвердить нотариусу, что это имущество находится в единоличной собственности (раздельном имуществе) супруга. Как правило, документы, послужившие основанием для приобретения имущества, должны быть представлены нотариусу, если нотариус не может их получить, чтобы доказать, что супруги разделили имущество или указали актив как отдельное имущество (например,г. договор о брачном имуществе, договор о разделе совместной собственности, иной документ о приобретении, подтверждающий, что это отдельное имущество, например безвозмездный договор и т. д.).

Если брак наследодателя закончился к моменту открытия наследства или закончился смертью наследодателя, и недвижимое имущество в наследстве находилось в общей собственности бывших супругов, для того, чтобы исправить запись в земельной книге:

  • свидетельство о праве собственности,
  • свидетельство о праве собственности, подтверждающее, что имущество было совместной собственностью наследодателя и бывшего супруга,
  • заявление о регистрации, нотариально удостоверенное или с цифровой подписью; необходимо подготовить заявление о регистрации с цифровой подписью и подать в отдел регистрации земли через портал регистрации земли; на портал можно войти с помощью эстонской ID-карты , Mobile ID , некоторых иностранных ID-карт или через государственный портал.

Государственная пошлина за исправление записи в земельной книге не взимается.

Все наследники, перечисленные в свидетельстве о правопреемстве, и оставшийся в живых супруг или бывший супруг вносятся в земельную книгу независимо от того, являются они наследниками или нет.

Для нотариального удостоверения свидетельства о праве собственности заявитель должен подтвердить нотариусу, что это была совместная собственность. Как правило, документы, являющиеся основанием для приобретения имущества, должны быть представлены нотариусу, если нотариус не может их получить (в том числе договор о разделе совместной собственности, договор о совместной собственности).

Если брак наследодателя закончился к моменту открытия наследства или закончился смертью наследодателя, а недвижимое имущество в наследстве находилось в общей собственности бывших супругов, и имущество разделено между сонаследниками таким образом, что недвижимое имущество будет сохранено за конкретным сонаследником, для внесения изменений в запись в земельной книге необходимо предоставить следующее:

  • свидетельство о праве собственности и договор о разделе совместной совместной собственности нотариально заверенное эстонским нотариусом,
  • заявление о регистрации (может быть включено в вышеупомянутый нотариально удостоверенный договор о разделе совместной собственности и наследства).

За изменение записи в крепостной книге взимается государственная пошлина.

В результате раздела совместной супружеской собственности наследодатель и переживший супруг (а) вносятся в земельную книгу как собственники в соответствии с их законными долями. Наследники, перечисленные в свидетельстве о правопреемстве, которым по соглашению передается право собственности на конкретное недвижимое имущество, вносятся в земельную книгу как владельцы юридической доли наследодателя. Если принадлежащая наследникам юридическая доля делится между наследниками, указывается размер доли, принадлежащей каждому наследнику.

Для нотариального удостоверения свидетельства о праве собственности заявитель должен подтвердить нотариусу, что это была совместная собственность.

Другой вариант в этом случае — подать для внесения изменений в запись в земельной книге:

  • договор о разделе совместной собственности бывших супругов и договор о разделе имущества, нотариально удостоверенный эстонский нотариус,
  • заявление о регистрации (может быть включено в вышеупомянутый нотариально заверенный договор о разделе совместной собственности и наследства).

За изменение записи в крепостной книге взимается государственная пошлина.

Лицо, указанное в договоре о разделе имущества как лицо, которому по договору передается право собственности на конкретную недвижимую вещь, вносится в земельную книгу как собственник имущества.

Для нотариального удостоверения свидетельства о праве собственности заявитель должен подтвердить нотариусу, что это была совместная собственность.

9.1 Является ли назначение администратора обязательным или обязательным по запросу? Если это является обязательным или обязательным по запросу, какие шаги необходимо предпринять?

В случае смерти наследодателя суд принимает меры по управлению имуществом, если:

  • наследник неизвестен,
  • наследник отсутствует в месте нахождения наследства,
  • он неизвестно, принял ли наследник наследник,
  • наследник имеет ограниченную дееспособность и не назначен опекуном,
  • другие основания, предусмотренные законом.

Меры по управлению имуществом — это организация управления имуществом и применение мер по обеспечению иска, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом. Суд назначает администратора для управления имуществом.

Суд применяет меры управления по собственной инициативе, если иное не установлено законодательством. Суд также может принять решение о применении мер по управлению наследственным имуществом по просьбе кредитора наследодателя, наследодателя или любого другого лица, имеющего требование в отношении наследственного имущества, если неприменение мер управления может поставить под угрозу удовлетворение наследства. требование, принадлежащее вышеуказанному лицу из имущества наследства.В случае спора о том, кто имеет право на наследство, суд может также принять решение о применении мер по управлению наследственным имуществом по ходатайству лица, требующего признания права наследования.

В случае неисполнения завещательного распоряжения суд может назначить администратора для исполнения распоряжения на основании ходатайства заинтересованного лица. Управляющий имеет права и обязанности исполнителя завещания в отношении имущества, предназначенного для исполнения завещательного распоряжения.

Государственные и местные государственные учреждения, нотариусы и судебные исполнители обязаны уведомить суд о необходимости, если им станет известно, принять меры управления.

9.2 Кто имеет право исполнять распоряжения в случае смерти умершего и / или управлять имуществом?

Если в отношении наследства не приняты меры по управлению имуществом, наследники наследства управляют имуществом совместно. Наследники обязаны выполнять все распоряжения, указанные в завещании, включая передачу наследства на основании распоряжений, сделанных в завещании.

Если в отношении наследственного имущества были приняты меры управления, имуществом управляет назначенный судом администратор, которому суд может издавать инструкции по владению, использованию и распоряжению имуществом. Управляющий может распоряжаться имуществом только для выполнения своих обязательств и покрытия расходов, связанных с управлением имуществом. Управляющий соблюдает обязанности управляющего имуществом, вытекающие из законодательства.

Если в завещании назначен исполнитель, наследник не вправе распоряжаться предметами, входящими в состав наследственного имущества, необходимого исполнителю для выполнения своих обязанностей. Исполнитель обязан разумно распорядиться имуществом и передать наследникам предметы, которые ему не нужны для исполнения завещания. Пока наследство не принято наследником, исполнитель обязан исполнять обязанности администратора или ходатайствовать об управлении имуществом.

9.3 Какие полномочия есть у администратора?

Права, обязанности и полномочия управляющего имуществом

  • по разумному управлению имуществом и обеспечению его сохранности.
  • для обеспечения содержания наследства членам семьи, которые проживали с наследодателем до его смерти и получали алименты от наследодателя.
  • исполнять обязательства по наследству от наследства и сообщать об управлении имуществом суду и наследникам.
  • принять имущество, находящееся во владении наследника или третьего лица, в его или ее владение или гарантировать отделение наследства от собственности наследника любым другим способом, если это необходимо для обеспечения сохранности имущества.
  • подать нотариусу ходатайство о возбуждении дела о наследовании, если это необходимо, или принять другие меры для установления личности наследника, если эстонские нотариусы не компетентны вести производство по наследству.
  • управляющий имуществом должен после проведения инвентаризации удовлетворить требования, внесенные в инвентарную инвентаризацию наследственного имущества, по которым наступил срок исполнения. Управляющий имуществом может удовлетворять еще не наступившие требования только с согласия наследника. Если суд также принял решение о применении мер по управлению наследственным имуществом по требованию кредитора наследодателя, наследодателя или любого другого лица, имеющего требование в отношении наследственного имущества, неприменение мер управления может подвергнуть опасности Удовлетворение требования, принадлежащего вышеуказанному лицу, из активов наследственного имущества, администратор обязан после подготовки описи наследственного имущества удовлетворить все требования, внесенные в инвентарный перечень наследственного имущества, из имущества наследственного имущества в порядке, установленном законодательством. До удовлетворения требований наследство не может быть передано наследнику.
  • Если наследства недостаточно для удовлетворения всех требований и наследник не соглашается удовлетворить требования за счет собственного имущества наследника, управляющий имуществом или наследник должен незамедлительно подать заявление о декларации. банкротства имущества. Управляющий может распоряжаться имуществом только для выполнения своих обязательств и для покрытия расходов, связанных с управлением имуществом.Управляющий не имеет права без разрешения суда распоряжаться недвижимой вещью, принадлежащей имуществу. Это не применяется в случае, если наследник не был определен в течение шести месяцев после открытия наследства или если наследник, принявший наследство, не приступил к управлению имуществом в течение шести месяцев после принятия наследства; в таком случае администратор может продать недвижимость после проведения инвентаризации и депонировать деньги, полученные от продажи недвижимости.
  • Наследник не имеет права распоряжаться имуществом, переданным администратору в целях управления.
  • Управляющий имуществом имеет право получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей, размер которого определяется судом.

Права, обязанности и полномочия исполнителя завещания

  • Исполнитель завещания исполняет предусмотренные законом обязанности, если иное не предусмотрено завещанием.Исполнитель завещания может отступить от возложенных на завещание обязанностей с согласия заинтересованных лиц, если это отвечает интересам исполнения завещательного намерения наследодателя.
  • Исполнитель обязан незамедлительно после принятия своих обязанностей представить наследнику в порядке наследования перечень предметов, необходимых для исполнения им своих обязанностей.
  • Пока наследство не принято наследником, исполнитель обязан исполнять обязанности администратора или ходатайствовать об управлении имуществом.
  • Исполнитель завещания должен исполнить завещательные обязательства, завещательные предписания и другие обязательства, вытекающие из завещания или соглашения о правопреемстве.
  • Исполнитель завещания обязан разумно управлять имуществом и обеспечивать сохранность имущества, необходимого для выполнения его или ее обязанностей.
  • Исполнитель завещания должен принять в свое владение объект, являющийся частью наследственного имущества, или обеспечить иными способами отделение объекта от имущества наследника, если это необходимо для исполнения обязанности исполнителя завещания.
  • Исполнитель завещания вправе брать на себя обязательства по наследству и распоряжаться предметами, входящими в состав наследственного имущества, если это необходимо для исполнения обязанностей исполнителя завещания.
  • Если наследодатель распорядился о разделе наследства, исполнитель завещания делит наследство между наследниками.
  • Исполнитель завещания имеет право представлять наследника или наследника в объеме, необходимом для исполнения обязанностей исполнителя завещания.
  • Исполнитель завещания обязан передать наследнику предметы, входящие в состав наследственного имущества, находящиеся в его или ее владении и в которых он не нуждается для выполнения своих обязанностей.
  • Если исполнитель завещания не обязан выполнять распоряжение наследодателя лично, исполнитель завещания может потребовать его исполнения от наследника.
  • Наследник не вправе распоряжаться предметами, входящими в состав наследственного имущества, необходимого исполнителю для выполнения своих обязательств.
  • Исполнитель завещания несет ответственность за любой ущерб, неправомерно причиненный наследнику или наследнику в результате нарушения его или ее обязанностей
  • Исполнитель завещания обязан отчитаться о своей деятельности перед наследниками и наследодателями.
  • Необходимые расходы, которые исполнитель завещания несет при исполнении своих обязанностей, возмещаются за счет наследства.
  • Исполнитель завещания вправе требовать разумного вознаграждения за свою деятельность, если иное не предусмотрено завещанием.

10 Какие документы обычно выдаются в соответствии с национальным законодательством в ходе или по окончании процедуры наследования, подтверждающие статус и права бенефициаров? Обладают ли они конкретным доказательственным действием?

Если представлены достаточные доказательства относительно права наследования наследников и его объема, нотариус должен нотариально заверить свидетельство о наследовании, в котором указывается размер доли наследства каждого наследника; однако в свидетельстве не указывается состав наследственного имущества.

Права и обязанности наследодателя переходят к наследнику по закону с момента смерти наследодателя. Свидетельство о правопреемстве не является законодательным актом, т.е. свидетельство о правопреемстве не прекращает и не создает права собственности. Свидетельство о правопреемстве — это документ, удостоверяющий правопреемство, в случае которого предполагается, что лицо (лица), указанное в свидетельстве, является (наследником) в той мере, в какой это указано в нем.

Эта веб-страница является частью вашей Европы.

Мы будем рады вашим отзывам о полезности предоставленной информации.

Возражение против воли в Луизиане

Даже если вы хотите, чтобы последние просьбы вашего любимого человека были выполнены, вы можете не верить, что представленное в суд завещание отражает желание вашего любимого человека. Важно знать, какие у вас есть законные возможности, чтобы имущество любимого человека досталось нужным людям.

Основания для оспаривания завещания в Луизиане

Когда вы оспариваете завещание или возражаете против него, вы говорите, что не верите, что завещание было оформлено на законных основаниях в соответствии с законодательством штата Луизиана. Три наиболее распространенных причины для оспаривания будут:

  • Лицо, составившее завещание, находилось под ненадлежащим влиянием . Лицо, составляющее завещание (завещатель), должно хотеть сделать определенные положения, содержащиеся в завещании.Если на завещателя оказывалось давление или чрезмерное влияние со стороны кого-либо с целью создания завещания или включения конкретного положения, завещание может быть оспорено на основании неправомерного влияния.
  • Завещание не было составлено в соответствии с законом штата Луизиана . В Луизиане, как и во всех штатах, есть особые требования к составлению завещания. Независимо от того, создал ли наследодатель нотариальное завещание или олографическое завещание, должны быть соблюдены определенные требования. Например, нотариальные завещания должны быть написаны, подписаны, датированы и засвидетельствованы.Олографические завещания должны быть написаны от руки. Если формальное требование для создания или исполнения завещания не было выполнено, у вас могут быть основания для его оспаривания. Вы должны доказать, что завещание не соответствует требованиям законодательства и его следует отложить.
  • Завещателю не хватало умственных способностей составить завещание. Трудно доказать, что наследодателю не хватало умственных способностей для составления завещания. Однако в некоторых случаях это удается. Умственная дееспособность, также называемая дееспособностью по завещанию, означает, что наследодатель обычно понимает природу и последствия создания завещания и его положения.Вы должны доказать ясными и убедительными доказательствами, что завещатель не обладал этой способностью во время исполнения завещания. Доказательства могут включать медицинские записи примерно того времени, когда завещатель составлял завещание, показания непрофессиональных свидетелей и показания свидетелей-экспертов.

Только люди, заинтересованные в исходе дела о правопреемстве, могут официально оспорить завещание в Луизиане. Другими словами, если у вас есть: (1) юридическая причина для оспаривания действительности завещания; и (2) право наследовать собственность либо по завещанию, либо по законам штата Луизиана о завещании, вы можете поговорить с юристом об оспаривании завещания.

Как оспорить желание в Луизиане

После открытия дела о наследовании вы можете подать возражение на ходатайство о наследовании в суд. Ваша петиция о возражении должна включать:

  • Ваше имя и адрес
  • Ваша заинтересованность в подаче возражения
  • Ваши основания для возражения
  • Молитва о помощи, указывающая, какого решения вы ищете

Как только суд получит ваше ходатайство о возражении, суд назначит встречное судебное разбирательство, чтобы выслушать ваши опасения, рассмотреть доказательства и вынести решение по вашему возражению.

Работа с имуществом после смерти любимого человека часто бывает эмоциональной и сложной, особенно если вы возражаете против законности завещания. Может возникнуть необходимость в судебном разбирательстве по наследству, и вы должны быть готовы защитить свои права.

Каждый год наши юристы по наследству, наследству и наследству представляют сотни людей по всей Луизиане. Мы знаем, каких проблем следует ожидать, какие доказательства искать, какие аргументы приводить и вероятные результаты вашего дела. Мы посоветуем вам все возможные юридические варианты, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, что делать дальше.

Чтобы начать работу, свяжитесь с нашими юристами по преемству в Новом Орлеане сегодня. Мы приветствуем ваш звонок или онлайн-чат, или вы можете заполнить нашу контактную форму, чтобы мы связались с вами.

свидетельство о правопреемстве не выдано | Решения Индии | Закон

Джира Кумари и др. Петиционеры против Союза Индии и Анр. S

Корт: Высокий суд Джаркханда

Дата: 22 августа, 2012

Цитируется: 0

Корам: 2

… получить наследство сертификат . Заявители подали заявление о наследовании свидетельстве и свидетельстве о наследовании было , а не , выданном Гражданским судом. Тем не менее, указанное заявление заявителей о правопреемстве было отклонено на том основании, что в соответствии с разделом 372 (3) Закона о правопреемстве Индии сертификат может быть предоставлен в …предоставить необходимое наследство свидетельство , полученное от компетентного гражданского суда. При получении такого свидетельства о наследовании респонденты должны рассмотреть указанное свидетельство и выдать необходимые …

Видхьядхари и другие против Сухрана Бай и другие

Корт: Верховный Суд Индии

Дата: 22 янв, 2008

Цитируется: 59

Корам: 2

…Савитри Деви против Манорамы Бай AIR 1998 MP 114 Высокий суд пришел к выводу, что предполагаемый развод между Сухрана Бай и покойным Шиталдином составляет … Видхьядхари решительно настаивал на том, что Высокий суд мог , а не сразу иметь удовлетворил иск Сухрана Бая. Опытный адвокат указал, что при выдаче свидетельства в пользу Сухраны Бай, … , а не вторая жена. Следовательно, был , поэтому он должен был быть рассмотрен Высоким судом относительно того, мог ли Видхьядхари, являющийся кандидатом Шиталдина, на законных основаниях подать заявление о правопреемстве

Мадхаван Мони против С. Сарасаммы Аммы и других

Корт: Высокий суд Кералы

Дата: 13 октября 2000 г.

Цитируется: 1

Корам: 1

…прохождение постановления и истец, не представивший то же самое в суде первой инстанции в течение времени , предоставленного для производства свидетельства о наследовании , предъявил свидетельство о правопреемстве или … умершего лица оплата его долга, кроме как путем предъявления завещания или наследства свидетельства в зависимости от обстоятельств, но он не может отклонить иск, если только время не было предоставлено специально для целей производства…. 12. В данном случае истец не утверждает, что ответчики , а не представили свидетельство о правопреемстве , свидетельство , хотя время было , предоставленным судом первой инстанции в рамках …

Д-р А.К. Белвал Петиционер против г-жи Шобха Джоши и Орс. S

Корт: Высокий суд Дели

Дата: 21 июл, 2014

Цитируется: 0

Корам: 1

…счет для любого правопреемства сертификат будет предоставлено . Соответственно, 27.11.2013 дело было отложено на , а 10.12.2013 снова отложено было , а не удовлетворено и после закрытия пети … Конституция Индии соответствует постановлениям суда первой инстанции / о правопреемстве свидетельство суда от 27.11.2013 и 10.12.2013, согласно которому истцу предоставлена ​​отсрочка с оплатой судебных издержек…. указанный счет не может считаться долгом или ценной бумагой, в отношении которой правопреемства сертификат может быть выдан . Заявитель требует отсрочки для получения указаний от другого адвоката. Сильно …

Вимла Нанда против правительства. Nct Of Delhi & Ors.

Корт: Высокий суд Дели

Дата: 1 мая 1998 г.

Цитируется: 1

Корам: 1

…Manmohan Sarin, J. — Заявитель недоволен приказом от 23.01.1996, принятым образованным гражданским судьей, отклоняющим требование заявителя о выдаче Сертификата о правопреемстве в отношении льгот по Gro. ..в этом случае кредиторы не могут получить постановление без предъявления Сертификата в соответствии с Законом о наследовании Сертификат . Таким образом, он постановил, что Сертификат о правопреемстве может быть предоставлено в рез…1986 Керала 183. Суд в этом деле предоставил Свидетельство о правопреемстве трем заявителям, а именно. отец, дед по материнской линии и вдова умершего пропорционально их долям, так как …

Jai Mahal Hotels Private Limited против Девраджа Сингха и других

Корт: Верховный Суд Индии

Дата: 23 сен, 2015

Цитируется: 18

Корам: 2

…по заявлению Г.Д. производство по делу приостановлено, правопреемство свидетельство может не быть выдано даже по ее инстанции. Пребывание предоставлено Высоким судом было в ходатайстве о консолидации завещания … урегулирование, которое было на основе правопреемства свидетельство было не подлинным. Ее завещание от 05.10.2009 также оспаривалось. Урваши Деви, Притхви Радж и Джай Сингх также добивались передачи своих акций…. Это было ее дальнейшим делом, что DR Group не имела права наследования ввиду завещания от 23-6-1996, и они также были , а не наследниками GD, поскольку LMJS был усыновлен в другой семье. Далее стенд был , что с …

Государственный банк Индии против Netai Ch. Порел Противоположная сторона.

Корт: Высокий суд Калькутты

Дата: 5 мая 1981 г.

Цитируется: 4

Корам: 2

…определенные украшения в качестве обеспечения долга (ссуды?), предоставленного Банком. Это было постановлено, что наследование сертификат может не предоставлено и запрошено в отношении украшений, так как это … мнение, что в этом случае наследование сертификат может не быть предоставлено . В этой связи можно сослаться на решение по делу Ассам Бенга … поскольку после этого приказа наследование сертификат был фактически выдан февраля.18 февраля 1980 г. молитва Госбанка была , а не до тех пор, пока сама субсидия не была отменена. Это …

Штат Чхаттисгарх и другие против Дхирджо Кумара Сенгара.

Корт: Верховный Суд Индии

Дата: 5 мая 2009 г.

Цитируется: 117

Корам: 2

правопреемство сертификат , без всякого воображения, будет важным фактором для определения вопроса о том, было ли принятие действительным или не . 8. Г-н Р … сертификат выдан становится доверенным лицом для распределения суммы, подлежащей выплате умершим, его наследникам и законным представителям. Он делает , а не , не имеет права на это. наследство сертификат просто…Сенгар мог , а не , выступить в качестве заявителя. Таким образом, совместное правопреемство свидетельство не могло быть подано и выдано . Были внесены в протокол и другие различные документы. Оказывается …

Суреш Батре против Аама Джанты и других

Корт: Высокий суд Мадхья-Прадеша

Дата: 19 апреля, 2012

Цитируется: 1

Корам: 1

… Раздел 65 Закона о свидетельских показаниях Индии 1872 г. и в отсутствие такого разрешения вторичное свидетельство было , а не , которое следует принимать во внимание. Дальнейшее чтение заявления свидетеля, рассмотренного в ответе … подаче этой поправки, заключается в том, что ответчик № 4 подал заявление в соответствии с разделом 372 Закона о наследовании Индии о предоставлении наследства свидетельство в отношении из … суммы, внесенной на сберегательный банковский счет указанного Рама Ратана в банке ответчика №2, требовалось свидетельство о правопреемстве и для указанных целей заявка должна была быть …

Ом Бати Петиционер против Союза Индии и других стран. S

Корт: Высокий суд Дели

Дата: 6 сен, 2017

Цитируется: 0

Корам: 2

… это время.5. Респонденты заявили, что для рассмотрения дела заявителя о назначении семейной пенсии им требуется Свидетельство о правопреемстве Свидетельство согласно Правилам.6. Заявитель ходатайствовал о выдаче … Свидетельство .10. Мы также уточняем, что заявитель может подать заявку на Наследование Свидетельство в соответствии с законом, а в случае Наследство Свидетельство — это , предоставленный ей …. 4. Констебль Индерджит Сингх, как настаивает заявитель, не сообщил подробностей о заявителе или браке во время присоединения 28.10.2010, поскольку ему было , примерно 18 лет в возрасте …

Алла Нагиредди против Г. Нараяна Редди

Корт: Высокий суд Теланганы

Дата: 1 марта 2013 г.

Цитируется: 0

Корам: 1

… Апелляционный суд, не вдаваясь в вопрос о действительности свидетельства , выданного районным судом, пришел к другому выводу, что заверенную копию свидетельства о правопреемстве нельзя выдать и предъявить …. оригинал сертификата , который был засчитан надлежащим гербовым сбором был подан в другом иске, его заверенная копия была предоставлена ​​ и … это было подано в суд.Когда сертификат о наследовании охватывает несколько долгов и несколько ценных бумаг, единый оригинал сертификата не может быть подан во всех исках. Таким образом, истец …

Алла Нагиредди против Г. Нараяна Редди

Корт: Высокий суд Андхра-Прадеша

Дата: 1 марта 2013 г.

Цитируется: 0

Корам: 1

…не вдаваясь в вопрос о действительности свидетельства , выданного районным судом, пришел к иному выводу, что заверенную копию свидетельства о наследовании свидетельство нельзя выдать и предъявить в суде … Когда исходный сертификат , который был засчитан по надлежащей гербовой пошлине , был подан в другом иске, его заверенная копия была , выдана , а была … иск на том основании, что Исх.A3 правопреемства свидетельство от 20.12.1988 в пользу истца является недействительным. Рассмотрев жалобу истца, суд апелляционной инстанции отклонил ее жалобу на основании …

Ритинбхай Дилсукхбхай Бакси. против Бидхин Манхарбхай Бакси.

Корт: Высокий суд Гуджарата

Дата: 12 октября, 2012

Цитируется: 0

Корам: 1

… Устное решение: 1. Этот Суд сталкивается с вопросом о том, может ли свидетельство о правопреемстве быть выдано совместно более чем одному лицу, и с дополнительным вопросом, может ли су … свидетельство , лицо в чья пользу правопреемство свидетельство предоставлено становится доверительным управляющим для распределения суммы, подлежащей выплате умершему, его наследникам и законным представителям. Он делает , а не , выводит ри… Факты данного дела, однако, проблема, которая возникла в настоящем деле , была , а не , непосредственно участвовавшей в нем. 19.1.2. Точно так же в решении Шьяма Сундари Деви (Супра) опирался ученый адвокат …

Калабай против Пушпабая,

Корт: Высокий суд Мадхья-Прадеша

Дата: 5 нояб.1999 г.

Цитируется: 0

Корам: 2

… Районный суд, Бетул добивается правопреемства свидетельство на движимое и недвижимое имущество умершего Нимбаджи на основании так называемого завещания. Первоначальное завещание было , а не , созданным в ходе судебного разбирательства, и оно … наследство сертификат на основании завещания, а она была , а не , и обе дочери отрицали, что они также не во владении завещания, было не повод для… сертификат . Если заявители запросили свидетельство о правопреемстве без завещания, то этот вопрос мог быть передан в четвертое судебное разбирательство на основании доказательств; но в данном случае последовательность

Индрамани Бедбагис против Хема Дибья и других

Корт: Высокий суд Ориссы

Дата: 2 августа 1976 г.

Цитируется: 6

Корам: 1

… только законные наследники и правопреемники указанного Нарасингхи, который умер в 1962 году. Истцы утверждают, что ответчик № 1, Хема Дей (ответчик № 1 здесь), является чужим для семьи, а было не законно замужем за женой Нар … без подачи апелляции в соответствии с разделом 384 индийского Закона о наследовании (далее именуемого «Закон») против постановлений о предоставлении свидетельства о наследовании в пользу ответчика № 1 , и отказавшись от молитвы th…отклонение иска истцов только потому, что они не просили какой-либо косвенной компенсации в этом иске. Согласно г-ну Суэйну в фактах и ​​обстоятельствах этого дела, было , а вовсе не , чтобы истцы просили о …

Smt. Рекха Раджарам Кумбхар Петиционер против штата Махараштра и Орс. S

Корт: Бомбейский Высокий Суд

Дата: 26 октября, 2016

Цитируется: 0

Корам: 2

…. 3. Приказом от 12 марта 2008 года образованный судья по гражданским делам, старшее отделение, Ислампур, Дист Сангали предоставил правопреемство свидетельство . Истец заявила, что 13 августа 2013 года она уже была … Заявитель был , а не назначил на том основании, что истец имеет , а не представил свидетельство о правопреемстве , которое должно было быть …свидетельство о правопреемстве , выданное образованным судьей по гражданским делам, старшее отделение уже было представлено ответчикам №№ 2–4, и, следовательно, истцу должно было быть предоставлено законное

Раджу Деви против Нагешвара

Корт: Высокий суд Аллахабада

Дата: 14 июля 1964 г.

Цитируется: 4

Корам: 1

…Sec. 7 Закона о резервных фондах 1925 года. Решение 1935 года было вынесено за до их светлости. Они даже цитировали это решение, но нигде не утверждается, что никакое свидетельство о правопреемстве не могло быть …. Решением от 27 февраля 1961 года образованный окружной судья Уннао удовлетворил обе апелляции, постановив, что не правопреемства сертификат может быть выдан в отношении денег резервного фонда. Он ссылался … на этот вопрос, необходимо решить, может ли правопреемства свидетельство , может быть предоставлено в отношении этой суммы.Вопрос, есть ли Smt. Раджу Деви будет иметь право получить сертификат имеет …

Сукумар Деб Рэй против Бина Пани Маджумдар

Корт: Высокий суд Калькутты

Дата: 14 мая 1941 г.

Цитируется: 7

Корам: 2

…. Подчиненный судья постановил, однако, что, поскольку было , предыдущее правопреемство сертификат все еще в силе, ни один новый сертификат не может быть выдан с учетом положений … перед нами Во-первых, заявка, представленная заявителями , была с существенными дефектами, и свидетельство о правопреемстве не должно быть выдано по такому заявлению. Это техническое утверждение…Мриналини, а не Камала, что сертификат был , о котором молились. Достойно сожаления то, что первоначальное ходатайство было без поправок и формальный приказ не был зарегистрирован судом первой инстанции как , удовлетворивший молитву …

Генеральный администратор, Уттар-Прадеш, Аллахабад против позднего Дхарамвира, псевдонима Мохд. Харун.

Корт: Высокий суд Аллахабада

Дата: 18 апреля 1996 г.

Цитируется: 4

Корам: 1

…372 (e) Закона, который устанавливает, что в заявлении о предоставлении свидетельства о правопреемстве Свидетельство должно быть указано, что не являлось препятствием в соответствии с разделом 370 Закона для предоставления указанного Сертификат . S … Сертификат выдан не подлежит ремонту . Также утверждалось, что было , и не было никаких сомнений в том, что постановление, вынесенное Судом ниже, является недействительным, поскольку указанный Суд обладал юрисдикцией… настоящее дело в этом Суде, Misc. Дело № 107 от 1994 года, поданное окружному судье Майнпури, было разрешено, и Свидетельство о правопреемстве было приказано заменить предоставленным в пользу … Шантабен Х. Патель против Союза Индии

Корт: Центральный административный трибунал

Дата: 2 ноя, 2017

Цитируется: 0

Корам: 1

… Заявитель, а именно покойный Шри Хиралал Д. Патель, во время работы с ответчиком № 2 в качестве повара был , истек 13.6.2009. После этого вдова упомянутого Шрилы Х. Пател (заявитель) был , а не предоставил пенсию …, заявитель представил Правопреемство Свидетельство в 2016 году и после этого, ответчики … были рассчитаны в 2012 году, но не была выплачена заявителю из-за непредставления Свидетельства о правопреемстве .Указанная сумма денежного вознаграждения была получена заявителем в году …

пил в sc ищет единое основание для наследования-ANI

Нью-Дели [Индия], 20 сентября (ANI): В Верховный суд подан иск о защите общественных интересов (PIL) с целью устранения аномалий на основании правопреемства и наследования и их нейтрализации в гендерном и религиозном отношении и униформа для всех граждан.
В петиции говорилось, что Центр не смог предоставить даже нейтральные в гендерном и религиозном отношении единые основания для правопреемства и наследования для всех граждан в духе статей 14, 15, 21, 44 и международных конвенций.
В иске, поданном адвокатом Ашвини Кумаром Упадхьяем, говорилось: «Единообразие наследования и наследования необходимо не только для обеспечения гендерной справедливости, гендерного равенства и достоинства женщин, но и важно для содействия братству, единству и национальной интеграции, но Центр не принял любые шаги в этом отношении до настоящего времени. Таким образом, вопиющая форма дискриминации, которая представляет собой предубеждение в отношении наследования и правопреемства по признаку пола и религии, продолжается «.
В ходатайстве было заявлено, что дискриминационные основания для наследования и наследования являются нарушением статей 14, 15, 21 Конституции и сформулированы нейтральные в гендерном и религиозном отношении единообразные руководящие принципы наследования и наследования для всех граждан Индии.
Он просил Правовую комиссию Индии изучить законы, касающиеся наследования и правопреемства развитых стран, а также международные конвенции в этом отношении и подготовить отчет о «единых основаниях наследования и наследования» для всех граждан в духе статей 14. , 15, 21, 44 Конституции в течение трех месяцев.
«Ущерб, причиненный гражданам, чрезвычайно велик, поскольку личные законы, связанные с гендерными и религиозными предубеждениями, касающиеся наследования и наследования, не только противоречат конституционным идеалам гендерной справедливости и гендерного равенства, гарантированным статьями 14-15, но и нарушают достоинство женщин, что является важным элементом права на жизнь и свободу, гарантированного статьей 21 Конституции », — заявила ПЛ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *