Close

Как запатентовать изобретение в россии: Как запатентовать идею в России: практическое руководство

Содержание

Какими должны быть изобретения и что нельзя запатентовать?

Каждый день люди изобретают что-то новое, и хотят защищать свои разработки на правовом уровне. Между тем, получить патент на изобретение можно только при соблюдении критериев патентоспособности выбранной разработки. Они довольно просты:

  • изобретение должно быть полезным и промышленно применимым. Этот критерий необходим для того, чтобы исключалась правовая охрана откровенно абсурдных изобретений, например, таких, как «удобная тарелка для чтения за едой» или «очки с дворником».

Это интересно!«Чумой патентных бюро» называли американца Артура Педрига. Он действительно несколько лет работал в патентных бюро и досконально изучил все тонкости технологии оформления и формулировки новизны при патентовании. Говорят, якобы все началось с пари, где Педриг утверждал, что при правильном составлении заявки можно узаконить любую глупость, если, конечно, иметь еще и «стальные нервы» для споров с экспертами. Самое интересное, что он явно выиграл: с 1962 по 1978 год им было запатентовано 162 абсурдных изобретения. Вряд ли когда- нибудь будет применяться рулевая колонка автомобиля с «баранкой» перед задним сидением, как и гигантское пневматическое орудие, предназначенное для забрасывания глыб льда из Антарктиды в Сахару.

  • изобретение должно быть новым и актуальным относительно существующего уровня техники

Это интересно!14 февраля 1876 года американские инженеры Г. Белл и Э. Грей подали в патентное ведомство США заявки. Но Г. Белл подал свою на час раньше, да и составлена она была более квалифицированно. Он и был признан творцом телефона. Символично и то, что его фамилия с английского переводится как «звонок».

  • заявляемое решение изобретения не должно быть очевидным для специалиста данной области.

Это интересно!Во время Второй мировой войны в военном ведомстве США родилась идея конструкции долговременной огневой точки.

Военные инженеры понесли изобретение на экспертизу и эксперты дали заключение: «Аналогичное имеется в разделе «гробы». Разгневанный генерал приказал срочно снабдить дот принципиальным отличием, чтобы зарегистрировать изобретение. Конструкторы оснастили свое детище телефоном. Понесли на утверждение начальству. Генерал спросил: «А в разделе «гробы» проверили?». Велико же было изумление авторов, когда был обнаружен патент на гроб с телефоном.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Гражданского кодекса РФ не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека и его клон;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 5 и 6 сатьи 1350 Гражданского кодекса РФ не признаются патентоспособными изобретениями также: 

  • открытия;
  • научные теории и математические методы;
  • решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • программы для ЭВМ;
  • решения, заключающиеся только в представлении информации;
  • топологии интегральных схем;
  • сорта растений и породы животных.

Часто задаваемые вопросы: Патенты

Возможно, но законы и практика в этом отношении могут варьироваться по странам и регионам. Например, в некоторых странах «изобретения» по смыслу патентного права должны иметь «технический характер». В других странах таких требований нет, а это означает, что в этих странах программное обеспечение, как правило, является патентоспособным объектом.

Однако это не означает, что все программное обеспечение сможет пользоваться патентной охраной. Чтобы получить патент, связанное с компьютерными программами изобретение не должно относиться к другим категориям непатентоспособных объектов (например, таким как абстрактные идеи или математические теории) и должно соответствовать другим существенным критериям патентоспособности (например, таким как новизна, изобретательский уровень [неочевидность] и промышленная применимость [полезность]).

Поэтому вам рекомендуется проконсультироваться с практикующим юристом, специализирующимся в вопросах интеллектуальной собственности, либо с ведомствами интеллектуальной собственности тех стран, в которых вы заинтересованы в получении охраны.

Ознакомьтесь с нашим Поэтому вам рекомендуется проконсультироваться с практикующим юристом, специализирующимся в вопросах интеллектуальной собственности, либо с ведомствами интеллектуальной собственности тех стран, в которых вы заинтересованы в получении охраны. Ознакомьтесь с нашим чтобы вступить в контакт с местным специалистом в области ИС, или просмотрите базу данных WIPO Lex посвященную законодательству в области интеллектуальной собственности по всему миру.

Узнайте больше об использовании патентов для охраны компьютерного программного обеспечения и методов ведения бизнеса.

Если окажется, что патент не является целесообразным вариантом для вашего изобретения, связанного с компьютерным программным обеспечением, в этом случае альтернативой может стать использование авторского права в качестве средства охраны. Как правило, компьютерные программы охраняются авторским правом так же, как литературные произведения. Действие охраны начинается с момента создания или фиксации произведения, например, компьютерной программы или веб-страницы.

Более того, как правило, вам не требуется регистрировать или сдавать на хранение копии произведения, чтобы получить авторско-правовую охрану.

Однако в соответствии с прочно установившимся принципом авторско-правовая охрана распространяется только на выражения, но не на идеи, процессы, методы ведения операций или математические концепции как таковые. Таким образом, многие компании охраняют авторским правом объектный код компьютерных программ, тогда как исходный код охраняется как коммерческая тайна. Ознакомьтесь более подробно с авторским правом.

Запатентовать идею | Сколько стоит запатентовать идею в России

Желающие запатентовать идею в нашей стране могут надеяться на ее коммерциализацию и хорошие прибыли. Оформление патента для идеи поможет защитить ее от посягательства других лиц и свести на нет риски нарушения прав изобретателя. Однако получить патент на саму идею НЕЛЬЗЯ! Она должна быть выражена в каком- либо объекте, который в соответствии с законодательством РФ подлежит патентованию, этим объектом может быть, какой-либо продукт или способ.

Патентованию в России подлежат полезные модели, промышленные образцы и изобретения. Каждый такой объект должен обладать новизной, изобретение изобретательским уровнем, а промышленный образец еще и оригинальностью.

Что нужно чтобы запатентовать идею?

Во-первых, нужно проверить, не сделал ли кто-либо это до сих пор и не действует ли на вашу идею ранее выданный патент. Такое может произойти, если вы долго собирались поставить под охрану собственное изобретение. Узнать об этом можно несколькими способами самостоятельно. Такая информация может быть доступна желающему запатентовать идеи путем проведения патентных исследований. Несколько затратным, но вместе с тем официальным и простым способом такой проверки является использование возможностей патентного бюро. К примеру, наша организация может организовать такую проверку, с выдачей интересующих вас сведений.

ВАЖНО! Идею, как нечто эфемерное, не имеющее материального облика, в нашей стране запатентовать нельзя.

Патентуются, то есть попадают под охрану государства от рисков использования третьими лицами без разрешения на это ее автора, только технические или художественно-конструкторские решения, имеющие материальные воплощения.

Важно понимать, что задумка еще не является изобретением. А именно изобретения можно патентовать на территории нашей страны. Этот нюанс оговаривается законодательно. Иными словами, придумав нечто важное, нужно добиться того, чтобы мысль приняла материальную форму в виде способа или продукта, представляющего техническое решение в любой сфере или технического решения, к которому будут применяться не столь строгие требования (полезная модель). Под материальным воплощением следует понимать и промышленный образец. Он является объектом патентного права и относится лишь к внешнему виду изделия или интерьеру.

У вас будет возможность запатентовать ее в виде изобретения, если оно будет отвечать нескольким требованиям:

  • Новизна.
  • Промышленная применимость. Есть вариант ее использования в виде изобретения в сельском хозяйстве и в промышленности.
  • Изобретательский уровень. Ваша задумка не должна быть очевидна специалисту в той области, к которой она относится.

Что нужно, чтобы пройти процедуру патентования в РФ?

Право на ИС и патентование можно получить только после прохождения многоэтапной процедуры. Она заключается:

  • В проведении патентного поиска. Такой этап целесообразнее всего доверить специалистам. Их опыт поможет избежать рисков отказа в получении патента на более поздних этапах.
  • В подаче составленной заявки на патент. Как показывает практика, несведущим в юридических аспектах изобретателям не всегда легко дается этот этап. Ошибки, допущенные при его прохождении, могут стать причиной отказа в получении патента, а это потеря времени, дохода, а может быть и репутации.
  • Уплата государственных пошлин и вступление патента в действие являются завершающими процедуру этапами.

Сколько стоит запатентовать идею в России

Компания IP-Group предоставляет полный спектр услуг по защите интеллектуальной собственности:

Стоимость услуг

О сроках действия таких патентов мы расскажем в следующих своих статьях.

Читайте:

Продажа патентов;

Документы на патент;

Договор купли-продажи патента;

Заявка на патент;

Запатентовать изобретение;

Запатентовать название фирмы и логотип;

Запатентовать франшизу;

Патент на изобретение;

Патент на полезную модель;

Патентование программ для ЭВМ;

Риски патентообладателей.

Мифы о патентовании

Мифы о патентовании

 

По нашим наблюдениям, многие заявители, занимающиеся патентованием объектов интеллектуальной собственности самостоятельно или через патентных поверенных, имеют неверное представление об основных аспектах патентного права. К сожалению, некоторые патентные поверенные не всегда заблаговременно сообщают своим клиентам базовую информацию, что порой приводит к неправильной стратегии работы, а также необоснованным рискам и финансовым тратам.      

Миф 1 – Для начала производства необходимо получить патент.

В действительности для производства продукции или оказания каких-либо услуг патентование используемых разработок не требуется. Основная задача патента заключается в обеспечении исключительных прав на вашу разработку, т.е. возможности запрета ее использования другими лицами.  Наличие у вас патента напрямую не влияет на вашу возможность использования той или иной разработки. Исключением является случай, когда ваше изобретение или полезная модель признаются зависимыми. 

 

Миф 2 – Получение своего патента защищает от нарушения чужих патентов.

Это самое распространенное заблуждение. Многие производители, опасаясь претензий других патентообладателей, подают заявку на получение собственного патента, который, как правило, защищает модификацию или частный случай существующей запатентованной разработки. Однако наличие своего патента не освобождает его обладателя от ответственности за нарушение патентов третьих лиц. Поэтому, если стоит задача беспрепятственного использования какого-либо продукта или технологии, в первую очередь необходимо провести анализ патентной чистоты используемого объекта, который покажет, существуют ли действующие патенты, права на которые могут быть нарушены на территории определенной страны и какие меры возможно предпринять, чтобы избежать этих нарушений. 

 

Миф 3 – Патент обеспечивает держателю монопольное право на использование его разработки.

Данное утверждение является не в полной мере точным. Патент дает конкретный объем правовой охраны, определяемой формулой (для изобретения и полезной модели) или изображениями (для промышленных образцов), содержащимися в патенте. Нередко заявка на патент составляется таким образом, что полученный патент по факту не обеспечивает практически никакой охраны, поскольку другие лица могут применять описанную в патенте разработку без нарушения прав патентообладателя.

Чтобы этого избежать при написании заявки необходимо учитывать не только требования к ее составлению, но и также возможные аспекты будущего использования объекта патентования, что требует профессионального технического и юридического подхода. В связи с этим, целесообразно доверять процесс защиты разработок патентным поверенным, имеющим достаточный опыт составления патентных заявок, а также практику правовой защиты объектов интеллектуальной собственности в соответствии со специализацией.

 

Миф 4 — Если разработка создана заявителем (или автором), то он может получить на нее патент в любое время.

В случае раскрытия заявителем или автором сведений о разработке (на конференции, выставке, при публикации информации в журналах, рекламе в интеренете и т.д.) заявка на патент на данную разработку должна быть подана не позднее, чем через 6 месяцев после такого раскрытия для изобретения и полезной модели, и не позднее 12 месяцев — для промышленного образца. В противном случае опубликованные сведения при экспертизе заявки могут быть противопоставлены патентуемому решению, что, возможно, приведет к отказу в выдаче патента.

Миф 5 – Существует мировой патент, действующий во всем мире

Объекты промышленной собственности охраняются национальными патентами (например, патент Российской Федерации), которые действуют только на территории одной страны, где они был выданы, а также региональными патентами, которые действуют в ряде стран определенного региона (например, Евразийский и Европейский патенты, патент африканской организации по интеллектуальной собственности). При этом на данный момент не существует единого международного патента, который действовал бы на территории всех стран.

Предусмотрена возможность подачи международной заявки (которую заявители иногда путают с международным патентом), которая облегчает процедуру патентования изобретений и полезных моделей в других странах. Однако международная заявка сама по себе не обеспечивает получение патента. Необходимо все равно подавать отдельные заявки в каждую страну или регион (переводить международную заявку на национальные фазы).

Поскольку все патенты имеют территориальное действие, если вы получили патент только в России, запатентованная разработка может беспрепятственно использоваться на территории других стран, где патенты отсутствуют.

 

Миф 6 — Если чужая разработка защищена только за рубежом, можно запатентовать ее в России.

К изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам применяется требование мировой новизны, согласно которому патентуемое решение не должно быть известно до даты приоритета (подачи заявки) из любых общедоступных в мире сведений. Поэтому нельзя запатентовать чужую разработку, сведения по которой опубликованы, даже если на нее не выдан патент в России. Но есть возможность усовершенствовать зарубежный аналог и получить патент на такую «доработку» в России.

Миф 7 — После получения патента в России можно подавать заявки в другие страны

Зарубежные заявки на патент должны быть поданы до истечения 1 года с даты подачи российской заявки для изобретений и полезных моделей и до истечения 6 месяцев — для промышленных образцов. По прошествии данного срока сведения по опубликованной заявке или патенту в РФ могут быть противопоставлены при экспертизе за рубежом, что приведет к отказу в выдаче патента. Поскольку патентование в России может занять больше года , в большинстве случаев, зарубежное патентование необходимо планировать до получения российского патента.

 

Таким образом, можно сформулировать следующие основные рекомендации по патентованию:

 

1. Перед подачей заявки на получение патента желательно проводить проверку патентоспособности решения.

 

2. Если необходимо получение качественного и стойкого патента, процедуру патентования лучше доверять профессионалам.

 

3. В независимости от наличия патента перед началом реализации новой продукции или технологии, во избежание нарушения чужих патентов, целесообразно проводить анализ патентной чистоты.

 

4. До подачи заявки на патент желательно не раскрывать никакой информации о сущности патентуемого решения.

 

5. При наличии намерений по использовании разработки за рубежом (производство, продажа продукции, реализация технологии и т.д.) целесообразно ее патентование в странах, где планируется такое использование.

 

6. Зарубежные заявки на получение патентов следует подавать по истечении 6 месяцев но не позднее, чем через 12 месяцев после подачи заявки в России.

         

Что можно запатентовать и как подать заявку — Блог Райффайзенбанка


Иногда люди просто путают патентное и авторское право, например, программы для компьютера нельзя запатентовать как изобретение или полезную модель, но их защищает авторское право от копирования.


Для патента промышленного образца. Не получится запатентовать изделие, все признаки которого обусловлены исключительно его технической функцией. Например, компания хочет запатентовать салатник с прозрачной крышкой. Если Роспатент посчитает, что прозрачная крышка — это не дизайн, а техническая функция, в патентовании могут отказать.

А еще закон запрещает патентовать образцы изделий, которые похожи на изделия какого-то производителя. Например, с похожим дизайном или формой коробки.

Этапы получения патента

Получение патента — это долгий процесс.

Шаг 1. Придумать объект. Нужно подробно описать его и сделать чертеж. Создавать образец не обязательно.

Шаг 2. Провести патентный поиск. Это поможет проверить, вдруг похожее уже сделали — тогда нет смысла патентовать ваше изобретение.

Начать поиск можно по актуальным базам:

Если в них не найдется похожее, то — искать в патентных ведомствах по всему миру. Роспатент рекомендует искать, начиная с 1920 года, по бюллетеням патентного ведомства СССР и России, евразийским патентам, российским и евразийским заявкам, патентной документации США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии Австрии, Австралии и Канады, Европейского патентного ведомства, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности и любым другим общедоступным документам.

Такой поиск может занять несколько дней. Если вы не нашли похожую модель и подали заявку, но похожее изобретение уже есть, заявку просто отклонят.

Шаг 3. Оформить заявку и подать в Роспатент. В заявке указывают данные автора и заявителя — лица, обладающего правом на получение патента. Форма и требования к заявке зависят от того, что вы хотите запатентовать: изобретение, модель или промышленный образец.

ИзобретениеПолезная модельПромышленный образец
ст.  1375 ГК РФст. 1376 ГК РФст. 1377 ГК РФ
Заявление о выдаче патентаЗаявление о выдаче патентаЗаявление о выдаче патента
Описание должно раскрывать сущность изобретения и быть понятным так, чтобы любой специалист в этой области мог это изобретение сделать.Описание должно раскрывать сущность модели и быть понятным так, чтобы любой специалист в этой области мог эту модель сделать.Комплект изображений изделия должны давать полное представление обо всех признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида.
Формула изобретенияФормула модели
Чертежи, если необходимы.Чертежи, если необходимы.Чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если необходимо.
РефератРефератОписание промышленного образца

Получить патент на изобретение — патентное бюро «Галифанов, Мальков и партнёры»

Патентование изобретений – процесс обретения исключительного права и юридической охраны технического решения.

Регистрация изобретения и получение патента закрепляет права на владение интеллектуальной собственностью. Срок действия патента в России —  20 лет.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, которое относится к способу (действия над материальным объектом с помощью материальных средств) или продукту:

  • устройству либо веществу;
  • штамму микроорганизма;
  • культуре клеток растений или животных;
  • применению продукта или способа по определенному назначению.

Техническому решению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Мы специализируемся на всех типах патентования в России. Нашими услугами пользуются крупнейшие производственные предприятия и корпорации.

Эксперты «Галифанов, Мальков и партнёры»  оформят всю необходимую документацию для регистрации изобретения.

Вид услуги

Стоимость услуг

Патентный поиск 

40 000 ₽

Подготовка и подача заявки в РОСПАТЕНТ

70 000 ₽

Получение патента

10 000 ₽

Государственные пошлины

Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы

2310 ₽ + 490 ₽ за каждый пункт формулы изобретения свыше 10

Проведение экспертизы заявки  по существу:  

  1. В случае подачи ходатайства о проведение экспертизы по существу при подаче заявки на изобретения и направления отчета об информационном поиске до истечение 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства 
  2. В случае подачи ходатайства о проведение экспертизы по существу после подачи заявки на изобретение и направления отчета об информационном поиске до истечения 12 месяцев со дня удовлетворения ходатайства 

8 750 ₽ + 6 440 ₽ за каждый независимый пункт формулы свыше 1 

3 290 ₽ + 1960₽ за каждый независимый пункт формулы свыше 1, но не более 5 + 3 780 ₽ за каждый независимый пункт свыше 5

Регистрация изобретения 

2100 ₽

Выдача патента на изобретение

1050 ₽

*включая скидку в размере 30% предоставляемую РОСПАТЕНТом за ведение делопроизводства по заявке в электронной форме. Наше патентное бюро ведет электронный документооборот с РОСПАТЕНТом

получение патента на изобретение

Получить такой патент могут граждане РФ и российские юридические лица (самостоятельно или через патентное бюро), а также иностранные заявители (только через патентных поверенных). Исключительные права на изобретение принадлежат правообладателю патента. Также оно может перейти к другому лицу по договору уступки права.

Этапы патентования 

1. Патентный поиск
В отношении изобретения проводится поиск по базам данных, для выявления имеющихся источников информации, указывающих на схожие технические решения, выявление прототипа и установления соответствия изобретения критерию — «новизна».

2. Составление заявки
Заявка состоит из: описания, формулы, реферата и чертежей.

3. Подача заявки в Роспатент
Заявление должно относиться к одному изобретению или их группе. Заявление подается непосредственно в РОСПАТЕНТ или направляется почтой России.

4. Экспертизы: формальная и по существу
Формальная экспертиза выявляет соответствие пакета документов регламенту ФИПС. Во время экспертизы по существу проверяются условия патентоспособности и решается вопрос о возможности выдачи патента.

5. Регистрация и получение патента на изобрететние
После завершения экспертизы, если техническое решение соответствует всем требованиям, приходит решение о регистрации изобретения.

Главные преимущества сотрудничества с нашей компанией

  • Патентное бюро «Галифанов, Мальков и партнёры» оказывает услуги на всех этапах патентования– от подготовки заявочной документации на получение патента до момента регистрации изобретения.
  • Грамотно подготовим заявку для получения патента (регистрации),
  • Большинство наших специалистов – аттестованные патентные поверенные в области патентования изобретений с опытом работы более 5 лет.

Как мы работаем

  • Мы принимаем ваш заказ на патентование изобретения Заказ принимается в удобной для Вас форме из любого региона России, ближнего и дальнего зарубежья
  • Оформляем заявку Подготавливаем заявочную документацию и подаем заявку на получения патента в РОСПАТЕНТ.
  • Получение патента на изобретение Патентный поверенный проводит всю необходимую работу по заявке и Вы получаете патент.

Преимущества работы с нами

  • Длительность действия
    Срок действия патента на изобретение в России – 20 лет.
  • Оказываем услуги по патентованию различных объектов промышленной собственности
    Наши эксперты специализируются как на патентовании изобретений, так и промышленных образцов, полезных моделей.
  • Полный патентный поиск
    Мы проверим ваше изобретение на абсолютную мировую новизну.
  • Гарантированная правовая защита
    изобретения

    Наши специалисты помогут правильно подготовить документацию, гарантирующую успех в получении патента.

Как защитить свои разработки при помощи патентов

Мурашов Сергей Алексеевич, Президент юридической фирмы «АВЕНТА»

Еще двадцать лет назад изобретения и промышленные образцы не влияли на финансовый результат деятельности предприятий, на которых были разработаны. Все они принадлежали государству, а количество разработанных технических решений сказывалось только на имидже предприятий. Но сейчас ситуация изменилась. Тот, кто владеет наиболее удачными изобретениями, может рассчитывать на дополнительные прибыли.
Например, Вы можете продать Вашу разработку другому предприятию. В условиях, когда производственные мощности ограничены количеством оборудования и рабочими ресурсами, данный шаг будет более выгоден, чем инвестиций в расширение собственного производства.
Чтобы стать собственником изобретения и рассчитывать на доход от его использования, Вам надо получить патент. Не сделав этого, Вы рискуете оказаться в неприятной ситуации. Вашу новинку могут попросту украсть. Более того, никто не помешает конкурентам первым запатентовать Ваше изобретение, и потом запретить Вам же его производить.
В России патентование как средство конкурентной борьбы пока слабо развито. А вот на Западе разработчики часто ограничивают патентами целые направления деятельности. Эти патенты не дают развиваться производству конкурентов, которым приходится либо покупать право на использование, либо развивать другие направления деятельности.

Что такое патент

Патент – это охранный документ, который подтверждает исключительное право его владельца на объект интеллектуальной собственности: изобретение, полезную модель или промышленный образец. Не каждое открытие можно запатентовать. Так, из патентной защиты исключаются законы природы, естественные феномены, абстрактные идеи, и математические формулы.
Патент содержит сведения о патентообладателе, а также описание и формулу изобретения или перечень существенных признаков полезной модели. Действие патента, который Вы получили в России, ограничивается только нашей страной, то есть Вы не сможете помешать Вашим конкурентам использовать Ваше изобретение в других странах. Если вы хотите охранять вашу разработку за границей, то Вам нужно либо получить патент в стране, которая Вас интересует, либо (в случае работы в ряде стран) получить региональный или международный патент. Если в Ваших планах + расширение рынка сбыта только на территории одной зарубежной страны, то лучше подать заявку на выдачу патента прямо в патентное ведомство этой страны. Как показывает практика, если на территории РФ патент получен, то будут выданы и другие международные патенты.

Что можно запатентовать

1. Изобретение – это техническое решение, которое позволяет на практике решить определенную проблему (ст. 4 Патентного закона). Примером изобретений могут служить: станки, приборы, лекарственные препараты, новые сорта пищевых продуктов и т. д. Ваше предприятие сможет запатентовать изобретение лишь в том случае, если оно обладает:

  • Новизной. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники (уровень техники – это любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на выдачу патента).
  • Изобретательским уровнем. Изобретение не должно быть очевидным. Иными словами, что такое решение не возникло бы у любого другого специалиста определенной области промышленности, если бы его попросили найти решение данной конкретной проблемы.
  • Промышленной применимостью. То есть Ваше изобретение может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях.

2. Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству (ст. 5 Патентного закона). Данный вид промышленной собственности имеет меньшее значение, чем изобретение. Поэтому в мировой практике, говоря о полезных моделях, часто используется понятие «малое изобретение». Чтобы запатентовать полезную модель (например, мобильная установка для пожаротушения, устройство для биологической очистки сточных вод) можно было запатентовать, она, также как и изобретение, должна обладать новизной и промышленной применимостью.
3. Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение изделия (или его части), которое определяет его внешний вид (ст. 6 Патентного закона). Промышленные образцы могут быть объемными, плоскостными или составлять их сочетание. Патентом на промышленный образец Вы можете защитить этикетки, тару, посуду, оборудование, интерьер помещений и т. п.

Как получить патент

Выгоды от патентования можно получить только в том случае, если патент составлен правильно. Если документ составлен некорректно, то это может спровоцировать появление аналогичных патентов у конкурентов. Тогда предъявлять какие-либо претензии будет невозможно. Получить патент Вы можете либо самостоятельно, либо при помощи юридической фирмы и патентного поверенного.
Сроки действия патентов как в России, так и за рубежом, следующие (ст.3 Патентного закона):

  1. Патент на изобретение защищает техническое решение в течение 20 лет c даты подачи заявки на выдачу патента.
  2. Патент на полезную модель действует в течение пяти лет с правом продления еще на три года.
  3. Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с правом продления еще на 5 лет.

Защита изобретений

1. Определите, что Вы будете защитить – технологию, на которой в дальнейшем будет развиваться не одно поколение новых продуктов, либо товар, который обладает рыночной новизной и в дальнейшем будет Вами выпускаться без значительных модификаций.
Решение о том, что и как будет защищать компания – прерогатива Генерального Директора, а вот подготовку документов для получения патента лучше поручить специалистам. Во многих компаниях, особенно в тех, где документы на получение патента подаются часто – подготовкой документов и написанием формулы изобретения занимаются разработчики технических решений. Но если у Вашей компании нет опыта получения патентов или стоимость изобретения слишком высока – советуем обратиться за помощью к патентным поверенным.
Практика показывает, что человеку, который разрабатывает конкретное изделие или ряд изделий, бывает очень трудно подобрать формулировки, которые защищали бы изделие достаточно широко. Патентный поверенный, обладающий опытом защиты патентов в судах, оценивает патент на изобретение именно как объект охраны интеллектуальной собственности.
2. Поручите специалистам разработку формулы изобретения. Если Вы решили не прибегать к услугам патентных поверенных, поручите подготовку документов для получения патента разработчикам изобретения и юристам. Нужно очень внимательно относиться к тем словам, которые войдут в основу формулы изобретения, используемые термины должны быть знакомы для среднего специалиста, работающего в обозначенной отрасли производства. Именно формула изобретения в патенте определяет объем притязаний, в рамках которых Вы в дальнейшем будете обладать исключительным правом на изобретение.
Например, предприятие решило запатентовать механическую конструкцию, включающую корпус и неподвижно закрепленную деталь. Для обозначения неподвижного крепления к корпусу изобретатель может использовать глаголы «прикреплен», «припаян», «приклеен», «приварен», «привинчен» и пр. Если возможен только один вид крепления, то правильнее его и употреблять в формуле. Но если можно применить любой из этих терминов, то правильнее использовать формулировку «неподвижно установлен».
Патентование изобретения занимает в среднем полтора года.

Почему владельцы изобретений проигрывают в судах

Анализируя результаты рассмотрения патентных споров, несложно выделить две основные причины подобных проигрышей:
1. Некорректный выбор слов при описании формулы. В суде часто доказывается, что ответчик использует не патент, а очень близкое устройство, не подпадающее под действие патента. Формула изобретения может слишком «узко» или слишком «широко» защищать изобретение по сравнению с фактически описанным и объективно подтвержденным объемом изобретения. В первом случае патент можно будет обходить. Во втором случае избыточно приписанный объем защиты создает предпосылку для аннулирования патента, по крайней мере, частичного. Например, ЗАО «Промсервис» прописало формулу изобретения недостаточно четко. Это позволило другому предприятию использовать изобретение, внеся незначительные изменения в формулу. Компания «Промсервис» обратилась в суд, однако не нашла здесь поддержки (постановление ФАС Центрального округа от 03.10.2006 №А23-3240/04Г-4-315).
2. Плохо составлено описание изобретения. Если в формуле изобретения содержится достаточно большой объем притязаний, а в описании изобретения приведен один-единственный пример использования – Ваш патент не выдержит нападения со стороны конкурентов.

Защита полезных моделей (малых изобретений)

Получить патент на полезную модель проще. Заявка проходит только формальную экспертизу. Формальная экспертиза устанавливает правильность составления документов – заявки, разделов описания, а также отвечает на вопрос, является ли патентуемый объект устройством, на которое можно получить патент. Экспертиза в отношении новизны и промышленной применимости патентным ведомством не проводится. Интересно, что эта особенность патентования полезной модели у нас в России стала орудием недобросовестной конкуренции. Появились компании, которые специализируются на получении патентов на полезные модели, которые используются в России достаточно давно, в целях предъявления в дальнейшем претензий производителям. Так, например, некие «предприниматели» путем хитрого описания полезной модели запатентовали крышку от пивной бутылки, а затем предъявили иски к крупнейшим производителям пива. Безусловно, позже данный патент был аннулирован.
Следующая особенность патентования полезной модели – это сроки получения патента. В отличие от изобретения, патентование которого занимает в среднем полтора года, патент на полезную модель можно получить в течение 4-5 месяцев. Отсутствие длительной экспертизы по существу позволяет осуществить быструю защиту технического решения. Поэтому устройство, разработанное для решения какой-то небольшой конкретной задачи, лучше защитить с помощью патента на полезную модель.

Как защитить внешний вид продукции (промышленный образец)

Как мы уже писали выше, к промышленным образцам относятся этикетки и любые предметы, например, столы, стулья, предметы повседневного пользования оригинальной формы, а также объекты малой архитектуры – оригинальные козырьки у домов, дизайнерские решения и пр. Обратите внимание, что патенты не выдаются на промышленные образцы, которые представляют собой архитектурные решения.
Патентование промышленных образцов целесообразно в областях, где работают дизайнеры и художники. В случае если данная категория творческих сотрудников включена в штат компании, Генеральным Директорам надо обратить внимание на включение в состав трудовых договоров вопроса регулирования интеллектуальной собственности между сотрудником и компанией. Если дизайнерскими решениями занимается внешняя организация, не забудьте подписать авторский договор на дизайнерскую разработку.
Часто новые изделия защищаются комплексно: патент на изобретение охраняет инженерное решение, а патент на промышленный образец дает исключительное право патентообладателю на внешний вид новинки. Комплексная защита возможна и для этикеток – этот объект интеллектуальной собственности иногда защищается как товарный знак и как промышленный образец. На получение патента на промышленный образец уйдет около года.

Трудовой договор как способ защиты промышленной собственности

В судебной практике встречаются случаи, когда отдельные сотрудники патентовали изобретения и полезные модели на свое имя. Чтобы такого не случилось на Вашем предприятии, я рекомендую в трудовые договоры, заключаемые с сотрудниками, включить пункт, регулирующий отношения работника и предприятия при создании интеллектуальной собственности. При его отсутствии Вам придется доказывать суду, что разработка технического решения осуществлялась в рамках выполнения сотрудником, оформившем на себя патент, своих трудовых обязанностей.

Справка об авторе и компании

Сергей Мурашов окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1993 г. основал юридическую фирму «АВЕНТА», которая объединила юристов в области судебной практики и правового консалтинга. Компания занимается юридическим сопровождением финансово-экономической деятельности организаций, предоставляет судебную защиту, оказывает услуги по вопросам патентного и авторского права.

Российская патентная заявка, национальная фаза РСТ

Патентные заявки на изобретение / полезную модель поданы в Российское ведомство по патентам и товарным знакам — Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Большинство патентных заявок, полученных RUPTO от иностранных заявителей, представляют собой национальные фазы заявок PCT или национальных заявок, испрашивающих традиционный приоритет заявок, поданных в зарубежных странах. Если изобретение было сделано в России, требуется, чтобы первая заявка была подана в Роспатент. (См. Требование о первой подаче заявки / Лицензия на подачу за рубежом раздел ниже.)

Союзпатент обрабатывает патентные заявки в электронном виде, что обеспечивает 30% скидку от официальных пошлин.

По заявкам на патенты на изобретения / полезные модели российская ВОМ проводит как формальные, так и экспертизы по существу. За заявки на патент на изобретение , отдельный запрос на экспертизу должен быть подан не позднее 3 лет с даты подачи (для национальных стадий РСТ — с даты международной подачи).Экспертиза по существу Заявка на патент на полезную модель запускается автоматически после завершения формальной экспертизы.

Большинство наших патентных поверенных имеют предыдущий опыт работы в качестве экспертов в Роспатенте, и их обширные технические знания сочетаются с глубоким пониманием подходов и требований Патентного ведомства.

Рекомендуемый специалист

Требование о первой подаче (лицензия на подачу иностранной заявки) в России

Термин «лицензия на подачу иностранной заявки» прямо не упоминается в российском законодательстве об интеллектуальной собственности. В то же время российские нормативные акты содержат положения, аналогичные действующим в странах, которые обязывают национальных заявителей получать специальное разрешение перед подачей заявки. заявки на патенты за рубежом.

В случае, если изобретение было разработано в Российской Федерации, по российскому законодательству заявитель должен подать свою первую заявку в России (прямая национальная подача или международная заявка, поданная в RUPTO в качестве международного получателя). офис).

Любая последующая заявка может быть подана за границу только после шестимесячной проверки, проведенной Российским Патентным ведомством.Проверка предназначена для выявления государственных секретов, которые может в конечном итоге содержать изобретение. Роспатент не выдает специального разрешения на подачу иностранных заявки (по сравнению с иностранной лицензией на подачу документов в США, когда PTO выдает соответствующее уведомление). По истечении указанного шестимесячного срока заявитель автоматически может подать последующие заявки в зарубежные патентные ведомства. Срок может быть сокращен путем подачи запроса о том, что материалы заявки не содержат государственной тайны.В таком случае сокращение срока остается на усмотрение Роспатента. Обычно его можно сократить до 3-4 месяцев.

Если в нарушение указанного правила заявитель подает заявку на патент в иностранное патентное ведомство, российское законодательство предусматривает административную ответственность (денежные штрафы). В то же время, если после несанкционированной иностранной подачи раскрывается государственная тайна в изобретении и заявитель, и изобретатель несут уголовную ответственность.

Мы будем рады предоставить дополнительную информацию и провести анализ конкретной ситуации, связанной с первым требованием к подаче.

EPO — FAQ — Российская Федерация (RU)

Мне как иностранному заявителю нужно назначать профессионального представителя в России?

Да. Физические или юридические лица, у которых нет адреса проживания или места ведения бизнеса в России, должны назначить профессионального представителя, зарегистрированного в Патентном ведомстве России, для представления их интересов в судебных разбирательствах по патентным делам. Доверенность не требует нотариального заверения или легализации.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

На каком языке я должен подавать патентные заявки в России?

Запрос на грант должен быть подан на русском языке. Остальные документы по заявке могут быть представлены на русском или другом языке. Если эти другие документы представлены на другом языке, к заявке должен быть приложен перевод на русский язык. Если этот перевод не будет предоставлен, заявителю будет предложено предоставить перевод на русский язык в течение двух месяцев. Процедурный язык — русский.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Могу ли я претендовать на приоритет заявки, поданной в России?

Да. Приоритетный период составляет 12 месяцев с самого раннего испрашиваемого приоритета, как это предусмотрено Парижской конвенцией. Россия является участником Парижской конвенции с 1 июля 1965 года. Заверенная копия приоритетного документа должна быть подана в течение 16 месяцев с самой ранней даты приоритета.

Внутренние приоритеты могут быть востребованы в течение 12 месяцев с даты первой подачи заявки в России.Если подана более поздняя заявка с испрашиванием национального приоритета, более ранняя заявка считается отозванной.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Что мне нужно сделать, чтобы получить раннюю дату подачи в России?

Невозможно получить раннюю дату подачи, заполнив предварительную спецификацию. Это означает, что вам необходимо подать полную спецификацию, чтобы получить дату подачи.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Разрешает ли Россия раздельные заявки?

Да. Заявители могут подать одну или несколько выделенных заявок в любое время до выдачи патента. Однако объем описания и чертежей этих выделенных заявок не может выходить за рамки исходной заявки.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Подлежат ли российские патенты и полезные модели экспертизе по существу?

Изобретения и полезные модели подлежат поиску по известному уровню техники и экспертизе по существу.Они также проверяются на новизну и промышленную применимость. Полезные модели на изобретательский уровень не исследуются. Достаточность раскрытия изобретения или полезной модели также является одним из требований патентоспособности, что означает, что описание изобретения или полезной модели должно быть таким, чтобы изобретение могло быть реализовано специалистом в данной области.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Через какое время после подачи заявки в России мне нужно будет подать заявку на экспертизу?

Запрос на экспертизу должен быть подан в течение трех лет с даты подачи или (для заявок РСТ) даты международной подачи. Запросить ускоренное обследование невозможно. Запросы на экспертизу по существу могут быть поданы заявителем или третьей стороной.

Могу ли я потребовать, чтобы моя заявка была опубликована в России ранее, чем через 18 месяцев с даты подачи / самого раннего приоритета?

Вы можете попросить опубликовать свою патентную заявку до истечения 18 месяцев с даты подачи заявки (или, в случаях, когда испрашивается приоритет или внутренний приоритет, через 18 месяцев с самой ранней даты приоритета).Такая ранняя публикация активирует временную защиту. После публикации любой желающий может попросить ознакомиться с файлом, относящимся к заявке.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Могу ли я представить сторонние комментарии по российской патентной заявке?

Да. Наблюдения со стороны третьих лиц возможны после внесения поправок в закон в 2014 и 2015 годах. После публикации заявки любое лицо может представить свои наблюдения, которые будут приняты во внимание. Однако стороны, представившие объяснения, не становятся участниками разбирательства.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Какой срок для ответа на официальные действия в России?

Кандидаты должны ответить на действия офиса в течение трех месяцев или в течение продленного периода для ответа (если заявитель запросил продление).

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Могу ли я одновременно подать заявку на патент и полезную модель в России?

Да. В России можно подавать отдельные заявки на патент и полезную модель на одно и то же изобретение. Однако право охраны будет предоставлено только для заявки на патент или полезной модели.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Можно ли конвертировать российские полезные модели в патенты?

Да. Заявку на полезную модель можно преобразовать в заявку на патент, а заявку на патент можно преобразовать в полезную модель. Дата подачи в таких случаях остается прежней.

Если вам требуется более подробный ответ, отправьте нам свой вопрос, используя контактную форму.

Патентов 2021 | Законы и правила | Россия

1.1 В каких трибуналах может быть защищен патент против нарушителя? Есть ли выбор между трибуналами и что может повлиять на выбор истца?

Споры о нарушении патентных прав рассматриваются в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.Выбор суда зависит не от истца, а от статуса нарушителя. Иски к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность, рассматриваются арбитражными судами; иски к физическим лицам рассматриваются в судах общей юрисдикции.

Претензии также могут быть поданы в Федеральную антимонопольную службу, если конкурент нарушает патент.

1.2 Могут ли стороны быть обязаны провести посредничество перед началом судебного разбирательства? Является ли медиация или арбитраж широко используемой альтернативой судебному разбирательству?

От сторон нельзя требовать проведения медиации, если они не согласились сделать это добровольно.Если у сторон есть действующее соглашение о медиации, суд может потребовать выполнения его условий, прежде чем стороны начнут судебное разбирательство. Посредничество или арбитраж используются как альтернатива судебному разбирательству, но на практике они не очень распространены.

1.3 Кто может представлять стороны патентного спора в суде?

В арбитражных судах физические лица могут быть представлены адвокатами, патентными поверенными и другими лицами, имеющими юридическое образование.Интересы юридических лиц также могут быть представлены их уполномоченными органами.

В судах общей юрисдикции требования зависят от уровня суда, т. Е. Отсутствуют требования об образовании или членстве в адвокатуре для представителей перед мировым судьей или окружными судами. Однако только присяжные поверенные, патентные поверенные и другие лица, имеющие юридическое образование, могут представлять физическое лицо в региональных судах и Верховном суде. Юридические лица могут быть представлены их уполномоченными органами в судах общей юрисдикции.

1.4 Что необходимо сделать, чтобы начать судебное разбирательство, какие судебные издержки необходимо уплатить и сколько времени обычно требуется, чтобы разбирательство дошло до судебного разбирательства с момента его открытия?

Для возбуждения судебного разбирательства истец должен подать иск вместе с подтверждающими доказательствами и необходимыми документами. В арбитражном судопроизводстве истец должен также доказать, что он уведомил все соответствующие стороны разбирательства о поданном иске, отправив им копию.

Судебные сборы зависят от типа предпринимаемых действий и статуса истца (физическое или юридическое лицо). Плата за денежные требования зависит от заявленной суммы, тогда как плата за неденежные требования является фиксированной.

Продолжительность времени между подачей иска и первым слушанием зависит от суда и региона, но обычно это занимает около двух месяцев, если предварительные слушания не откладываются.

1.5 Можно ли заставить сторону раскрыть соответствующие документы или материалы своему противнику до или после возбуждения дела, и если да, то как?

Распоряжения о раскрытии информации на досудебной стадии невозможны.Однако после возбуждения дела сторона может обратиться в суд с просьбой о раскрытии доказательств от противной стороны.

1.6 Какие шаги должна предпринять каждая сторона до суда? Представлены ли какие-либо технические доказательства, и если да, то как?

Сторона должна подготовить документы, соответствующие формальным требованиям к подаче документов, и собрать необходимые доказательства. Если сторонами в арбитражном судопроизводстве являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, и истец требует денежной компенсации, истец должен направить нарушителю письмо о прекращении и воздержании до подачи иска.Суд примет иск, если нарушитель не выполнит требования, изложенные в письме о прекращении противоправных действий, или если истец не получит ответа в течение 30 дней с момента отправки письма.

1.7 Как аргументы и доказательства представлены в суде? Может ли сторона изменить свои аргументы до и / или в суде?

После возбуждения дела судом ответчик должен представить письменные аргументы по иску.Дополнительные аргументы могут быть представлены сторонами в виде письменных заявлений или оглашены устно во время слушаний.

Каждая сторона должна представить доказательства своих аргументов. Доказательства могут быть письменными, материальными или устными и могут включать заключения экспертов или специалистов, свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и т. Д.

Каждая сторона может изменить требования или основания для требований (но не то и другое вместе) на любой стадии разбирательства, но до того, как суд первой инстанции вынесет окончательное решение.

1.8 Как долго обычно длится судебное разбирательство и сколько времени требуется до вынесения приговора?

Как правило, после начала разбирательства для вынесения окончательного решения может потребоваться от трех до шести месяцев, если до начала судебного разбирательства были собраны все необходимые доказательства по существу дела. Однако судебное разбирательство часто может длиться дольше.

Резолютивная часть приговора объявляется по окончании судебного заседания по существу и публикуется в базе данных в течение нескольких дней после оглашения.Полное решение должно быть вынесено в течение 15 дней после объявления постановляющей части, но на практике это может занять больше времени, особенно если дело рассматривалось судом общей юрисдикции.

1.9 Доступны ли альтернативные более короткие, гибкие или упрощенные процедуры? Если да, то каковы критерии отбора и как это повлияет на процедуру и общее время до суда?

Нет конкретной альтернативной процедуры, но стороны могут использовать общепринятые альтернативные процедуры разрешения споров (ADR), e.грамм. посредничество и арбитраж при условии согласия обеих сторон. Преимущество АРС перед судебным разбирательством заключается в том, что стороны могут назначать посредников и арбитров, имеющих опыт работы в области спора, что делает разбирательство более оперативным. Более того, используя механизмы АРС, стороны могут сохранить конфиденциальность деталей спора.

1.10 Обнародуются ли судебные решения? Если не само собой разумеющееся, могут ли третьи стороны запросить копии судебного решения?

Приговоров публикуются в онлайн-базе данных судов, где третьи лица могут ознакомиться с соответствующими решениями.

1.11 Обязаны ли суды следовать прецедентам из предыдущих аналогичных дел в качестве обязательной или убедительной власти? Являются ли решения каких-либо других юрисдикций убедительными?

Суды не обязаны следовать прецедентам из предыдущих аналогичных дел, но они имеют тенденцию делать это, особенно если постановления были вынесены Верховным судом, специализированным судом по интеллектуальным правам или судами более высокой инстанции. Более того, если судебное решение нарушает единообразное применение и толкование закона, оно может быть отменено в процессе надзорного надзора.Процесс надзорного надзора — это стадия обжалования уже вступивших в законную силу судебных решений, направленных на устранение серьезных нарушений, не допущенных предыдущими судами, например нарушение прав человека или общественных интересов.

Решения других юрисдикций убедительных органов обычно не принимаются во внимание.

1. 12 Существуют ли судьи-специалисты или должностные лица, проводящие слушания, и если да, то обладают ли они техническим образованием?

Судьи судов первой инстанции обычно не имеют технической подготовки и отсутствуют судьи-специалисты.Однако судьи Суда по интеллектуальным правам (суд, который рассматривает решения коммерческих судов в качестве суда третьей инстанции (кассационная процедура)) имеют опыт рассмотрения дел о нарушении патентных прав и, как правило, имеют соответствующую техническую подготовку.

1.13 Какой интерес должен иметь сторона для возбуждения (i) нарушения, (ii) отзыва и (iii) декларативного разбирательства?

  1. Владелец патента и обладатель исключительной лицензии, чьи интересы затронуты нарушением, имеют право подавать иск о нарушении патентных прав.
  2. Любая сторона, которой стало известно о нарушении, может подать иск об отзыве в Палату по патентным спорам (CPD) российского IPO.
  3. Любая сторона, интересы которой затрагиваются фактом, имеющим юридическое значение, если сторона может доказать, что эти факты не могут быть установлены иным образом.

1.14 Если декларации доступны, могут ли они (i) касаться ненарушения прав и / или (ii) требовать покрытия в отношении технического стандарта или гипотетической деятельности?

В принципе, для установления фактов, имеющих юридическое значение, в России возможно декларативное производство.Однако они не могут ни рассмотреть вопрос о ненарушении, ни заявить о покрытии технических стандартов или гипотетических действий.

1.15 Может ли сторона нести ответственность за нарушение в качестве вторичного (в отличие от первичного) нарушителя? Может ли сторона нарушить права, предоставив часть, но не весь продукт или процесс, нарушающие авторские права?

Закон не предусматривает четкого разделения на первичную и вторичную ответственность за нарушение патентных прав, таким образом, каждая сторона может нести ответственность отдельно за каждое нарушение: производство; импорт; хранение; продажа; или распространение. Суд оценивает масштаб нарушения и роль каждой стороны и соответственно налагает ответственность. Сторона может нести ответственность за нарушение, поставив часть нарушающего права продукта, если эта часть защищена независимой патентной претензией.

1.16 Может ли сторона нести ответственность за нарушение патента на процесс путем импорта продукта, если процесс осуществляется за пределами юрисдикции?

Да, сторона будет нести ответственность за нарушение патента путем импорта продукта в Российскую Федерацию.

1.17 Распространяется ли объем защиты патентного притязания на не буквальные эквиваленты (а) в контексте оспаривания действительности и (б) в отношении нарушения?

Эквиваленты

могут использоваться как в контексте оспаривания действительности, так и в связи с нарушением прав, но только для патентов на изобретения, а не на полезные модели.

1.18 Можно ли выступить в защиту недействительности патента, и если да, то как? Есть ли ограничения на такую ​​защиту? E. грамм. где есть ожидающее возражение? Слушаются ли вопросы действительности и нарушения в рамках одного и того же разбирательства или они раздваиваются?

Защита недействительности патента может быть подана в ходе разбирательства по делу о нарушении, но она будет раздвоена. Дело о признании недействительным может быть возбуждено отдельно в Палате по патентным спорам. Ограничений по защите недействительности нет.

1.19 Является ли защита от нарушения эквивалентностью того, что эквивалент не обладал бы новизной или изобретательским уровнем по сравнению с предшествующим уровнем техники на дату приоритета патента («защита Formstein »)?

« Formstein defense» недоступен в России.

1.20 Каковы основания недействительности патента, кроме отсутствия новизны и изобретательского уровня?

Кроме отсутствия новизны и изобретательского уровня, патент может быть признан недействительным, если:

  1. выдан патент на непатентоспособный объект;
  2. изобретение или полезная модель не имеют промышленного применения;
  3. в описании патента не хватает раскрытия заявленного изобретения;
  4. удовлетворенные пункты формулы изобретения содержат признаки, которые не были раскрыты в заявке на дату подачи;
  5. Обнаружено
  6. двойного патентования; и
  7. патентных документов содержат ошибку в отношении изобретателя или владельца, т. е.грамм. он не указывает на правильного изобретателя или владельца.

1.21 Приостановлено ли производство по делу о нарушении до разрешения его действительности в другом суде или Патентном ведомстве?

Суд может приостановить производство по делу до разрешения его действительности в Палате по патентным спорам.

1.22 Какие еще основания защиты могут быть выдвинуты помимо ненарушения прав или недействительности?

В дополнение к часто упоминаемым ненарушением или недействительности есть и другие основания, которые могут быть использованы в качестве защиты, например.грамм. предшествующее добросовестное использование, некоммерческое использование в личных или научных целях, исчерпание прав, наличие действующей лицензии и т. д.

1.23 (a) Доступны ли предварительные судебные запреты на (i) основании ex parte или (ii) inter partes ? В каждом случае, на какой основе они предоставляются и есть ли требование о залоге? Можно ли подать в суд защитные письма для защиты от судебных запретов ex parte ? (b) Имеются ли окончательные судебные запреты? (c) Доступна ли защита общественных интересов для предотвращения вынесения судебных запретов, когда нарушенный патент относится к спасающему жизнь лекарству или медицинскому устройству?

  1. Предварительные судебные запреты доступны на основе ex parte . Судебный запрет может быть вынесен, если заявитель докажет, что необходимы срочные временные меры для защиты интересов заявителя, которые не могут быть гарантированы в отсутствие предварительных мер. Суды могут потребовать залог по усмотрению суда или по запросу ответчика. Подача защитного письма не мешает суду издать судебный запрет ex parte . Однако российским судам нелегко вынести предварительный судебный запрет, и обычно требуется значительный уровень доказательств, чтобы убедить суд.Предварительные судебные запреты в делах о патентных спорах обычно не применяются.
  2. Да, при необходимости суд может вынести окончательный судебный запрет, не требуя залог от истца.
  3. В принципе, сторона может выступать в защиту общественных интересов; однако, учитывая, что судебные запреты обычно выдаются в исключительных случаях, защита общественных интересов не будет самым сильным аргументом против судебного запрета. Принудительное лицензирование возможно в соответствии с российским законодательством; однако на практике это бывает редко.

1.24 Оценивается ли ущерб или счет прибылей с точки зрения нарушения / действительности или отдельно? На каком основании оцениваются убытки или счет прибыли? Возможны ли штрафные убытки?

Размер компенсации за ущерб оценивается вместе с делом о нарушении. Убытки могут покрывать реальные убытки и упущенную выгоду, но порог доказательства того и другого высок. Поэтому во многих случаях истцы требуют компенсации вместо возмещения ущерба.

Самым большим преимуществом компенсации перед возмещением ущерба является то, что истцу не нужно доказывать сумму. Суд может присудить компенсацию от 10 000 до 5 000 000 рублей, в зависимости от серьезности нарушения и обстоятельств дела, или двойного размера роялти, выплаченного по лицензиям, выданным при аналогичных обстоятельствах.

Штрафные убытки не предусмотрены.

1.25 Каким образом исполняются постановления суда (будь то судебный запрет, компенсация ущерба или любая другая помощь)?

Судебные постановления исполняются либо добровольно сторонами, которым они адресованы, либо через государственную службу судебных приставов после того, как истец подал заявление о принудительном исполнении.

1.26 Какая еще форма защиты может быть получена в случае нарушения патентных прав? Будет ли трибунал рассматривать вопрос о предоставлении трансграничной помощи?

В дополнение к денежным средствам истец может также добиваться неденежной защиты, а именно признания своих прав, прекращения деятельности, нарушающей авторские права, изъятия материалов, нарушающих авторские права, и публикации решения суда. Суды не предоставляют трансграничной помощи.

1.27 Насколько распространено рассмотрение дела о нарушении прав до суда?

Не менее половины всех споров о нарушении патентных прав решаются на досудебной стадии.

1.28 По истечении какого периода истекает срок давности для подачи иска о нарушении патентных прав?

Срок давности по спорам о нарушении патентных прав составляет три года со дня, когда истец узнал или мог узнать о нарушении.

1. 29 Существует ли право обжаловать решение суда первой инстанции, и если да, то можно ли обжаловать все его аспекты?

Да, решение суда первой инстанции может быть обжаловано. Сторона может оспорить все аспекты приговора.

1.30 Каковы типичные издержки производства по судебному решению первой инстанции по (i) нарушению и (ii) действительности? Какая часть таких затрат может быть возмещена проигравшей стороной?

  1. Официальные гонорары и гонорары адвокатов, а также другие сопутствующие расходы (например, переводы и гонорары экспертов) во многом зависят от сложности каждого дела и размера денежных требований.На досудебной стадии расходы зависят от доказательств, которые сторона желает собрать, и от желания договориться о внесудебном урегулировании. На досудебной стадии и в первой инстанции судебные издержки начинаются примерно от 15 000 евро. Многое будет зависеть от времени, затраченного на разбор дела — обычно это наиболее трудоемкая часть и обычно относится к досудебной фазе. Как правило, расходы возмещаются проигравшей стороной, но суды компенсируют только то, что они сочтут разумным, особенно когда речь идет о компенсации гонораров адвокатам.Если иск будет удовлетворен частично, расходы могут быть разделены между сторонами пропорционально.
  2. Расходы на процедуру признания недействительной также включают гонорары должностных лиц и адвокатов и другие сопутствующие расходы, такие как переводы и гонорары экспертов. Затраты не подлежат возмещению. Стоимость будет зависеть от сложности каждого дела и от документов, представленных стороной, оспаривающей законность.

1.31 Для юрисдикций в пределах Европейского Союза: Какие шаги предпринимаются в вашей юрисдикции для ратификации Соглашения об объединенном патентном суде, имплементации Единого патентного регламента (Регламент ЕС №1257/2012) и готовитесь к единому патентному пакету? Будет ли ваша страна принимать у себя местное отделение СКП или участвовать в региональном отделении? Для юрисдикций за пределами Европейского Союза: существуют ли какие-либо механизмы взаимного признания судебных решений, касающихся патентов, формальных или неофициальных, которые применяются в вашей юрисдикции?

Это не применимо в России.

5.1 Все типы объектов патентоспособны, и если нет, то какие типы исключаются?

Не могут быть запатентованы по российскому праву:

  • Способы клонирования человека и клоны человека.
  • Методы, изменяющие генетическую целостность клеток эмбриона человека.
  • Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.
  • Другие изобретения, противоречащие общественным интересам, гуманности и моральным принципам.


Не считаются изобретениями per se :

  • открытий;
  • научных теорий и математических методов;
  • претензий, касающихся исключительно внешнего вида продуктов и предназначенных только для удовлетворения эстетических требований;
  • правила и методы игр и интеллектуальной или деловой деятельности;
  • программ для ЭВМ; и
  • претензий, касающихся представления информации, не имеющей технического характера или последствий.

Также не может быть предоставлена ​​патентная защита:

  • разновидностей растений и животных, а также биологических методов их получения, за исключением микробиологических методов и продуктов, полученных с использованием таких методов; и
  • топологий интегральных микросхем.

5.2 Обязано ли Патентное ведомство раскрывать предвзятые ранее раскрытия или документы? Если да, то каковы последствия невыполнения обязанности?

Претенденты (или другие физические лица) не обязаны раскрывать российскому IPO какие-либо документы или другую информацию, наносящую ущерб предшествующему уровню техники.

5.3 Может ли третья сторона возражать против выдачи патента Патентным ведомством, и если да, то когда это можно сделать?

Выданный патент может быть опротестован любой стороной в любое время в течение срока его действия путем подачи иска в Палату по патентным спорам российского IPO.

5.4 Есть ли право обжаловать решение Патентного ведомства, и если да, то кому?

Решения IPO в России, такие как решения о выдаче грантов или решения об отклонении или отзыве заявки, могут быть обжалованы в Палате по патентным спорам в течение семи месяцев после отправки решения заявителю.Заявитель также может запросить копии документов, указанных в решении, в течение трех месяцев после его отправки, и в этом случае семимесячный период для обжалования будет отсчитываться с даты, когда эти документы были отправлены заявителю. Решения Палаты по патентным спорам, в том числе решения о признании недействительными, инициированные третьими сторонами, могут быть обжалованы в Суде по интеллектуальной собственности.

5.5 Как разрешаются споры о праве на приоритет и право собственности на изобретение?

Если есть идентичные изобретения с одинаковой датой приоритета, поданные разными заявителями, заявители должны решить, кто станет патентообладателем, а затем уведомить патентное ведомство о своем решении в течение одного года. В противном случае обе заявки будут считаться отозванными. При выдаче патента на одну из заявок авторы обеих заявок будут указаны как соавторы предмета изобретения.

Споры о собственности разрешаются в судебном порядке. Если лицо, не являющееся заявителем, признано лицом, имеющим право на подачу заявки на российский патент в соответствии с решением суда, это решение может служить основанием для отзыва патента.

5.6 Есть ли в вашей юрисдикции «льготный период», и если да, то как долго он длится?

Российское законодательство предусматривает шестимесячный льготный период. А именно, любое публичное раскрытие информации, относящейся к предмету изобретения, изобретателем, заявителем или другим лицом, которое прямо или косвенно от них получило эту информацию, не должно приниматься во внимание при определении патентоспособности, если оно произошло в течение шести месяцев. до даты подачи или приоритета.

5. 7 Каков срок действия патента?

Срок действия российского патента на изобретение составляет 20 лет с даты подачи заявки при надлежащем соблюдении. Этот 20-летний срок может быть продлен на срок до пяти лет для изобретений, касающихся лекарств, пестицидов или сельскохозяйственных химикатов, как объясняется в вопросе 4.1. Российское законодательство также позволяет получить защиту полезной модели для технических решений, касающихся устройств. Патент на полезную модель сокращен до 10 лет без возможности продления.

5.8 Разрешено ли двойное патентование?

По российскому законодательству двойное патентование может произойти, если:

(1) независимые пункты формулы в обеих заявках идентичны (100%); или

(2) независимый пункт формулы в одной заявке цитирует одно или несколько альтернативных изобретений, и по крайней мере одно из этих альтернативных изобретений совпадает с изобретением в независимом пункте формулы другой заявки.

В противном случае двойное патентование запрещено в России и является основанием для отзыва патента.Однако в отношении евразийских патентов есть исключение. Евразийский и российский патенты, выданные на заявки с одинаковой датой приоритета на идентичные изобретения, могут одновременно действовать на территории России. Это касается заявок, поданных как одним заявителем, так и разными заявителями.

les Nouvelles Статья месяца август 2013 г.

Р. Пейдж Хеллер

Хоуп-Крик, Директор, Центр коммерциализации технологий, Национальный университет наук.& Tech., MISiS &
Президент, Хоуп Крик, Москва, Россия и Колледж Стейшн, Техас, США

Это часть I из трех частей серии статей о российском патентном праве. Это краткое изложение российского патентного законодательства, подготовленное для использования в деловых операциях, связанных с интеллектуальной собственностью. Он не предназначен для использования в качестве юридической справки по данному вопросу. Он предназначен для ознакомления с патентной системой, чтобы облегчить опасения предприятий, работающих с российскими компаниями. Часть I представляет собой общий обзор; В Части II обсуждаются вопросы, представляющие интерес для деловых операций, связанных с патентами; и Часть III содержит полезное оглавление и обсуждает особенности терминологии, которые различаются в российском и английском законодательстве.

Действующий сегодня патентный закон является новым для России. Закон, часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации, вступил в силу 1 января 2008 г., а некоторые административные части вступили в силу только 5 июня 2009 г. 1

Это система первого обращения. В нем рассматриваются несколько типов интеллектуальной собственности: авторское право, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и средства индивидуализации (товарные знаки и торговые наименования) и многие другие. Растения включены в патенты на изобретения, как и биологические материалы и химические композиции. Российское патентное законодательство предусматривает шестимесячный льготный период, в течение которого можно подать заявку после публичного раскрытия информации.

Изобретение патентных заявок предназначены для значительных научных и технических инноваций и следуют процедурам экспертизы, аналогичным процедурам рассмотрения заявок на полезные патенты США. В российском законодательстве они обозначаются как «технические решения для продуктов или процессов». Они должны соответствовать тем же критериям, что и положения патентного законодательства США, в отношении новизны (абсолютная новизна), неочевидности и полезности.Российское законодательство описывает эти положения как новые, изобретательские по сравнению с предшествующим уровнем техники и промышленно применимые. Срок действия патента на изобретение составляет 20 лет с момента подачи заявки. Продление доступно, если первый выход на рынок не происходит в течение пяти лет после подачи заявки, но это предоставляется только для патентов на лекарства, пестициды и агрохимикаты.

Заявка на получение патента на полезную модель предназначена для незначительного улучшения изобретения (не обязательно российского изобретения), которое ранее не использовалось в России (относительная новизна).Он не проходит экзамен. В законе это обозначено как «техническое решение для аппарата». Он должен быть новым и промышленно применимым, не учитывающим критерий неочевидности. У них есть срок 10 лет с момента подачи заявки с возможностью продления на 3 года. Легко может возникнуть путаница между терминами, используемыми для российского патента на полезную модель и американского патента на полезную модель, которые не похожи по объему. В Соединенных Штатах нет патента, аналогичного патенту на полезную модель, но есть примерно в тридцати других странах.

Дизайн заявок на патенты аналогичны поданным в США. Срок действия патента на образец составляет 15 лет с момента подачи заявки, который может быть продлен на 10 лет.

Что касается патентов на полезные модели, то в большинстве стран, использующих концепцию полезной модели, она постепенно прекращается. Количество заявок падает с каждым годом, за исключением Китая и России. Представляющими интерес странами, в законодательстве которых есть полезная модель, являются: Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Япония, Мексика, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация и Испания. 2 Объясняется, что полезные модели предоставляют менее дорогостоящий способ для «мелких новаторов и ремесленников» получить местную защиту, чтобы помочь им оставаться в бизнесе. 3

На международном уровне Парижская конвенция не признает патент на полезную модель в своей классификации интеллектуальной собственности, но позволяет подавать такие заявки в течение льготного периода, разрешенного для других видов охраны, например патентов на изобретения. Например, можно подать заявку на патент на полезную модель в России в течение двенадцати месяцев с момента подачи патента на полезную модель в США или наоборот. 4

В соответствии с законодательством Российской Федерации нельзя получить одновременно патенты на изобретение и полезную модель на одно и то же изобретение.

Договор о патентной кооперации определяет термин «патент» для включения полезных моделей в длинный список интеллектуальной собственности. Таким образом, на него распространяется действие РСТ. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) не упоминает полезные модели, но позволяет странам принимать любые дополнительные меры защиты интеллектуальной собственности, которые они считают необходимыми.

Патент на полезную модель исторически поступил из Германии, где он был принят в 1891 году. Там он в основном имел те же положения, что и сегодня в России. В Китае, где он был представлен в 1984 году, заявок на полезные модели всегда было больше, чем заявок на изобретения. 5

Было бы интересно изучить прецедентное право в отношении этих меньших патентов (также называемых мелкими патентами), если таковые имеются.

Запрещается патентовать: 6

  • технологии клонирования человека
  • методы изменения генетической целостности клеток человеческого эмбриона
  • использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях
  • другие решения, несовместимые с общественными интересами и гуманными или моральных принципов
  • открытий
  • правил и методов интеллектуальной деятельности
  • разновидностей растений и животных и биологических методов их производства, за исключением микробиологических методов и продуктов, произведенных такими методами.

Во время судебного преследования патентных заявок в США обычно получают возражения по критерию неочевидности. В России это сопровождается обычными возражениями против промышленной применимости, особенно в области химии. Изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере.

В Патентном ведомстве России (Роспатент) есть подразделение, Федеральный институт прав интеллектуальной собственности (ФИПС), которое осуществляет патентное преследование.В ФИПС, в свою очередь, есть подразделение — Палата по патентным спорам (CDP), которая в административном порядке рассматривает апелляции и судебные решения.

Россия является участником Договора о патентной кооперации (РСТ) с 1978 года. Однако для подачи заявки РСТ необходимо подать ее в Роспатент, чтобы можно было установить, что заявка не содержит государственной тайны. Другими словами, чтобы получить патент на изобретение, сделанное в России, необходимо сначала подать заявку на российский патент или подать заявку РСТ, исходящую из России и указывающую Россию.

Я полагаю, что можно подать на рассмотрение документ, который не является конкретно заявкой на патент, но может быть рассмотрен на предмет разрешения для подачи в другое место. В любом случае, если Роспатент не уведомил о том, что изобретение является государственной тайной в течение шести месяцев, он может подать заявку в других странах. Возможна ускоренная проверка.

Можно также подать заявку на патент Евразии, которая обрабатывается так же, как заявка Европейского Союза. В этом случае экзамен будет применяться ко всем странам Содружества Независимых Государств (СНГ) (вспомните бывший Советский Союз, за ​​исключением стран Балтии).Заявка на патент Евразии должна быть подана в России, если требуется защита России.

Заявки публикуются через 18 месяцев с момента подачи или выхода на национальный этап. В отличие от Соединенных Штатов, экспертиза заявки на патент происходит только тогда, когда она подает официальный запрос, который должен поступить в патентное ведомство в течение трех лет с момента подачи. Запрос может быть сделан заявителем или третьей стороной. Если запрос не поступает, заявка считается отозванной.

Заявки должны быть на русском языке.Отказы могут быть сформированы на основе ошибок перевода, и часто так и есть. Так что использовать переводчика, знакомого с технологической областью, — хорошая идея. Поправки могут быть легко внесены, если они не изменяют сущность изобретения, как это установлено в «приоритетных документах». Здесь может возникнуть путаница, поскольку российские приоритетные документы состоят из исходной подачи заявки, тогда как этот термин описывает известный уровень техники в других странах.

Споры о нарушениях рассматриваются обычными юрисдикционными судами.Как можно догадаться, сельские районы могут быть не такими компетентными, как крупные города. В 2013 году для рассмотрения таких споров должен быть создан специальный суд по интеллектуальным правам. Объем административных документов огромен. Например, иностранные документы, представленные в качестве доказательств, должны быть сначала заверены и легализованы (нотариально заверены и проставлены штампы апостиля) и, при необходимости, переведены на русский язык. Судебная история молода, поэтому прецедентного права не так много.

Вот английская версия, которую можно использовать как ссылку на Патентный закон РФ:

Часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации, введенная в действие с 1 января 2008 г.231-ФЗ от 18.12.2006 г.

Исторически самым ранним истоком этого закона явился манифест императора Александра I от 17 июня 1812 г., названный «Манифест о привилегиях на изобретения и открытия в области искусства и искусства». науки «. 7

В 1931 году законы изменились, и теперь в них включена государственная собственность на интеллектуальную собственность, а не частная собственность. С перестройкой, широкой программой экономических, социальных и идеологических реформ под руководством Михаила Горбачева, была предпринята попытка воссоздать патентное право, моделирующее западные системы.Однако распад Советского Союза в 1991 году предшествовал принятию новых законов, оставив страну в замешательстве. Следующее десятилетие принесло много новых законов, которые в конечном итоге сформировали то, что существует сегодня.

Нынешняя форма патентного права очень похожа на законы многих европейских стран и, следовательно, очень похожа на законы Северной Америки и Японии. Большинство связанных с бизнесом сделок с интеллектуальной собственностью, совершаемых в России, хорошо знакомы компаниям, проживающим за пределами страны.Есть несколько заметных исключений, которые будут обсуждаться во второй части этой серии.

  1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) , Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, Москва, 2008 г.
  2. Эти патенты также называются инновационными патентами (Австралия), краткосрочными патентами ( Бельгия, Ирландия, Нидерланды), Сертификаты для коммунальных предприятий (Франция), Simple Patents (Индонезия), Utility Solutions (Вьетнам) и Utility Innovations (Малайзия).
  3. «Ума Сазерсанен — ​​Полезные модели и инновации в развивающихся странах», февраль 2006 г. — Проект ЮНКТАД-МЦТУР по ПИС и устойчивому развитию, тематический доклад № 13, доступный по адресу http://www.unctad.org/en/docs /iteipc20066_en.pdf.
  4. Статья 4E (2) Парижской конвенции.
  5. Discussion Paper, India, http://dipp.nic.in/ipr-feedback/Utility_Models_13May2011.pdf.
  6. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 72, статья 1349, параграф
  7. «Исследование права интеллектуальной собственности в Российской Федерации» Юлиана Зегельмана, опубликовано 14 февраля 2009 г., http: // www.llrx.com/features/russiaiplaw.htm.

Это часть II серии из трех частей, посвященных российскому патентному праву. Часть I представляет собой общий обзор; В Части II обсуждаются вопросы, представляющие интерес для деловых операций, связанных с патентами; и Часть III содержит полезное оглавление и обсуждает особенности терминологии, которые различаются в российском и английском законодательстве. Как и другие части, он подготовлен для использования в деловых целях. Он не предназначен для использования в качестве юридической справки по данному вопросу.Он предназначен для ознакомления с патентной системой, чтобы облегчить опасения предприятий, работающих с российскими компаниями.

Если в части I рассматриваются типы патентов и обсуждается процесс подачи заявки, часть II предназначена для помощи в понимании конкретных прав, связанных с патентами. При проведении деловых операций с российскими патентами следует учитывать несколько ключевых факторов, например, при лицензировании или ином приобретении прав.

Основа российского права коренным образом отличается от законодательства США в том, что российское законодательство предоставляет патентообладателю исключительное право на использование патента, тогда как закон U.S. закон предоставляет правообладателю право исключать других из использования. На практике эти две концепции схожи, но при предоставлении права использования возникает несколько обстоятельств, которые необходимо учитывать в российском патентном законодательстве; обстоятельства, которые регулируются договорным правом в США. 1

Обращаясь в первую очередь к сходствам, можно отметить, что в обоих случаях предполагается, что заявитель на патент имеет права, если определенные факты не препятствуют этому. В обоих случаях изобретение должно обладать качествами новизны, полезности и не может быть очевидным для специалиста в данной области. 2

Если имеется более одного собственника (правообладателя), совладельцы обычно имеют право действовать независимо друг от друга, за исключением того, что в российском законодательстве есть требование, чтобы доходы распределялись поровну, а закон требует, чтобы все соизобретатели соглашаются уступить патент новому владельцу. 3 Для лицензирования патента также требуется согласие всех совладельцев.

Однако может быть более полезным изучить области, в которых российское законодательство может иметь некоторые уникальные особенности, незнакомые с законами других стран.Для начала, одна из самых интересных сфер — это владение патентными правами. Напоминаем, что это неофициальное обсуждение предназначено не для юридических целей, а для деловых целей. По более сложным юридическим вопросам следует проконсультироваться с адвокатом, знакомым с законом.

Вопросы собственности

В российском законодательстве, как и в законах Соединенного Королевства, Канады, Австралии и большинства европейских стран, работодатели владеют патентами, созданными их сотрудниками, если патенты являются результатом трудовых обязанностей создателей или являются результатом конкретной задачи назначение. 4 Работник обязан сообщать о таких изобретениях своему работодателю. Обычно это достигается с помощью других средств, договора или письменного соглашения между работодателем и работником, а не по закону в Соединенных Штатах. 5

Российское законодательство предусматривает, что работник имеет право на вознаграждение за каждое изобретение, патент на которое выдается работодателю, или которое передается другой стороне, или которое хранится в секрете работодателем, или, наконец, для каждого изобретения, на которое патент не был выдан из-за действия или бездействия работодателя, например, в случае, когда работодатель мог не уплатить пошлину в патентное ведомство.

Чтобы эта схема вознаграждения работала, казалось бы, должен быть крайний срок, связанный с тем, что работодатель предпринимает какие-либо действия; и есть. Если работодатель не подает, не передает права или не уведомляет работника, что информация хранится в секрете в течение 4 месяцев с момента уведомления, то интеллектуальная собственность после этого переходит в собственность работника, но работодатель сохраняет неисключительное право на собственное использование. Работник имеет право на получение вознаграждения и в этом случае, а стоимость лицензии определяется договором или судом.

Следует рассмотреть несколько дополнительных сценариев. Каждый из них рассматривается в следующих параграфах с описанием различных условий.

Если изобретение создается вне рамок служебных обязанностей сотрудника и не в рамках поставленной задачи, то полученный патент принадлежит сотруднику. Если они созданы вне рамок служебных обязанностей, но с использованием ресурсов работодателя, то работодатель может потребовать неисключительную лицензию для своих собственных нужд или работодатель может потребовать возмещения затрат, понесенных работодателем, но не то и другое вместе. Удивительно, но это не является предметом договора, определяющего иное. Таким образом, нет возможности изменить это условие по письменному соглашению между сторонами. Возможно, предстоящие реформы в законе решат этот вопрос когда-нибудь в будущем.

Если он создан в соответствии с контрактом между заказчиком и исполнителем услуг (например, подрядчиком), и этот контракт не предусматривает прямого создания изобретения, полученный патент принадлежит исполнителю, а заказчик пользуется бесплатным, неисключительным лицензия, если иное не предусмотрено договором. 6 Таким образом, при отсутствии статьи об интеллектуальной собственности в контракте на оказание услуг, организация, предоставляющая услуги, является владельцем изобретения.

Вопросы лицензирования

Есть вопросы законодательства, которые необходимо рассмотреть и рассмотреть перед заключением лицензионного соглашения на права на российский патент. В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее важных из них.

Первым обращением является канцелярский вопрос, несоблюдение которого может иметь разрушительные последствия.Договоры о предоставлении прав интеллектуальной собственности должны быть зарегистрированы в патентном ведомстве. 7 В противном случае договор считается недействительным. Дата вступления в силу — это дата его официальной регистрации.

Что необычно, лицензиат имеет право по закону выдавать сублицензию (с согласия лицензиара). 8 Таким образом, в лицензионном соглашении не может быть оговорено, например, что лицензиат не имеет права на сублицензию. Добавьте этот пункт как еще один случай, когда письменное соглашение не может изменять условия закона.

Закон позволяет суду выдавать лицензию стороне, запрашивающей права, в определенных случаях, предусмотренных действующим Кодексом. 9 Это могло произойти, например, в ситуации, когда заявитель зарегистрировал приложение в качестве патента с открытой лицензией, таким образом уменьшив свои сборы, но затем попытался помешать кому-либо лицензировать полученный патент. Открытая регистрация лицензии — это ситуация, поддерживаемая Кодексом, и, таким образом, этот раздел, касающийся права суда, может позволить суду вмешаться (инициированное подачей иска) для исправления ситуации.

Точно так же и, возможно, вызывает большее беспокойство, закон позволяет Федерации разрешать использование изобретения без согласия, если патентообладатель уведомлен и выплачивается вознаграждение. Никаких дополнительных ограничений в статье нет, так что она носит открытый характер. 10 Если изобретение относится к полупроводниковой технологии, Федерация может потребовать обязательную исключительную некоммерческую лицензию в общественных интересах на основании той же статьи Кодекса. Эта статья закона вызвала большое количество общественных и законодательных дискуссий и является потенциальной целью для реформы.На момент написания этой статьи она использовалась как минимум один раз в деле, связанном с технологией, необходимой для строительства шоссе, которое проводило государство.

Лицензиат исключительной лицензии может защищать свои права от нарушителей «вместе» с владельцем патента. 11 Эта статья не содержит положения о том, что это может быть изменено по контракту. Таким образом, лицензионное соглашение не может изменить это условие.

Существует положение закона, которое меняет правила игры для некоторых стратегий защиты интеллектуальной собственности компаний.Если изобретение не используется в течение четырех лет с момента выпуска, любой может подать в суд на принудительную неисключительную лицензию при условии, что владелец отказал ему в выдаче лицензии. 12 Таким образом, на практике кажется, что никакое изобретение не может быть запатентовано для того, чтобы убрать его с рынка. Компании, использующие эту стратегию, могут найти незапланированных лицензиатов в России.

Проблемы с заявкой

Стоит упомянуть некоторые административные моменты, связанные с подачей заявки на получение российского патента. Эти моменты могут быть использованы для ответа на быстрые вопросы, которые могли возникнуть у читателя, которые привели его к поиску этой статьи; то есть, если вопросы касаются процесса в Роспатенте, российском патентном ведомстве.

Кандидатам предоставляется шестимесячный льготный период для подачи заявки, если они публикуют или обнародуют свое изобретение. 13 Это более короткий период по сравнению с Северной Америкой, и его следует иметь в виду, если есть планы опубликовать разрешающее описание изобретения.

Заявитель или кто-либо другой может запросить экспертизу по существу в течение 3 лет с момента подачи заявки, в результате чего проводится проверка известного уровня техники. 14 Фактически это должно быть сделано для подачи заявки, иначе она будет обозначена как отозванная. В других странах экспертиза начинается с подачи заявки. В России он начинается с запроса о проведении экспертизы по существу и оплаты сопроводительного сбора.

Кандидат может сэкономить на гонорарах, если заявит: (а) он назначит первую желающую сторону, 15 или (б) будет работать по открытой лицензии, доступной любому, кто подает заявку. 16

Заявки публикуются через 18 месяцев после подачи. 17 Заявка РСТ может быть подана, если она находится в России и если Россия указана. 18 Заявка Евразии может быть подана, если она находится в России. Во всех случаях необходимо заявление, написанное на русском языке. 19 Заявки на патенты и соответствующие патенты могут быть засекречены заявителем или государством. 20

Темы публикаций

В этой статье до сих пор обсуждались многие юридические вопросы, и, конечно, трудно предсказать, что может быть важным для конкретного читателя.Для удобства читателя эти моменты разбиты в этой статье по тематическим заголовкам. Однако некоторые моменты не поддаются классификации. Было бы разумно обратиться к нескольким остающимся разным темам, которые влияют на права, предусмотренные законом, после выдачи и выдачи патента.

Есть условия, которые исключают нарушение патентных прав. Например, можно продолжить предыдущее использование. 21 Другими словами, если кто-то использовал изобретение не для всех, он может продолжать использование, но не расширять его.Также разрешено частное использование, то есть можно использовать изобретение в домашних условиях, например, без нарушения патента. Можно также использовать изобретение для исследования. 22

Если кому-то требуются права на другой патент, они обычно должны получить права на этот патент, как и в других странах. Однако они могут подать в суд на принудительную неисключительную лицензию, если они могут доказать, что их лицензия является важным техническим достижением и имеет значительное экономическое преимущество перед другими. 23 Другой может запросить перекрестную лицензию при таких обстоятельствах и получить права на улучшение.Суды определяют стоимость и размер грантов.

Срок патентной защиты лекарственных средств, пестицидов и агрохимических изобретений может быть продлен до пяти лет, если сертификация их использования задерживает выход на рынок более чем на 5 лет с момента выдачи. 24

Заключение

В наиболее часто используемых аспектах патентного права российское законодательство отражает политику и процедуры защиты, аналогичные большинству других стран. Однако в ряде более конкретных ситуаций российское законодательство содержит некоторые аномалии, которые следует учитывать в бизнесе, использующем права интеллектуальной собственности.Например, работодатель владеет патентом, когда работник представляет изобретение в рамках возложенных на него обязанностей, но могут иметь место и другие случаи, когда работник может владеть полученным патентом. При лицензировании технологии важно осознавать, что Российская Федерация имеет неограниченные права требовать предоставления неисключительной лицензии другой стороне. Если предмет патента не используется в течение четырех лет, другие могут получить права через суд. При подаче заявки на патент необходимо официально запросить экспертизу, иначе заявка будет считаться отозванной.Эти и другие предусмотренные законом обстоятельства следует учитывать при совершении сделок с участием российских патентов.

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 72, статья 1358 «Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец».
  2. Там же Статья 1350 «Условия патентоспособности изобретения».
  3. Там же Art 1348 «Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца.«
  4. Там же , статья 1370« Изобретение, полезная модель или промышленный образец сотрудника ».
  5. Кодекс США 35 USC 261 Право собственности; переуступка и MPEP, Глава 301« Право собственности / переуступка патентов и заявок [R-3 ]. »
  6. Там же , статья 1371« Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по контракту ».
  7. Там же Глава 69, статья 1232« Официальная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.«
  8. Там же Статья 1238« Сублицензионный договор ».
  9. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 72, статья 1239« Принудительная лицензия ».
  10. Там же, Глава 72, статья 1360« Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности ».
  11. Там же Глава 69, статья 1254« Аспекты защиты прав лицензиата ».
  12. Там же Глава 72, статья 1362« Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец.«
  13. Там же , статья 1350« Условия патентоспособности изобретения ».
  14. Там же , статья 1386« Экспертиза заявки на изобретение по существу ».
  15. Там же, , статья 1366« Публичная оферта на заключение договора на Отчуждение патента на изобретение ».
  16. Там же , статья 1368« Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец ».
  17. Там же , статья 1385« Публикация информации о заявке на Изобретение.«
  18. Там же , статья 1395« Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях ».
  19. Там же , статья 1396« Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Кодексом ».
  20. Там же Статья 1405 «Исключительное право на секретное изобретение».
  21. Там же Статья 1361 «Право на предварительное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца».
  22. Там же Статья 1359 «Действия, которые должны Не является нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.«
  23. Там же , статья 1362« Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец ».
  24. Там же , статья 1363« Срок действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец ».

Это часть III серии из трех частей, посвященных российскому патентному праву. В части I дается общий обзор; в части II обсуждаются вопросы, представляющие интерес для деловых операций, связанных с патентами; а в части III приводится полезное содержание и обсуждаются особенности в терминологии, которая отличается в российском и английском праве.Как и предыдущие части, он подготовлен для использования в деловых целях. Он не предназначен для использования в качестве юридической справки по данному вопросу. Он предназначен для предоставления практических знаний о патентной системе, чтобы, возможно, облегчить опасения предприятий, работающих с российскими компаниями.

Всегда сложно работать с законом, который представлен на языке, отличном от своего рабочего языка. Чтобы помочь англоговорящим людям использовать российское законодательство об интеллектуальной собственности, здесь представлено неофициальное и краткое содержание.Возможно, и даже вероятно, что это изменится в течение нескольких лет после публикации, поскольку в парламенте продолжаются обсуждения реформы российского законодательства. Однако для некоторых он может служить удобным справочником высокого уровня по закону.

Статья 1225-1254 Общие положения
Статья 1255-1302 Авторские права
Статья 1303-1344 Смежные права

  1. Статья 1303-1312 Общие положения
  2. Статья 1313-1321 Исполнение
  3. Статья 1322-1328 Фонограмма
  4. Статья 1329-1332 Радиовещание
  5. Искусство 1333-1336 База данных
  6. Искусство 1337-1344 Произведения науки, литературы, искусства

Статья 1345-1407 Патентный закон

  1. Статья 1345-1355 Общие положения
  2. Статья 1356-1364 Патентные права
  3. Искусство 1365-1369 Распоряжение исключительным правом
  4. Искусство 1370-1373, созданное в ходе работы
  5. Статья 1374-1397 Патентное право
  6. Статья 1398-1400 Прекращение действия и восстановление действия
  7. Статья 1401-1405 Особенности секретных изобретений
  8. Искусство 1406-1407 Защита прав

Статья 1408-1447 Селекционное достижение (разновидности растений и породы животных)

  1. Статья 1408-1417 Ген ral Положения
  2. Статья 1418-1425 Интеллектуальные права
  3. Статья 1426-1429 Распоряжение исключительным правом
  4. Статья 1430-1432 Создано при исполнении служебных обязанностей
  5. Статья 1433-1445 Предоставление патента
  6. Статья 1446-1447 Защита прав

Искусство 1448-1464 Топографии интегральных схем
Искусство 1465-1472 Секреты производства (ноу-хау)
Искусство 1473-1541 Средства индивидуализации

  1. Искусство 1473-1476 Право на название компании
  2. Искусство 1477-1515 Товарный знак & Знак обслуживания
  3. Art 1516-1537 Наименование места происхождения (географическое название)
  4. Art 1538-1541 Торговое наименование

Art 1542-1551 Единая технология (то есть; Военное приложение)

Есть несколько полезных советов, которые также могут помочь в изучении закона в России.Эти полезные советы основаны на собственном опыте автора, когда он лично боролся с некоторыми концепциями, которые поначалу казались запутанными. Автор надеется, что следующее обсуждение может ускорить понимание прочитанного.

Важно отметить, что автор не является поверенным и не гарантирует точность толкования этих понятий и фраз. Эта статья предназначена только для беглого обзора закона с целью не детального понимания концепций, представленных в законе, и не должна использоваться для каких-либо юридических целей.Если потребуется юридическое рассмотрение кодекса, проконсультируйтесь с юристом.

Некоторые вещи могут ускорить понимание при пересмотре закона об интеллектуальной собственности. Надеемся, что это обсуждение будет больше проясняющим, чем сбивающим с толку тех, кто читает российское законодательство и уже знаком с патентным законодательством стран Северной Америки.

Например, в законе используются определенные термины, которые обычно переводятся словами, которые не используются в том же контексте в Северной Америке.Некоторые различия связаны с тем, что Гражданский кодекс Российской Федерации охватывает все виды интеллектуальной собственности, включая авторские права, патенты, товарные знаки (а также другие), и содержит общие положения, касающиеся всех видов. Например, российский закон говорит об авторах, когда ссылается на изобретателей или заявителей (для патентов). 1 Правопреемники описываются как правообладатели. 2

Одним из наиболее ярких отличий является то, что в российском законодательстве право собственности рассматривается как исключительное право на интеллектуальную собственность. 3 В буквальном смысле это выражение, вероятно, более правильно, чем его обычное употребление, скажем, в Соединенных Штатах, где термин исключительное право часто используется для описания права, на которое накладываются некоторые условия. Например, лицензия, предоставляющая исключительные права в Соединенных Штатах, обычно относится к предоставлению прав, при которых право собственности на интеллектуальную собственность остается за первоначальным патентообладателем, а все права предоставляются другой стороне, только если они соответствуют определенным условиям, таким как исполнение вехи.

В контексте российского законодательства соглашение о передаче или переуступке исключительных прав приведет к передаче права собственности на интеллектуальную собственность новому владельцу. При первом чтении Гражданского кодекса России легко спутать передачу исключительного права с предоставлением исключительного права.

На самом деле, если быть точным, патентное право Соединенных Штатов также описывает передачу права собственности как передачу исключительного права в письменном документе. 4 Он просто используется недостаточно часто, чтобы вызвать путаницу.

Однако в России принято говорить об исключительной лицензии (в отличие от исключительных прав) примерно в том же контексте, что и в Соединенных Штатах. В этом случае исключительная лицензия может быть условной.

Ноу-хау — это термин, обычно используемый в Северной Америке для описания интеллектуальной собственности, которая состоит из конкретных знаний о том, как что-то сделать, представляющих набор навыков и процедур, некоторые из которых могут быть усовершенствованы в патентах, авторских правах или товарных знаках.Ноу-хау также может стать коммерческой тайной, если обращение с ноу-хау соответствует определенным критериям.

В российском законодательстве совокупность интеллектуальной собственности, помимо патентов, авторских прав и товарных знаков, рассматривается как секреты производства, секреты производства или ноу-хау. 5 Гражданский кодекс, относящийся к интеллектуальной собственности, известной этими фразами, соответствует концепции коммерческой тайны в Северной Америке, тем самым устраняя различие между ноу-хау и коммерческой тайной.

В другом примере фраза «единая технология», используемая в российском законодательстве, может сбивать с толку, поскольку эта фраза, похоже, не отражает ее фактическое значение на английском языке.Это относится к технологии, которая может использоваться в военных целях. 6 Сюда входят технологии, используемые исключительно для обороны, а также технологии двойного назначения, которые имеют как военное, так и коммерческое применение. Статьи, касающиеся единой технологии, планируется удалить в следующей редакции Закона о патентах, находящейся на стадии написания этой статьи.

«Селекционное достижение» в российском законодательстве означает набор технологий, направленных на разведение животных и получение определенных селекционных сортов растений.Некоторые статьи Кодекса конкретно посвящены этой теме. 7

Наконец, «наименование места происхождения товара» в российском законодательстве относится к названию, связанному с географическим регионом или территорией Российской Федерации, которые имеют некоторые исключительные природные условия или человеческий фактор, определяющие конкретные свойства товаров. 8 Это та же концепция, которую Всемирная торговая организация (ВТО) называет географическими указаниями и используется для обозначения продуктов с указанием региона, например шампанского, текилы или рокфор. 9

Обобщенное оглавление на английском языке и практическое знание некоторых трудных для перевода фраз российского Гражданского кодекса могут помочь в понимании российского патентного права. Как только различия будут отмечены, можно понять, что параллели существуют в законах других стран, и многие ранее незнакомые термины становятся привычными. Общее представление о патентах в России можно получить с помощью краткого курса по этой теме, предлагаемого в этой статье из трех частей.

Благодарность

Особая благодарность Константину Бочкареву, White & Case, за рецензию на статью.

МОСКВА 02.10.2011, © 2011, Р. Пейдж Хеллер, Все права защищены

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 69, статья 1228 «Автор результата интеллектуальной деятельности. »
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 69, статья 1229 «Исключительное право».
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 69, статья 1226 «Интеллектуальные права.«
  4. Патентный кодекс США, глава 26, 35 USC 261 Право собственности; переуступка.
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 75« Право на секреты производства (ноу-хау) ».
  6. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 77 «Право на использование результатов интеллектуальной собственности в системе единой технологии».
  7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 73 » Право на селекционное достижение.«
  8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, раздел VII, глава 76, подраздел 3,« Право на наименование места происхождения товара ».
  9. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ gi_background_e.htm.

The Law Reviews — Обзор закона о патентных спорах

Обзор

Россия действовала как независимое государство, отличное от бывшего Советского Союза, только с начала 1990-х годов.Хотя вскоре после этого был принят новый патентный закон, только в 2008 году российское патентное право было полностью модернизировано с принятием части IV Гражданского кодекса.

В течение этого переходного периода также создавались патентное бюро и судебная система. 3 июля 2013 г. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации одобрил открытие нового Суда по интеллектуальной собственности (Суда по интеллектуальной собственности), расположенного в Москве. С внесением изменений в Федеральный конституционный закон РФ от 28.07.2012 г.4-ФКЗ от 6 декабря 2011 г. в российскую судебную систему введен новый специализированный суд — Суд по интеллектуальным правам.

За последние семь лет с момента создания суда по интеллектуальным правам произошли заметные улучшения качества решений в области товарных знаков и доменных имен, где суд кажется наиболее комфортным. Что касается патентов, большая часть дел о нарушениях и апелляций из Палаты по патентным спорам (Патентной палаты) была связана с фармацевтическими препаратами.В этом отношении Суд по интеллектуальным правам продемонстрировал существенное уважение к решениям Патентной палаты относительно их действительности. Большинство апелляций Патентной палаты было отклонено. Соответственно, в сфере товарных знаков суд прижился. Однако также очевидно, что суд еще не обладает таким глубоким опытом, который необходим для того, чтобы уточнить тонкости патентного права с того, что есть в настоящее время, до того, каким оно должно быть.

В 2014 году в Часть IV Гражданского кодекса были внесены дополнительные поправки, в соответствии с которыми были внесены несколько новых существенных улучшений в законы, касающиеся патентоспособности, нарушений и компенсации, а также объема защиты, предоставляемой полезным моделям.

В апреле 2019 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации вынес подробное постановление относительно применения части IV Гражданского кодекса. Хотя доктрины stare decisis нет, время от времени Верховный суд объявляет постановления, которые призваны прояснить процедурные и существенные неопределенности, связанные с применением его законов, в данном случае интеллектуальной собственности. Это всеобъемлющее постановление затрагивает большинство областей интеллектуальной собственности, включая патенты.

К альтернативному разрешению споров прибегают редко, а урегулирование споров — нечастый результат в патентных делах в России, поскольку дело быстро передается в суд. Затраты на судебное разбирательство низкие, потому что нет никакого открытия, нет процесса депонирования и мало досудебных ходатайств. В суде мало свидетельских показаний, а судебные издержки, если таковые имеются, являются номинальными. Более того, культура альтернативного разрешения споров не укоренилась в психике судей или адвокатов в России, как во многих других странах.

Типы патентов

В России патенты распространяются на три типа объектов интеллектуальной собственности; а именно изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Все три подпадают под соответствующие требования патентоспособности. Срок действия патента на изобретения — 20 лет с возможностью продления до пяти лет на фармацевтические препараты, пестициды и агрохимикаты; для полезных моделей по состоянию на 2015 год — 10 лет; а для промышленных образцов это первый пятилетний срок с возможностью четырехкратного продления, в общей сложности до 25 лет.На изобретения национальные патенты могут быть выданы Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) или региональные патенты Евразийским патентным ведомством, которые действуют в России и семи других государствах-участниках. На полезные модели или промышленные образцы патент может выдавать только РОСПАТЕНТ. Недавно Евразийское патентное ведомство начало шаги по созданию системы выдачи евразийских промышленных образцов, которая будет действовать в Договаривающихся государствах. Он может быть введен в эксплуатацию к концу 2020 года или в начале 2021 года.

Патенты на изобретения
Патентоспособность

«Изобретение» — это техническое решение в любой области, связанное с продуктом (включая устройство, вещество, штамм микроорганизма и культурой клеток растений или животных) или методом (процесс воздействия материальный объект с использованием материальных средств). Изобретение может быть выдано, если оно новое, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Патентный объект

Следующие объекты не подлежат патентованию в соответствии с Частью IV Кодекса:

  1. методы клонирования человека;
  2. методы изменения генетической целостности клеток эмбриональной линии человека;
  3. использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; и
  4. другие предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Следующее не считается изобретением само по себе:

  1. открытий;
  2. научные теории и математические методы;
  3. предложения, касающиеся исключительно внешнего вида выпускаемых изделий и предназначенные для удовлетворения эстетических требований;
  4. правила и методы игр и для интеллектуальной или деловой деятельности;
  5. компьютерное программное обеспечение; и
  6. идей по подаче информации.

Этот объект не является патентоспособным, если патентная заявка относится к вышеуказанному объекту и ничего более.

Новинка

Изобретение считается новым, если оно не предусмотрено предшествующим уровнем техники. Уровень техники включает любую информацию, которая становится общедоступной в любой точке мира до даты приоритета изобретения. При оценке новизны уровень техники также включает, при условии более раннего приоритета, все ранее поданные в России заявки на изобретения и полезные модели, которые в конечном итоге были или будут официально опубликованы, а также изобретения и полезные модели, которые были опубликованы. запатентовано в России.

Изобретательский уровень (неочевидность)

Изобретение должно иметь изобретательский уровень. Чтобы изобретение соответствовало этому тесту, это не должно быть очевидным для специалиста в данной области. Уровень техники включает любую информацию, опубликованную в любой точке мира и сделанную доступной для общественности до даты приоритета изобретения.

Шестимесячный льготный период

Раскрытие информации об изобретении изобретателем, заявителем или другим лицом, получившим эту информацию прямо или косвенно от них и сделавшим информацию о сущности изобретения общедоступной, не является обстоятельством исключение признания патентоспособности изобретения, если патентная заявка на изобретение была подана в России или в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) в течение шести месяцев с даты раскрытия информации.Бремя доказательства того, что раскрытие информации было разрешено в течение льготного периода, ложится на заявителя. В этой ситуации заявитель не может полагаться на шесть месяцев до даты приоритета, а только на шесть месяцев до фактической даты подачи. В Евразийском патентном ведомстве заявитель может рассчитывать на льготный период, который составляет шесть месяцев до даты приоритета. Бремя доказательства того, что возникшие обстоятельства, в силу которых произошло раскрытие информации, не препятствующей признанию патентоспособности изобретения, лежит на заявителе.

Полезность: промышленно применимо

Изобретение считается «промышленно применимым», если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или социальной сфере. Это несложное испытание.

Подтверждающее раскрытие информации

Статья 1350 Гражданского кодекса ранее требовала трех условий патентоспособности изобретений: новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. Новые поправки, внесенные в 2014 году, включают четвертое требование: достаточность раскрытия информации.Новое требование оценивается экспертами в ходе экспертизы заявок по существу.

Недостаточность раскрытия информации теперь является действительным основанием как для отказа в подаче заявки, так и для отзыва выданного патента. «Достаточность» означает на дату подачи заявки «раскрыть сущность заявленного изобретения в документах заявки способом, достаточным для реализации изобретения специалистом в данной области».

До внесения этой поправки достаточность раскрытия информации была практическим, но не обязательным требованием, за исключением той степени, в которой она должна была быть достаточной для «реализации» изобретения.Достаточность оценивалась с точки зрения практики, процедуры и регулирования в соответствии с юридическим требованием «промышленной применимости». Однако законное право возражать против промышленной применимости на основании недостаточности раскрытия часто подвергалось сомнению. Чтобы устранить это сомнение, было решено оформить достаточность как отдельное требование патентоспособности.

Что касается важнейших дат, хотя новизна и изобретательский уровень определяются на дату приоритета, оценка достаточности раскрытия должна производиться на основе информации, содержащейся в спецификации на дату подачи (дата международной подачи заявок РСТ и дату фактической подачи заявок, поданных непосредственно в Патентное ведомство России).

Полезная модель

Полезная модель — техническое решение, относящееся к устройству. Полезная модель может быть предоставлена, если она нова и промышленно применима. Требование об изобретательском уровне отсутствует.

Охрана полезных моделей была введена в России в соответствии с Законом о патентах 1992 года. Целью внедрения полезных моделей было быстрое предоставление патентов без экспертизы по существу для поощрения развития малого бизнеса и инноваций в развивающейся экономике.

К сожалению, хотя режим действительно принес некоторые выгоды общественным интересам, системой манипулировали в нежелательных целях. Заявки на полезные модели часто использовались ненадлежащим образом в качестве средства быстрого получения патента для использования против других. Поскольку экспертиза по существу не проводилась, раздражительные заявители будут подавать заявки на патенты на предмет, который, скорее всего, уже является общественным достоянием. Затем они попытаются отстоять эти патенты против добросовестных коммерческих структур, законно использующих эту технологию; например, производители продукции или российские дистрибьюторы.

Новые поправки к закону были приняты в 2014 году. Новые поправки призваны различными способами пресечь эти злоупотребления:

  1. Уровень техники: до 2014 года уровень техники для оценки новизны полезной модели ограничивался опубликованной информацией о любые средства, имеющие то же предназначение, что и заявленная модель. Однако измененная статья 1351 расширила значение известного уровня техники, включив в нее любую информацию, которая стала общедоступной до даты приоритета полезной модели, независимо от технической области, к которой она применяется.Более того, в соответствии с предыдущим определением уровня техники учитывалась только имеющаяся в России информация об использовании средств, имеющих такое же целевое назначение. Это ограничение теперь снято, так что известный уровень техники включает информацию, которая была общедоступной в любой точке мира. Более того, уровень техники теперь включает ранее поданные патенты на изобретения, а также патенты на промышленные образцы.
  2. Экспертиза по существу: помимо расширения определения известного уровня техники, теперь есть экспертиза заявок по существу.Раньше единственной формой проверки была канцелярская проверка в отношении формальностей. Экспертиза по существу проводится для проверки соответствия как требованиям предмета, так и патентоспособности.
  3. Только прямое нарушение: объем защиты, предоставляемой полезной модели, теперь более ограничен. В соответствии с предыдущим законодательством патент на полезную модель считался нарушенным, если изделие обладало характеристиками, эквивалентными характеристикам, включенным в формулу изобретения на полезную модель.Согласно измененной статье 1358, нарушение, основанное на «доктрине эквивалентов» в отношении полезных моделей, отменено.

Эти поправки направлены на то, чтобы позиционировать полезные модели там, где они были задуманы с точки зрения общественных интересов.

Новинка

Полезная модель считается новой, если сумма ее основных характеристик не предусмотрена предшествующим уровнем техники. Современное состояние включает в себя любую информацию, опубликованную в любой точке мира и доступную для общественности до даты приоритета заявленной полезной модели, относительно устройств аналогичного назначения, используемых в Российской Федерации или где-либо еще.К уровню техники относятся также, при условии их более раннего приоритета, все заявки, поданные в России другими заявителями на изобретения и полезные модели, которые в установленный срок были официально опубликованы, изобретения и полезные модели, запатентованные в Российской Федерации.

Шестимесячный льготный период

Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или другим лицом, получившим эту информацию прямо или косвенно от них, которое опубликовало информацию о сущности полезной модели , не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, если заявка на выдачу патента на полезную модель была подана в РОСПАТЕНТ в течение шести месяцев с даты раскрытия информации.Бремя доказательства того, что раскрытие информации было разрешено в течение льготного периода, ложится на заявителя.

Промышленно применимо

Полезная модель считается промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Это несложное испытание.

Не полезные модели

Правовая охрана полезных моделей не может быть предоставлена ​​предложениям, касающимся исключительно внешнего вида выпускаемых изделий и предназначенным для удовлетворения эстетических требований, или схемам расположения (топографии) интегральных схем.

Промышленные образцы

Образец считается предметом патента на образец, если он представляет собой художественно оформленное решение изделия, произведенного промышленным способом или мастерами, которое определяет его внешний вид. Промышленному образцу может быть предоставлена ​​правовая охрана, если его существенные признаки являются новыми и оригинальными.

Основные характеристики

Существенные характеристики промышленного образца включают любые элементы, определяющие эстетические или эргономические характеристики внешнего вида изделия, или и то, и другое, включая форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов.В 2014 году из закона исключено требование о письменном изложении требований к существенным признакам; однако на данный момент в целях классификации патентное ведомство продолжает требовать включения письменного описания дизайна во все заявки, поданные на национальном уровне. Заявления, поданные с использованием Гаагской системы, не подпадают под это требование.

Новинка

Промышленный образец считается новым, если совокупность его существенных признаков, отраженных на изображениях внешнего вида изделия, не известна из общедоступной в мире информации до даты приоритета заявки на промышленный образец.

При определении новизны промышленного образца все ожидающие рассмотрения приоритетные заявки на промышленные образцы, поданные в России другими лицами, которые в конечном итоге удовлетворены, также будут рассматриваться как предшествующий уровень техники. Если известный уровень техники находится на рассмотрении в России, он не будет цитироваться в другой заявке, и владелец известного уровня техники должен будет подать последующий иск об отзыве в Патентную палату.

Оригинал

Промышленный образец считается оригинальным, если его существенные признаки являются результатом «творческого характера особых аспектов изделия».

Шестимесячный льготный период

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, его автором, заявителем или другим лицом, получившим эту информацию прямо или косвенно от тех, кто опубликовал информацию о сущности промышленного образца, не считается быть обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, если заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в течение шести месяцев с даты раскрытия информации.Бремя доказывания наличия надлежащих обстоятельств ложится на заявителя.

Непромышленные образцы

Правовая охрана промышленного образца недоступна для решений, которые определяются исключительно технической функцией изделия, решений, относящихся к произведениям архитектуры (за исключением второстепенных архитектурных форм), промышленных, гидроэнергетических , технические и другие стационарные сооружения; или растворы, которые относятся к объектам нестабильной формы, таким как жидкости, газы, сухие вещества и т.п.

Гаагская система

Россия присоединилась к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов от 2 июля 1999 г., 28 февраля 2018 г.

Процедура принудительного исполнения патентов и исков о недействительности

i Обзор раздвоенной системы

В патенте- связанных вопросов, существует два независимых форума, которые сливаются на уровне апелляций в России.

Иски о нарушении патентных прав сначала возбуждаются в арбитражных судах, а на втором уровне апелляции рассматриваются в суде по интеллектуальной собственности.После этого дела с разрешениями передаются на дальнейшую апелляцию в Верховный суд, как более подробно объясняется в Разделе III.ii.

Производство по аннулированию выданных патентов сначала подается в Патентную палату, квазисудебный административный орган РОСПАТЕНТА. Первая апелляция на решение Палаты рассматривается Судом по интеллектуальным правам. Дальнейшая кассационная жалоба может быть рассмотрена Президиумом Суда по интеллектуальным правам, а оттуда — в Верховном суде.

Каждое производство по делу о нарушении и действительности не зависит от другого.Общий процесс обычно называют раздвоенной патентной системой.

До 2014 года высшей апелляционной инстанцией по интеллектуальной собственности и коммерческим вопросам был Высший арбитражный суд. В 2014 году Высший арбитражный суд был ликвидирован, и все его полномочия были переданы вновь воссозданному Верховному суду, который находится в Москве. Решения Суда по интеллектуальным правам, который является частью системы арбитражных судов, теперь контролируются экономической коллегией из 30 судей, которая является частью пересмотренного Верховного суда.

ii Практика и процедура патентного разбирательства

Процессуальное право
Обзор

Около 81 коммерческого суда рассматривают иски о нарушении патентных прав в первой инстанции. Арбитражные суды первой инстанции являются судами общей юрисдикции по всем коммерческим делам. Это не суды, специализирующиеся на интеллектуальной собственности. Единоличный судья рассматривает дело о нарушении патентных прав в первой инстанции. Нет жюри. По статистике, большинство (до 80%) споров, связанных с патентами, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы, поскольку квалифицированные специалисты в области интеллектуальной собственности и сами стороны чаще всего находятся в этом регионе.

Существует 20 апелляционных арбитражных судов. Апелляции по делам о нарушении на решение арбитражного суда первой инстанции единоличного судьи рассматриваются тремя судьями арбитражных апелляционных судов. Судейская коллегия имеет право проверять протокол и вынести то, что она считает правильным фактическим и юридическим решением. Затем есть второе право на подачу апелляции в суд по интеллектуальным правам. Апелляция в Суд по интеллектуальным правам является кассационной жалобой. При рассмотрении кассационной жалобы председательствующий кассационный суд не рассматривает дело de novo , как это сделали суды низшей инстанции.Его юрисдикция ограничивается проверкой юридической правильности решения суда низшей инстанции.

Дополнительная апелляция на решение Суда по интеллектуальным правам, действующего в качестве кассационного суда, может быть рассмотрена Верховным судом при условии, что разрешение на подачу апелляции предоставлено тремя судьями Верховного суда. Верховный суд рассматривает дело только в том случае, если дело серьезно нарушает права заявителя из-за неправомерного обращения или нарушения материального или процессуального закона судом низшей инстанции. На практике Верховный суд рассматривает дело только в том случае, если решение суда низшей инстанции не соответствует установленной судебной практике или отрицательно влияет на нее.

За нарушение патентных прав может быть как гражданская, так и уголовная ответственность. Последнее возникает в соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса в случаях, когда нарушение привело к значительному ущербу для патентообладателя или было совершено группой по сговору или организованной группой. Там нет никаких таможенных или пограничных мер, доступных для нарушения патентных прав, как в отношении подделки товарных знаков или нарушения авторских прав. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Российской Федерации.Возможные уголовные санкции за нарушение патентных прав включают до пяти лет лишения свободы. Хотя в последнее время не было возбуждено уголовных дел, связанных с патентами, каждый год возникает много дел в области авторского права, обычно связанных с пиратством, а некоторые из них заканчиваются тюремным заключением. Следовательно, статистически маловероятно, но вполне возможно, что заключение под стражу может иметь место в случае патентного дела.

Процедура отзыва патента сначала возбуждается и рассматривается в Палате по патентным спорам, квазисудебном административном органе, связанном с РОСПАТЕНТОМ, со штаб-квартирой в Москве.Апелляции на решения Патентной палаты рассматриваются в Суде по интеллектуальной собственности.

При обжаловании решения Патентной палаты об аннулировании патента Суд по интеллектуальной собственности имеет право назначить эксперта для рассмотрения дела и вынести заключение относительно действительности на основе его или ее собственного опыта, без учета решения Патентной палаты. Затем Суд по интеллектуальным правам может пересмотреть решение Патентной палаты низшей инстанции в контексте экспертного заключения, которое он заказал, и принять решение о надлежащем результате. Данное решение может быть дополнительно пересмотрено на предмет юридической правильности Президиумом Суда по интеллектуальным правам, действующим в качестве кассационного суда.

Помимо вышеуказанных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам может также выступать в качестве суда первой инстанции с компетенцией по следующим вопросам, связанным с патентами:

  1. дел, оспаривающих законодательные акты федеральных органов исполнительной власти, которые затрагивают права истца и законные интересы в отношении защиты патентов;
  2. дел по определению вопросов относительно надлежащего изобретателя и владельца патента; и
  3. дел об оспаривании ненормативных правовых актов, пересмотре решений и рассмотрении отказов в принятии мер со стороны РОСПАТЕНТА.

Ответчик не может ссылаться на недействительность патента в качестве защиты от утверждения о нарушении в судебном иске, а также не может подавать встречный иск в суде или подавать параллельный судебный иск о признании патента недействительным или не нарушенным. Оспаривание недействительности посредством процедуры отзыва всегда должно быть сначала подано в Патентной палате.

Представительство

Юрист или патентный поверенный, должным образом уполномоченный представлять сторону на основании надлежащим образом оформленной доверенности, может представлять сторону в разбирательствах о нарушении патентных прав и процедурах отзыва.

Процесс доказательства
Обнаружение до подачи жалобы / сбор фактов

Истец в иске о нарушении несет бремя доказывания утверждений, изложенных в исковом заявлении, в виде допустимых доказательств. Эти доказательства почти полностью документальны по своей природе и должны сопровождать подачу искового заявления или возражения, в зависимости от обстоятельств. На практике концепция обнаружения документов и свидетелей по существу не предусмотрена, не требуется и не разрешается.Ввиду этого бремя доказывания истца является очень обременительным, поскольку истец должен практически полностью обосновывать свою позицию на основе документов, которые он собрал из различных источников и в отношении которых ответчику нельзя напрямую задавать какие-либо вопросы. Как указано ниже, можно использовать доказательства из других судебных разбирательств, в которых было вынесено окончательное решение, но принять его по усмотрению судьи.

В июне 2016 года у потенциального истца возникла необходимость направить письмо с требованием по крайней мере за 30 дней до возбуждения какого-либо дела о нарушении.В 2017 году это обязательство было немного изменено: письмо с требованием требуется только в том случае, если испрашивается денежная компенсация, а не тогда, когда, например, испрашивается только предварительный или постоянный судебный запрет. Предполагается, что уведомление должно содержать как минимум: имя патентообладателя и идентификацию патента, о котором идет речь; имя обвиняемого нарушителя или нарушителей; краткое изложение, объясняющее рассматриваемые действия и то, как они представляют собой нарушение; помощь, на которую, по мнению патентообладателя, он имеет право; срок ответа получателя; и рекомендации по урегулированию спора, в противном случае будет возбужден судебный иск.

Обнаружение после подачи жалобы / сбор фактов

В России обнаружений путем осаждения не существует. Не существует правила, заставляющего стороны раскрывать все соответствующие документы или информацию, кроме той, которую сторона решает подать для подтверждения или опровержения обвинения. Закон предоставляет право подавать ходатайство в суд с просьбой к другой стороне предоставить доказательства и документы в тех случаях, когда можно доказать, что доказательства недоступны движущейся стороне; однако такие просьбы редко удовлетворяются.На практике нет эффективной процедуры получения документов; например, чтобы доказать, что процесс осуществляется на предприятии, или чтобы доказать размер доходов, полученных ответчиком в связи с нарушением прав. Это влияет на степень, в которой патентообладатель может разумно предсказать убытки, которые он может возместить. В результате сумма компенсации за ущерб обычно бывает вполне номинальной и обычно не превышает 10 000 долларов США.

Еще одно заслуживающее внимания наблюдение состоит в том, что свидетелей обычно не вызывают или не требуют для дачи показаний в спорах, связанных с патентами, за исключением назначенных судом экспертов, которые подают отчеты и могут быть допрошены по ним.

Можно получить и использовать доказательства из более ранних судебных разбирательств в России или в другом месте, в которых уже было вынесено окончательное решение, но российский судья вправе принять его и, в случае принятия, какой вес придать. это доказательство.

Доказательства в суде

В делах о нарушениях судебные процессы в первой инстанции проводятся только судьей, без присяжных. Запись перед судьей обычно включает:

  1. копию патента;
  2. свидетельство о хорошей репутации патентообладателя;
  3. документы, подтверждающие право подписи доверенности на имя патентообладателя;
  4. образцов продукта, предположительно нарушающего авторские права, вместе с любыми общедоступными вспомогательными материалами, такими как руководства пользователя, опубликованные спецификации и т. Д .;
  5. документальное подтверждение наличия товара в России;
  6. любые официальные документы третьих лиц, которые могут доказать нарушение; и
  7. экспертное заключение истца, показывающее основные особенности оспариваемого продукта (и, возможно, экспертное заключение патентного поверенного, показывающее, что продукт подпадает под формулу).

Недавно Хозяйственный суд применил неоправданно строгий подход к доказыванию в качестве предварительной формальности того, что доверенность наделение полномочиями местного юриста возбуждать иск о нарушении была должным образом санкционирована корпоративным истцом. Такое доказательство начинается с требования показать, что представитель корпорации, подписавший доверенность, был уполномочен подписать ее, имел дополнительные полномочия дать указание о подаче иска и подтвердил свою личность.Чаще всего эти документы также необходимо легализовать или поставить апостиль. Если председательствующий не удовлетворен представленными материалами, суд может отклонить иск с правом повторной подачи с дополнительным доказательством полномочий на возбуждение дела.

Использование экспертов

Эксперты играют важную роль в патентных спорах в России, поскольку суды в большинстве случаев придают большое значение заключению экспертов. Часто к исковому заявлению или защите стороны прилагают предварительные заключения экспертов.Эти заключения экспертов рассматриваются как доказательства, представленные стороной. Во многих случаях сам суд назначает эксперта. Стороны могут предложить суду кандидатуры экспертов, а также решить технические вопросы.

Стороны иска имеют право предложить экспертов или экспертные организации выступить в качестве свидетелей. Обращение к эксперту, иногда называемому специалистом, также может производиться по инициативе суда. В любом случае эксперты должны обладать компетенцией в рассматриваемой технической области.Как правило, эксперты являются патентными экспертами или профессорами университетов с научным и инженерным образованием. Они не будут юристами. Эксперт не может высказывать свое мнение по вопросу права. Эксперт может быть вызван и допрошен в суде обеими сторонами по просьбе стороны или по собственной инициативе суда.

Предварительный судебный запрет

Суд может вынести предварительный судебный запрет до подачи искового заявления. Дело ex parte . Закон не предусматривает каких-либо конкретных доказательств в поддержку запроса о предварительном судебном запрете.В случае вынесения предварительного судебного запрета исковое заявление должно быть подано в течение 15 дней с момента вынесения судебного запрета. Если исковое заявление не подано, судебный запрет отменяется. Суды выносят такие судебные запреты, если можно показать, что исполнение судебного решения без судебного запрета или предотвращение непоправимого ущерба, нанесенного ответчику, будет затруднительным или невозможным. Следовательно, представленные материалы и доказательства должны нести это бремя.

Несмотря на то, что существует право требовать предварительного судебного запрета, эта форма судебной защиты редко предоставляется в патентных делах.

Материальное право

i Нарушение

Буквальное нарушение

Патентообладатель имеет исключительное право использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец любыми способами, не запрещенными законом. Исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца включает, в частности:

  1. ввоз в Россию, производство, эксплуатацию, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для для таких целей в России продукта, в котором используется изобретение или полезная модель, или изделий, в которых используется промышленный образец;
  2. совершение в России действий, предусмотренных выше, в отношении продукции, полученной непосредственно запатентованным способом.Если продукт, полученный запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным в результате запатентованного процесса при отсутствии доказательств обратного;
  3. выполнение действий, предусмотренных вышеуказанным пунктом в отношении устройства, функционирование которого в соответствии с его назначением автоматически включает запатентованный процесс;
  4. выполнение действий, предусмотренных пунктом а в отношении продукта, предназначенного для использования в соответствии с целями, указанными в формуле изобретения, когда изобретение направлено на использование продукта для определенной цели; и
  5. выполнение процесса, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого процесса.

Некоторые действия не являются нарушением патентных прав, например, использование иностранных транспортных средств, временно в России, эксперименты, использование в чрезвычайных ситуациях и т. Д. Национальное исчерпание прав применяется в отношении ввоза в Россию, использования, предложения к продаже, продажи и прочего внедрения в Россию. гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, включающего изобретение или полезную модель, или устройства, включающего промышленный образец. Таким образом, параллельный импорт, строго говоря, является формой нарушения, хотя средства правовой защиты могут быть довольно мягкими.

Нарушение по доктрине эквивалентов

Российское законодательство признает нарушение на основе доктрины эквивалентов. Считается, что изобретение используется в продукте или процессе, если продукт содержит или включает в себя каждый признак независимого пункта формулы изобретения или его эквивалентный признак, который был ранее известен до даты приоритета.

Доктрина эквивалентности применяется только к изобретениям, но не к полезным моделям.

Признак может считаться эквивалентным, только если он был известен как таковой до даты приоритета заявленного патента.

Совместное нарушение

Существует отдельная ответственность для каждого нарушителя в цепочке поставок, от производителя, дистрибьютора и продавца до конечного пользователя. Однако, если в формуле изобретения перечислено несколько элементов в продукте или несколько этапов процесса, это означает только нарушение со стороны физического или юридического лица, которое имеет дело с конечным продуктом или результатами всего процесса.

До 2014 года не существовало концепции совместного нарушения прав причинителя вреда в ситуациях, в которых одно лицо выполнило только один этап процесса или произвело только один из заявленных элементов в запатентованном продукте, даже если это лицо выполнило этот этап или произвел этот элемент, зная, что он станет частью запатентованного продукта или процесса.Также не было ответственности за косвенное нарушение.

Статья 1252 — положение, устанавливающее различные виды правонарушений, в 2014 году была дополнена положением о солидарной и раздельной ответственности нескольких сторон, если одно (общее) нарушение права было совершено их совместными действиями.

Пока не ясно, насколько широко будет толковаться это новое положение.

ii Недействительность и другие средства защиты

Отсутствие нарушения и недействительность

Отсутствие нарушения является защитой от нарушения, а недействительность — нет.О признании недействительности может быть возбуждено отдельное и самостоятельное производство. В России учреждение параллельной процедуры отзыва является наиболее распространенной реакцией на подачу иска о нарушении патентных прав. Согласно статье 1398 Гражданского кодекса, «заявленные патенты могут быть опротестованы любой стороной путем подачи иска в РОСПАТЕНТ, если они [патенты] не соответствуют требованиям патентоспособности, установленным этой статьей». Процедура отзыва патента должна быть сначала инициирована в Патентной палате и будет продолжаться независимо от любых действий по нарушению патентных прав, которые могли быть возбуждены в коммерческом суде.Бремя установления недействительности патента или любого притязания на патент лежит на стороне, заявляющей о недействительности.

Другие меры правовой защиты, предусмотренные законом

В иске о нарушении прав ответчик может заявить о ненарушении на основании того факта, что продукт или процесс не подпадают под действие каких-либо заявленных требований или наличия лицензии. Ответчик также может заявить, что его деятельность подпадает под предыдущее и продолжающееся исключение из права на использование. Ответчик также может заявить, что истец не имеет права собственности на патент или что применяется национальное исчерпание прав, отказ, принудительная лицензия или срок давности.С процессуальной точки зрения ответчик может также поставить под сомнение на ранних этапах разбирательства действительность доверенности, согласно которой адвокат истца заявляет, что имеет право подавать иск.

Нет никаких юридических средств защиты от нехватки, справедливого эстоппеля или несправедливого поведения. Однако ответчик может попытаться выдвинуть аргумент о злоупотреблении правами, если, например, получение патента не было актом bona fide . Такой подход редко бывает успешным.

Окончательные средства правовой защиты в случае нарушения

i Формы судебной защиты

Правообладатель пользуется исключительным правом на патент.Согласно статье 1229 правообладатель имеет право запрещать другим использовать это право. Любое несанкционированное использование права считается незаконным. Защита исключительного права дает правообладателю потребовать в суде одну или несколько из следующих форм судебной защиты:

  1. Признание прав: фактически декларация, это средство правовой защиты дает правообладателю право на признание того, что рассматриваемые права были нарушено защищающейся стороной.
  2. Прекращение деятельности: правообладатель имеет право требовать судебного запрета, как временного, так и постоянного, с целью запретить действия, нарушающие права, или угрозу действий, нарушающих права; в случаях временной судебной защиты от правообладателя может потребоваться внести обеспечение в суд.
  3. Компенсация: нарушитель может быть обязан выплатить компенсацию правообладателю либо в виде компенсации за ущерб, либо в виде альтернативной компенсации в виде компенсации за нарушение; например, учет прибыли или разумного гонорара. В этом случае правообладателю не нужно доказывать фактический ущерб, и он может обратиться в суд за компенсацией от нарушителя в каждом случае незаконного использования.
  4. Разумная компенсация: с 1 января 2015 года патентообладатель в рамках иска о нарушении прав, касающихся патентов на изобретения, полезные модели или образцы, имел право требовать в качестве альтернативы возмещению ущерба или прибыли выплату разумной компенсации: (1) в размере от 10 000 до 5 миллионов рублей; или (2) удвоенная стоимость права использования (рыночная стоимость законного права на использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца).Это положение дает суду право присуждать компенсацию по своему усмотрению без требования доказывать размер понесенного ущерба или полученной прибыли.
  5. Изъятие: оборудование и физические носители, связанные с нарушением, могут быть изъяты из обращения и уничтожены.
  6. Публикация решения: правообладатель может потребовать публикации решения, объявляющего его или ее владельцем, а ответчиком — нарушителем.
  7. Недобросовестность: в случаях, когда суд признает нарушение недобросовестным, защита может быть предоставлена ​​в соответствии с антимонопольным законодательством, а также в соответствии с частью IV Гражданского кодекса.

В соответствии со статьей 1253, если юридическое лицо — другими словами, корпорация, учрежденная в соответствии с российским законодательством, — неоднократно нарушает права интеллектуальной собственности, включая патентные права, суд может распорядиться о ликвидации юридического лица. В случае физического лица суд может постановить о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Также есть право требовать и возмещать гонорары адвокатам (хотя и очень номинальные) и некоторые расходы.

Кроме того, общий срок исковой давности составляет три года «с момента, когда сторона узнала или должна была узнать о нарушении своих прав».Таким образом, возмещение убытков невозможно за любое нарушение, совершенное более чем за три года до подачи искового заявления о нарушении.

Вообще говоря, цель возмещения убытков состоит в том, чтобы поставить патентообладателя в экономическое положение, в котором он находился бы при отсутствии нарушения. Ущерб по российскому законодательству носит компенсационный, а не карательный характер. В России суды не имеют полномочий назначать штрафные убытки, за исключением ограниченного контекста недобросовестности, как описано выше.

Компенсация в виде убытков включает расходы, которые лицо, право которого было нарушено, понесло или должно понести для восстановления нарушенного права, а также убытков или ущерба имуществу (фактический ущерб). Компенсация также включает неполученный доход, который это лицо получило бы в обычных условиях гражданской торговли, если бы его права не были нарушены (упущенная выгода). Если нарушающая сторона получила какую-либо прибыль в результате несанкционированного использования патента, патентообладатель может требовать упущенную выгоду в размере не меньше прибыли такого нарушителя.

Проценты до вынесения судебного решения в России не выставляются. Проценты после вынесения судебного решения конкретно не предусмотрены в качестве средства правовой защиты, доступного истцу в соответствии с Гражданским кодексом. Чтобы потребовать такую ​​компенсацию, истец должен был бы повторно обратиться в суд с просьбой о дополнительной компенсации на основании иска о дополнительном ущербе, понесенном по причине неуплаты первоначальной компенсации. На практике это получается редко.

ii Гонорары адвокатов

Чтобы иметь право на получение разумных гонораров адвокатов, сторона должна предоставить документы, подтверждающие фактическую оплату гонораров.Размер гонорара адвокатам определяется судом по своему усмотрению. Все чаще суд действует более либерально. Хотя средняя награда для успешной вечеринки может лежать в диапазоне от 5 000 до 10 000 долларов США, в последнее время было присуждено до 35 000 долларов США.

iii Постоянный судебный запрет

Самым ценным результатом для истца в иске о нарушении патентных прав является постоянный судебный запрет, на который патентообладатель имеет право в соответствии со статьей 1229 в случае обнаружения нарушения.Правоприменение против ответчика очень эффективно, потому что обвиняемый может столкнуться с возможными уголовными санкциями, если судебный запрет будет просто проигнорирован. В делах с участием частных лиц они могли ускользнуть от властей, переехав или покинув страну, как это имеет место в любой стране.

iv Уголовные санкции

Статья 147 Уголовного кодекса предусматривает уголовные санкции за нарушение патентных прав, которое привело к значительному ущербу для патентообладателя или было совершено группой в сговоре или организованной группой.Санкции включают штраф до 10 000 долларов США, обязательные работы на срок до пяти лет или тюремное заключение.

Другие виды патентной обработки

Принудительные лицензии доступны заявителям, если они могут продемонстрировать, что либо патентообладатель не применяет изобретение в России, либо что владелец второго патента не может применять второе изобретение без нарушения ранее выданного патента. Это часто называют принудительной лицензией на второе зависимое изобретение.

В 2019 году в России выдана первая принудительная лицензия на зависимое изобретение в области фармацевтики.Суд первой инстанции своим решением от 8 февраля 2019 года, которое позже было поддержано всеми вышестоящими судами, обязал патентообладателя предоставить неисключительный CL владельцу зависимого патента (компании-дженерик). Суд установил условия CL, в соответствии с которыми лицензиат по CL мог использовать изобретение в любом объеме, в том числе путем производства, использования, предложения для продажи, продажи и хранения для таких целей лекарственных средств, содержащих изобретение в качестве активного ингредиента. . Ставка роялти была установлена ​​в размере 10 процентов от чистой прибыли от продажи оригинального продукта без НДС и прямых расходов производителя (например,г., расходы на закупку сырья). Роялти должны выплачиваться ежегодно не позднее 31 января года, следующего за годом использования изобретения.

Суд решил, что зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет значительное экономическое значение по сравнению с более ранним изобретением. В частности, суд постановил, что пример, приведенный в зависимом патенте, показывает, что кристаллическая форма продукта появляется в кровотоке кролика на 12 минут раньше, чем в предыдущем патенте на соединение, и что явление полиморфизма как таковое (т.е., способность вещества принимать различные формы и кристаллические модификации) представляет собой важное техническое достижение. Суд признал значительное экономическое значение зависимого патента по сравнению с более ранним патентом из-за его более низкой цены.

В юридическом сообществе есть серьезные сомнения в правильности этого решения. Пока неясно, создаст ли это решение прецедент в России, чтобы тот же подход был принят и повторен в будущих решениях.

Перспективы

В 2019 году Верховный суд принял всеобъемлющее Постановление об использовании части IV Гражданского кодекса (23 апреля 2019 г., № 10). См., В частности, параграфы 12–128, содержащие руководящие принципы защиты изобретений в соответствии с частью IV Гражданского кодекса; и параграфы 59–72, содержащие указания о том, как оценить ущерб или компенсацию, которая может быть присуждена в соответствии с Частью IV Гражданского кодекса. Это всеобъемлющий документ, затрагивающий многие формы интеллектуальной собственности, включая патенты.Что касается патентов, это касается оплаты труда сотрудников и права на проверку. Однако Постановление не влияет ни на какие фундаментальные патентные принципы или процедуры.

Сноски

Что нужно учитывать при покупке госфинансированных изобретений в России

Патенты

РОССИЯ

Что следует учитывать при разработке государственных изобретений в России

Патенты (изобретения), финансируемые государством, подпадают под особые правила во всех странах, и Россия не исключение.На первый взгляд кажется логичным предоставить права интеллектуальной собственности государству, которое инвестирует в исследования и разработки, результатом которых являются новые изобретения. Однако мировая практика научила нас, что такая прямолинейность — не лучшее решение, в первую очередь по той простой причине, что ни у одного государства нет достаточных ресурсов для коммерциализации всех таких изобретений и производства товарных продуктов из этих инноваций. Во многих странах права интеллектуальной собственности на изобретения, финансируемые государством, предоставляются государству только при условии, что государство обязано инвестировать в коммерциализацию указанных изобретений (вывод соответствующих товаров на рынок).В других случаях права на такие изобретения предоставляются частным лицам, которые готовы инвестировать необходимые ресурсы для использования изобретения. В России этот вопрос регулируется следующим образом.

Патентный закон России гласит, что права на изобретения, сделанные в процессе работы по государственному контракту (то есть работа финансируется государством), принадлежат либо изобретателю указанного произведения, либо государству на имя государственный заказчик. В каждом отдельном случае это оговаривается в договоре с государством, который отражает официальную позицию Правительства РФ, т. Е.е. Права интеллектуальной собственности приобретаются государством, если изобретение относится к национальной безопасности или если государство инвестирует в коммерциализацию инновации.

Что касается изобретений, сделанных до даты вступления в силу действующего в настоящее время Закона о патентах Российской Федерации, в том числе изобретений, созданных в СССР, Правительство Российской Федерации заявило, что права на такие изобретения, если они не были запатентованы и не были раскрыты общественности, принадлежат заявляют в виде коммерческой тайны или права на получение патентов.Таким образом, при рассмотрении вопроса о патентовании изобретения, финансируемого государством, необходимо учитывать, кто является настоящим владельцем прав интеллектуальной собственности. Также жизненно важно, чтобы иностранные инвесторы, устанавливающие деловые контакты с российскими изобретателями и желающие использовать изобретения, финансируемые государством, были осведомлены об этих проблемах.

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ

Папула-Невинпат — Успешное патентное дело в России

Финское агентство по патентам, товарным знакам и дизайну Papula-Nevinpat имеет большой опыт работы на территории Евразии.Патентные поверенные компании доктор Теему Ланг и Александр Поликарпов разъясняют основные вопросы, которые необходимо учитывать при рассмотрении заявки на патент на фармацевтическое изобретение в России.


Экспертиза фармацевтических изобретений в России имеет много особенностей. Они проистекают из требования о том, что заявители подтверждают возможность реализации заявленного объекта, например, химических соединений, фармацевтических композиций, способов лечения или медицинского применения, путем представления рабочих примеров.

Заявители, не знакомые с этими особенностями, например иностранные компании, могут столкнуться с трудностями при рассмотрении патентных заявок на фармацевтические изобретения в России. Согласно правилу 24.5.1 Российских патентных правил, если в заявке не указано обозначение (цель или предполагаемое использование) заявленного объекта, а возможность его реализации не подтверждена примерами или ссылками, заявленный изобретение не считается «промышленно применимым».Если заявлена ​​группа химических соединений с общей структурной формулой (заявление Маркуша), следует подтвердить, что можно получить все соединения заявленной группы, представив общую схему или способ их получения.

«Согласно российской практике, если заявлена ​​фармацевтическая композиция, полипептид, нуклеиновая кислота, генетическая конструкция или штамм, необходимо указать ее назначение».

Если в заявленную группу входят соединения с радикалами разной химической природы, необходимо представить достаточное количество рабочих примеров, подтверждающих возможность получения соединений с такими разными радикалами.Для полученных соединений должны быть указаны их химические формулы, подтвержденные известными методами, и их физико-химические константы, такие как температура плавления.

Претензии на сходство

На практике российские эксперты склонны ограничивать объем утверждения Маркуша радикалами, которые строго подтверждаются представленными рабочими примерами или очень схожи с ними по химической природе. Например, если в качестве примера представлено только получение соединения, в котором одним из радикалов является этил, то в формуле изобретения этот радикал следует определить как «С1-С6алкил» и «С3-С6циклоалкил».Эти определения охватывают радикалы аналогичной химической природы. Если радикал определяется группой, часть которой может быть замещенной, возможные заместители должны быть указаны в формуле изобретения и подтверждены примерами. Кроме того, следует указать широкие термины, такие как «гетероарил» или «арил». Функциональные особенности, такие как «пролекарство» или «миметик», не допускаются. Их следует заменить конструктивными особенностями или отменить.

Соли заявленных соединений могут быть заявлены без представления рабочих примеров солей, но должны быть определены в формуле изобретения как «фармацевтически приемлемые соли».Независимый пункт формулы, относящийся к конкретной кристаллической или полиморфной форме известного соединения, должен включать параметры, характеризующие заявленную форму, такие как рентгеновская или ИК-картина. Заявление должно содержать данные, подтверждающие возможность использования такой новой формы в соответствии с ее назначением. Данные также должны демонстрировать возможность достижения указанного технического результата.

Обеспечение поддержки

Биологическая активность заявленных соединений (и их другие свойства, если они являются существенными при доказательстве их патентоспособности) должны быть подтверждены путем представления конкретных значений (например, данных IC50 или EC50), характеризующих такую ​​активность.Однако нет необходимости указывать цель или активность заявленного химического соединения в формуле изобретения. Тем не менее, согласно российским патентным правилам, если заявлена ​​фармацевтическая композиция, полипептид, нуклеиновая кислота, генетическая конструкция или штамм, следует указать ее назначение или активность.

В соответствии с российской практикой для обоснования формулы изобретения при экспертизе и вне заявки можно представить дополнительные примеры и экспериментальные данные, демонстрирующие возможность реализации указанного обозначения или технического результата заявленного изобретения. .Можно запросить конфиденциальность дополнительных экспериментальных данных. Однако, когда в формулу изобретения вносятся поправки, только элементы, буквально упомянутые в первоначальном раскрытии или формуле изобретения, могут быть включены в измененную формулу. Например, арил может быть указан в формуле изобретения как «C6-C12арил» или «фенил или нафтил», только если такие признаки, как «C6-C12арил» или «фенил или нафтил» были указаны в первоначальном описании или формуле изобретения.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *